- Samkeppni
- Stjórnsýsla
- Stjórnvaldseftirlit
- Stjórnvaldssektir
D Ó M U R
Héraðsdóms Reykjavíkur miðvikudaginn 16. maí 2018 í máli nr.
E-550/2016:
Samkeppniseftirlitið
(Gizur Bergsteinsson lögmaður)
gegn
Byko ehf. og
Norvik hf.
(Halldór Brynjar Halldórsson lögmaður)
og
Byko ehf. og
Norvik ehf.
(Halldór Brynjar Halldórsson lögmaður)
gegn
Samkeppniseftirlitinu og
íslenska ríkinu
(Gizur Bergsteinsson lögmaður)
Mál þetta, sem dómtekið var 27. mars sl., er
höfðað annars vegar 10. febrúar 2016 af Samkeppniseftirlitinu, Borgartúni 26,
Reykjavík, gegn Byko ehf., Skemmuvegi 2a, Kópavogi, og Norvik hf., Skemmuvegi
2a, Kópavogi, og hins vegar 26. febrúar 2016 af Byko ehf., Skemmuvegi 2a,
Kópavogi og Norvik hf., Skemmuvegi 2a, Kópavogi, gegn Samkeppniseftirlitinu,
Borgartúni 26, Reykjavík, og íslenska ríkinu, Vegmúla 3, Reykjavík. Mál
framangreindra aðila voru sameinuð í þinghaldi 22. september 2016 með vísan til
30. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Eins og málið þannig liggur
fyrir dóminum þykir verða að líta svo á að í aðalsök sé leyst úr kröfum
aðalstefnanda, Samkeppniseftirlitsins, en í gagnsök sé leyst úr kröfum
gagnstefnenda, Byko ehf. og Norvik hf. Málið var endurupptekið 24. apríl 2018 á
grundvelli 104. gr. laga nr. 91/1991.
Í aðalsök krefst aðalstefnandi, Samkeppniseftirlitið, þess að gagnstefnandanum, Norvik hf., verði gert að greiða 650.000.000 króna sekt, er renni í ríkissjóð, og að ógilt verði ákvæði í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 28. september 2015 í máli nr. 6/2015 um að stefndu skuli greiða sekt í ríkissjóð að fjárhæð 65.000.000 króna og að sektin skuli greiðast eigi síðar en einum mánuði frá dagsetningu úrskurðarins. Þá krefst aðalstefnandi þess að stefndu, Byko ehf. og Norvik hf., verði gert að greiða sér málskostnað.
Gagnstefnendur, Norvik hf. og Byko ehf., krefjast aðallega sýknu í aðalsök, en til vara að krafa aðalstefnanda, Samkeppniseftirlitsins, um greiðslu sektar í ríkissjóð verði lækkuð stórlega. Í báðum tilvikum er krafist málskostnaðar úr hendi aðalstefnanda.
Í gagnsök krefjast gagnstefnendur, Norvik hf. og Byko ehf., þess aðallega að felldur verði úr gildi sá hluti úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála 28. september 2015 í máli nr. 6/2015, sem staðfesti að hluta ákvörðun stefnda Samkeppniseftirlitsins nr. 11/2015 frá 15. maí 2015 um að gagnstefnandinn Byko ehf. hefði brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og gagnstefnendum gert að greiða 65.000.000 króna í stjórnvaldssekt, svo og að felld verði úr gildi ákvörðun stefnda Samkeppniseftirlitsins nr. 11/2015 frá 15. maí 2015. Þá er þess krafist að gagnstefndi, íslenska ríkið, greiði stefnanda Norvik hf. 65.000.000 króna með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá málshöfðunardegi til greiðsludags. Til vara er þess krafist að ákvæði úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 6/2015 um að gagnstefnendur skuli greiða stjórnvaldssekt að fjárhæð 65.000.000 króna verði fellt úr gildi að öllu leyti eða sektarfjárhæðin lækkuð verulega. Þá er þess krafist að stefndi, íslenska ríkið, greiði gagnstefnanda, Norvik hf., mismun á 65.000.000 króna og þeirri sekt sem ákvörðuð er með dómi, með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá málshöfðunardegi til greiðsludags. Í báðum tilvikum er krafist málskostnaðar úr hendi stefndu.
Aðalstefnandi og stefndi, íslenska ríkið, krefjast sýknu í gagnsök og málskostnaðar úr hendi gagnstefnenda.
Með úrskurði dómsins 22. mars 2017 var kröfu gagnstefnenda um dómkvaðningu matsmanns hafnað og var sú niðurstaða staðfest í Hæstarétti með dómi réttarins í máli nr. 224/2017 frá 27. apríl 2017. Þá var kröfu gagnstefnenda um að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins hafnað með úrskurði dómsins 27. apríl 2017 og var sú niðurstaða staðfest í Hæstarétti með dómi réttarins í máli nr. 298/2017 frá 1. júní 2017.
Sakarefni máls þessa í aðalsök og gagnsök eru
samtvinnuð og eru röksemdir aðila fyrir kröfu sinni í flestum tilvikum
jafnframt gagnrök við kröfu gagnaðila. Verður því fjallað um röksemdir þeirra í
næstu tveimur köflum nokkuð í einu lagi í aðalsök og gagnsök til að forðast
tvítekningar. Þá er jafnframt til einföldunar í eftirfarandi köflum talað um
Samkeppniseftirlitið sem aðalstefnanda og íslenska ríkið sem stefnda en um Byko
ehf. og Norvik hf. sem gagnstefnendur. Þó kunna hugtökin aðalstefndu og
gagnstefndu að vera notuð í þeim tilvikum þar sem það þykir nauðsynlegt
samhengis og skýrleika vegna. Þá er í kafla um málsatvik til einföldunar notuð
heiti þeirra félaga sem þar koma við sögu.
I
Málsatvik
Gagnstefnandinn, Byko ehf., rekur byggingarvöruverslanir í Reykjavík og
víða um land og er gagnstefnandinn, Norvik hf., móðurfélag fyrrnefnda
félagsins.
Forsaga máls þessa er sú að á árinu 2010 barst
aðalstefnanda ábending um möguleg brot Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. á
ákvæðum samkeppnislaga nr. 44/2005. Er tildrögum þessa nánar lýst svo í gögnum
málsins að tveir fyrirsvarsmenn Múrbúðarinnar ehf. hafi snúið sér til
aðalstefnanda 15. október 2010 og óskað eftir fundi þar sem þeir vildu upplýsa stofnunina
„um tilraunir Byko og Húsasmiðjunnar til að fá Múrbúðina til þess að taka þátt
í ólögmætu samráði“ auk þess sem þeir vildu „upplýsa um verðsamráð“ milli
tveggja fyrrgreindu fyrirtækjanna. Tveir fundir voru haldnir með
fyrirsvarsmönnunum 21. október og 3. nóvember 2010. Að mati aðalstefnanda komu
þar fram upplýsingar sem gáfu tilefni til þess að rannsaka hvort samskipti á
milli fyrirtækjanna tveggja og við Múrbúðina ehf. samræmdust ákvæðum
samkeppnislaga. Múrbúðin mun skömmu áður hafa hafið samkeppni við Byko ehf. og
Húsasmiðjuna ehf. um sölu á grófvörum og opnað verslun sína á Smiðjuvegi í
Reykjavík 15. október 2010.
Í kjölfar þess að aðalstefnandi hóf rannsókn
sína beindi hann kæru til ríkislögreglustjóra 30. nóvember 2010, samkvæmt 1.
mgr. 42. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 með áorðnum breytingum, þar sem tíu
nafngreindir starfsmenn Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. voru sakaðir um brot á
41. gr. a. og 42. gr. laganna.
Í kærunni var tekið fram að fyrirtækin tvö
stunduðu smásöluverslun með byggingarvörur og rækju verslanir víða um land, auk
þess sem þriðja fyrirtækið, Múrbúðin ehf., ræki þrjár byggingarvöruverslanir.
Væru fyrirtækin þrjú keppinautar á þessum markaði. Staða Byko ehf. og
Húsasmiðjunnar ehf. væri sterk á markaðnum, en Múrbúðin ehf. ætti þar mun minni
hlutdeild. Reyndist grunur um ólögmætt samráð fyrirtækjanna tveggja, sem væru
öflugir keppinautar á mikilvægum markaði, á rökum reistur gæti það haft í för
með sér mikið tjón fyrir neytendur og atvinnulífið. Með bréfum aðalstefnanda
til ríkislögreglustjóra 23. febrúar og 7. mars 2011 voru tólf starfsmenn Byko
ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. til viðbótar kærðir fyrir ætluð brot á 41. gr. a.
samkeppnislaga, auk tveggja annarra manna sem tengdust Úlfinum Lagerverslun
ehf. Munu þessar viðbótarkærur hafa verið byggðar á gögnum sem
ríkislögreglustjóri hafði aflað við rannsókn á upphaflega kæruefninu, sem að
framan er lýst, og látið aðalstefnanda í té samkvæmt 6. mgr. 42. gr.
samkeppnislaga.
Kæran varð svo tilefni þess að lögregla hóf
rannsókn á því hvort starfsmennirnir hefðu brotið gegn ákvæðum samkeppnislaga
en rannsókn aðalstefnanda beindist á hinn bóginn að því hvort fyrirtækin hefðu
brotið ákvæði samkeppnislaga og samsvarandi ákvæði EES-samningsins. Samhengis
vegna og til skýringar þykir rétt að greina nokkuð ítarlega frá málsmeðferð og
lyktum beggja málanna.
Við rannsókn málsins aflaði lögregla símagagna
og framkvæmdi símhlustanir auk þess sem lögregla gerði húsleit hjá Byko ehf.,
Húsasmiðjunni ehf. og Úlfinum Lagerverslun hf. 8. mars 2011 og lagði þar hald á
nokkurt magn gagna. Sama dag tók lögregla skýrslur af starfsmönnum
fyrirtækjanna og aftur 14. sama mánaðar. Gögn þessi liggja fyrir í málinu.
Í kjölfar húsleitarinnar mun Húsasmiðjan ehf.
hafa óskað eftir því að gera sátt við aðalstefnanda á þeim grundvelli að
fyrirtækið hefði brotið samkeppnislög með samskiptum sínum við Byko ehf.
Aðalstefnandi taldi ekki forsendur til að ljúka málinu á slíkum grundvelli þar
sem fyrir hendi væru vísbendingar um að ætluð brot væru víðtækari en
sáttatillagan gerði ráð fyrir og varð ekki af gerð sáttar á þessum tíma af
þessum sökum.
Að lokinni lögreglurannsókn gaf sérstakur
saksóknari, sem þá hafði tekið við rannsókninni af ríkislögreglustjóra, út
ákæru 23. apríl 2014 í málinu. Var starfsmönnum áðurnefndra fyrirtækja gefið að
sök refsivert samráð á tímabilinu 13. september 2010 til 3. mars 2011. Voru
átta þeirra sakaðir um refsivert verðsamráð með skipulagðri upplýsingagjöf um
verð og tilboðskjör sérgreindra grófvörutegunda í símtölum á milli starfsmanna
fyrirtækjanna. Þá voru fjórum ákærðu gefin að sök sams konar brot í störfum
sínum fyrir Byko hf. í símtölum milli eins þeirra og starfsmanna þriðja
fyrirtækisins. Þá voru tveir ákærðu sakaðir um refsiverða hvatningu til
verðsamráðs milli Byko hf. og Húsasmiðjunnar hf. með símtölum sem þeir áttu
hvor í sínu lagi, og aðrir tveir um refsivert verðsamráð milli fyrirtækjanna og
hvatningu til þess í enn öðru símtali. Loks var þremur gefin að sök, hverjum
fyrir sig, tilraun til þess að koma á slíku samráði í símtölum við starfsmann
fjórða fyrirtækisins.
1. Dómur Héraðsdóms
Reykjaness og niðurstaða Hæstaréttar
Með dómi Héraðsdóms Reykjaness 9. apríl 2015 í málinu nr. S-218/2014 var
framkvæmdastjóri fagsölusviðs Byko ehf. sakfelldur fyrir að hafa hvatt til
verðsamráðs og samráðs um gerð tilboða. Aðrir ákærðu voru sýknaðir. Málinu var
áfrýjað til Hæstaréttar og var dómur réttarins kveðinn upp 1. desember 2016 í
máli nr. 360/2015.
Í dómi Hæstaréttar
var talið sannað, með vísan til þeirra gagna sem lögð höfðu verið fram í
málinu, að Byko hefði upphaflega spurst fyrir um verð hjá Húsasmiðjunni í
símtölum, en samskiptin síðan þróast úr því að vera einhliða í að verða
gagnkvæm þar sem þeir sem ræðst hefðu við skiptust á upplýsingum um verð hjá
fyrirtækjunum í sömu eða sambærilegum vörutegundum sem einkum hefðu tilheyrt
svokallaðri grófvöru. Hefði tilgangurinn með upplýsingagjöfinni augljóslega
verið sá að fá gleggri mynd af verðum keppinautarins á samkeppnisvörum og þróun
þeirra en kostur hefði verið fyrir fyrirtækin, hvort um sig, með því að kynna
sér einungis verðin með þeim aðferðum sem neytendum stóðu til boða. Var talið
að hin tíðu og reglubundnu samskipti milli Byko og Húsasmiðjunnar hefðu falið í
sér samstilltar aðgerðir sem hefðu haft það að markmiði að raska samkeppni
milli fyrirtækjanna og því brotið gegn 1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga nr.
44/2005. Hið sama var talið eiga við um samskipti Byko og þriðja fyrirtækisins
þótt umfang þeirra hafi verið takmarkað. Þar sem um hefði verið að ræða samráð
um verð milli fyrirtækja á sama sölustigi hefðu þeir sem framkvæmdu, hvöttu til
þess eða létu framkvæma það borið refsiábyrgð samkvæmt 1. mgr. og a-lið 2. mgr.
41. gr. a. laganna.
Við mat á sekt eða
sýknu ákærðu var meðal annars litið til þess að tveir hinna ákærðu störfuðu
báðir sem sölumenn í þjónustuveri Húsasmiðjunnar, fyrst og fremst við að svara
í síma, og var talið ósannað að þeir hefðu með háttsemi sinni brotið með
saknæmum hætti gegn áðurgreindum ákvæðum samkeppnislaga. Voru þeir því sýknaðir
af kröfum ákæruvaldsins í málinu. Hins vegar var talið að F, starfsmaður í
þjónustuveri Húsasmiðjunnar ehf., og D, starfsmaður í timbursölu Byko ehf.,
hefðu, hvor hjá sínu fyrirtæki, borið ábyrgð á framkvæmd þess samráðs sem átt
hefði sér stað milli Byko og Húsasmiðjunnar og skipti í því sambandi ekki máli
þótt þeir teldu sig hafa tekið þátt í samráðinu með vitund eða vilja yfirmanna
sinna. Voru þeir sakfelldir fyrir brot af ásettu ráði gegn 1. mgr. og a-lið 2.
mgr. 41. gr. a. samkeppnislaga, sbr. 1. mgr. 10. gr. þeirra. Þá voru þrír
starfsmenn Byko, þeir A, framkvæmdastjóri fagsölusviðs Byko ehf., B, sölustjóri
fagsölusviðs Byko ehf., og C, verslunarstjóri timbursölu, sakfelldir fyrir brot
á sömu ákvæðum samkeppnislaga með skírskotun til þeirra stjórnunarstarfa sem
þeir gegndu innan fyrirtækisins og þess að þeim bárust reglulega upplýsingar um
að borin hefðu verið saman verð hjá fyrirtækinu og Húsasmiðjunni á yfir 100
vörutegundum. Var talið ótvírætt sannað að þeir hefðu af hálfu Byko stýrt
samráði um verð milli þess fyrirtækis annars vegar og Húsasmiðjunnar og þriðja
fyrirtækisins hins vegar. Við mat á refsiábyrgð E, framkvæmdastjóra
vörustýringarsviðs Húsasmiðjunnar ehf., var aðallega litið til þess að hann
hefði verið yfirmaður F og borið ábyrgð á því að verðkannanir voru gerðar á
grófvöru. Þá þóttu gögn málsins bera með sér að honum hefði verið kunnugt um að
Byko aflaði reglulega á ákærutímabilinu upplýsinga um verð á fjölmörgum
vörutegundum hjá Húsasmiðjunni með því að hringja í starfsmenn síðarnefnda
fyrirtækisins. Vegna þeirra stöðu sem hann gegndi, og vitneskju hans um hið
refsiverða samráð, var hann sakfelldur fyrir brot á áðurgreindum ákvæðum
samkeppnislaga fyrir aðkomu sína, þó aðeins að því er tók til þeirra tilvika
þar sem Byko hefðu verið látnar í té upplýsingar um verð. Þá voru G, vörustjóri
timbursölu Húsasmiðjunnar ehf., og áðurnefndur E sakfelldir fyrir að hafa hvatt
til refsiverðs verðsamráðs milli Byko og Húsasmiðjunnar hvor í sínu símtali og
voru brot þeirra heimfærð undir áðurnefnd ákvæði samkeppnislaga. Loks var talið
að áðurnefndur A og H, vörustjóri timburdeildar Húsasmiðjunnar, hefðu í símtali
sín á milli brotið af ásettu ráði og á alvarlegan hátt gegn 1. mgr. og a- og
d-liðum 2. mgr. 41. gr. a. laganna þar sem ekki fór á milli mála í umræddu
símtali að ákærðu hvöttu hvor annan til að halda uppi verðum hjá Byko og
Húsasmiðjunni í grófvöru, þar á meðal við gerð tilboða. Hins vegar var talið
ósannað að áðurnefndir starfsmenn D, G og H hefðu gerst sekir um tilraunir til
að koma á samráði við starfsmann fjórða fyrirtækisins í símtölum við hann.
Að lokinni frumathugun sinni í
stjórnsýslumálinu gegn Byko ehf. og Húsasmiðjunni ehf. sendi aðalstefnandi 2.
maí 2014 andmælaskjal til Byko ehf., Norvikur hf. og fyrrum eiganda
Húsasmiðjunnar, þ.e. Holtavegar 10 ehf., sem og móðurfélags Holtavegar,
Landsbankanum hf. Þá var andmælaskjalið einnig sent hinni nýju Húsasmiðju, þ.e.
undir nýju eignarhaldi. Í andmælaskjalinu var komist að þeirri frumniðurstöðu
að Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf. hefðu haft með sér ólögmætt, samfellt samráð
sem hefði haft það að markmiði að raska samkeppni á markaði fyrir alhliða
byggingarvöru, þar sem fyrirtækin hefðu saman yfirburðamarkaðshlutdeild.
Samráðið hefði m.a. falist í beinum og reglubundnum samskiptum fyrirtækjanna um
verð og afslætti af ákveðnum tegundum grófvöru sem og um birgðastöðu sína.
Markmiðið með verðsamskiptunum hefði verið að ná fram verðhækkunum og sporna
við verðlækkunum til að viðhalda eða auka framlegð fyrirtækjanna. Væri um að
ræða mjög alvarlegt brot á 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins.
Í kjölfar útgáfu andmælaskjalsins mun
Holtavegur 10 ehf., sem rak fyrirtækið Húsasmiðjuna á rannsóknartímabilinu,
hafa óskað eftir því að gera sátt í málinu á grundvelli 17. gr. samkeppnislaga
og var sátt milli Samkeppniseftirlitsins og Holtavegar 10 ehf. undirrituð 9.
júlí 2014. Með henni féllst félagið á að greiða 325.000.000 króna vegna brota
þess á 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins. Eftir að
rannsóknartímabilinu lauk mun Húsasmiðjan hafa verið seld til nýs eiganda.
Með sáttinni var viðurkennt að Húsasmiðjan ehf.
hefði á rannsóknartímabili málsins, þ.e. frá nóvember 2008 til mars 2011,
brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins með samfelldu
samráði við Byko ehf. um m.a. verð á byggingarvörum. Nánar tiltekið var meðal
annars viðurkennt að brotið hefði falist í reglubundnum, yfirleitt vikulegum,
samskiptum við Byko um verð, birgðastöðu o.fl. í því skyni að hækka verð/vinna
gegn verðlækkunum á grófvörum (verðkannanir), samráði við Byko í nóvember og
desember 2010 um verð á miðstöðvarofnum og samráði við Byko sem átti sér stað í
símtali þann 28. febrúar 2011 og fól í sér sérstakt átak til að hækka verð og
draga úr samkeppni. Einnig með því að hafa gert sameiginlega tilraun með Byko
til að fá Múrbúðina til að taka þátt í samráði um verð á grófvöru og með því að
hafa ákveðið með Byko að fylgjast með aðgerðum Múrbúðarinnar á markaðnum. Þá
viðurkenndi félagið samráð með því að hafa greint Byko ehf. frá mikilvægum
viðskiptalegum upplýsingum sem nánar tiltekið fólust í því að Húsasmiðjan
veitti Byko upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á rekstri fyrirtækisins í
nóvember 2008 og upplýsti um viðskiptaleyndarmál í febrúar 2010. Þá var tekið
fram að Húsasmiðjan væri ekki í aðstöðu til slá því föstu með hvaða hætti
upplýsingar í október 2010 um fyrirhugðar mikilvægar breytingar á verðstefnu
fyrirtækisins „Prjocect Red“ hefðu borist frá Húsasmiðjunni ehf. til Byko.
Vegna þessa féllst Holtavegur 10 ehf. á að greiða 325.000.000 krónur í
stjórnvaldssekt. Lauk þar með þætti Húsasmiðjunnar í stjórnsýslumálinu.
Dómur í sakamálinu í héraði gekk 9. apríl 2015
en aðalstefnandi tók hina umþrættu ákvörðun 15. maí 2015 í máli nr. 11/2015 um
ætluð brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga á þeim tíma sem ákærur í
sakamálinu tóku til. Þeirri ákvörðun var skotið til áfrýjunarnefndar
samkeppnismála sem felldi 28. september 2015 úrskurð sinn í máli nr. 6/2015.
Lágu þessar tvær úrlausnir samkeppnisyfirvalda fyrir Hæstarétti er það kvað upp
dóm sinni í málinu nr. 360/2015.
2. Ákvörðun
Samkeppniseftirlitsins 15. maí 2015
Af hálfu Byko ehf. var því mótmælt að fyrirtækið hefði brotið gegn 10. gr.
samkeppnislaga með samskiptum sínum við Húsasmiðjuna ehf. og önnur fyrirtæki.
Sökum þess tók aðalstefnandi ákvörðun í málinu 15. maí 2015 þar sem stofnunin komst
að þeirri niðurstöðu að Byko ehf. hefði brotið gegn lagagreininni með
margvíslegum hætti á tímabilinu frá nóvember 2008 til mars 2011 og var
móðurfélagi þess, Norvik hf., meðal annars af þeim sökum gert að greiða
650.000.000 króna í stjórnvaldssekt.
Umrædd ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er
ítarlega rökstudd og henni fylgir gríðarlegur fjöldi gagna. Þar er í III. kafla
ákvörðunarinnar skilgreindur sá markaður sem Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf.
störfuðu á, og talið að verslanir fyrirtækjanna tveggja, sem boðið hafi breitt
úrval byggingarvöru og skyldra vara, séu sérstakur flokkur verslana sem starfað
hafi á aðgreindum markaði. Samkvæmt því hafi markaðurinn verið sala á alhliða
byggingarvöru hér á landi og til einföldunar miðað við höfuðborgarsvæðið. Á grundvelli
tölfræðilegra upplýsinga væri áætlað að hlutdeild Byko ehf. hafi verið á bilinu
frá [...] til [...] á þeim markaði árið 2010 og milli [...] og [...] á fyrri
helmingi ársins 2011. Á sama tíma hafi markaðshlutdeild Húsasmiðjunnar ehf.
verið á bilinu frá [...] til [...] og Múrbúðarinnar milli [...] og [...].
Þá er í IV. kafla ákvörðunarinnar gerð á
ítarlegan hátt grein fyrir efni 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr.
EES-samningsins. Þannig kemur fram að umrædd ákvæði banni alla samninga og
samstilltar aðgerðir fyrirtækja sem hafi það að markmiði eða af þeim leiðir að
komið sé í veg fyrir samkeppni, hún takmörkuð eða henni raskað. Í því sambandi
er bent á að það hafi ekki þýðingu hvort um sé að ræða samninga eða samstilltar
aðgerðir enda taki hugtakið samráð til allra samskipta fyrirtækja sem séu
bönnuð samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, sbr.
4. mgr. 41. gr. a. samkeppnislaga. Banninu við samráði keppinauta sé ætlað að
vinna gegn því að þeir eigi samskipti sín á milli sem séu til þess fallin að
draga úr sjálfstæði þeirra og æskilegri óvissu á markaði. Slíkt sjálfstæði og
óvissa sé frumforsenda fyrir því að samkeppni geti ríkt.
Í ákvörðuninni er gerð nákvæm grein fyrir
samskiptum og aðgerðum umræddra fyrirtækja á tímabilinu frá nóvember 2008 fram
í mars 2011. Telur aðalstefnandi þetta hafa falið í sér skipulagt, markvisst og
samfellt samráð yfir tveggja og hálfs árs tímabil. Samskiptin hafi haft það að
markmiði að takmarka verðsamkeppni fyrirtækjanna. Þau hafi verið tíð en almennt
átt sér stað vikulega, á miðviku- eða fimmtudögum, en komist í fastari skorður
er liðið hafi á tímabilið. Samskiptin hafi tekið til um 105 grófvara sem hafi
verið mikilvægustu söluvörur fyrirtækjanna. Upplýsingarnar sem fyrirtækin hafi
skipst á hafi verið grundvöllur verðákvarðana þeirra í framhaldi af
upplýsingagjöf.
Í ákvörðuninni er komist að þeirri niðurstöðu
að á þeim tíma sem rannsókn stofnunarinnar tók til hafi Byko ehf. og
Húsasmiðjan ehf. átt í reglubundnu samráði, sem aðallega hafi tengst viðskiptum
með grófvörur, og tækju flest tilvikin „til ársins 2010 og fram í mars 2011“.
Hafi Úlfurinn Lagerverslun ehf. tekið að hluta þátt í samráðinu. Vörunúmer sem
fyrstnefndu tvö fyrirtækin seldu hafi skipt tugþúsundum, en umrædd
verðsamskipti hafi tekið „til 105 vörutegunda í flokki grófvara sem eiga það
sameiginlegt að teljast til mikilvægustu og söluhæstu grófvara þeirra“. Eðli
þessarar vöru væri þannig að torvelt væri að bera saman verð á henni. „Hin
skipulögðu verðsamskipti gerðu hins vegar Byko og Húsasmiðjunni kleift að bera
saman verð á fullkomlega sambærilegum grundvelli.“
Aðalstefnandi kemst að þeirri niðurstöðu í
ákvörðun sinni að Byko ehf. hafi brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr.
EES-samningsins með því að stunda samfellt samráð á rannsóknartímabilinu. Í
ákvörðuninni er lýst samskiptum sem aðalstefnandi telur lýsa samráði
fyrirtækjanna á tilteknum tímabilum allt frá árinu 2000 og fram til ársins 2009
og á árinu 2009 til febrúar 2010. Jafnframt er í sérstökum köflum fjallað um
samráð á árinu 2010 vegna breytinga á verðstefnu Húsasmiðjunnar ehf. og í
tengslum við sölu og verðlagningu á miðstöðvarofnum. Þá er fjallað um samráð
frá mánuði til mánaðar á tímabilinu febrúar 2010 til mars 2011. Jafnframt er
lýst samráðstilvikum sem fólust að mati Samkeppniseftirlitsins í heimsóknum til
keppinauta í febrúar 2011 og svokölluðu samráðssímtali sem átti sér stað 28.
febrúar 2011, aðdraganda þess og áhrifum á samkeppnislega hegðun fyrirtækjanna,
og í VI. kafla ákvörðunarinnar er brotunum skipt í eftirfarandi flokka:
2.1. Bein og reglubundin samskipti um verð o.fl.
Samráð Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. hafi meðal annars falist í því að
fyrirtækin hafi átt samskipti um verð, afsláttarkjör og eftir atvikum
birgðastöðu á 105 tegundum grófvöru sem hafi verið mikilvægustu söluvörur
fyrirtækjanna. Samskiptin hafi verið bein, reglubundin og skipulögð. Samskiptin
hafi átt sér stað í símtölum sem hafi varað í allt að þrjátíu mínútur. Þannig
hafi fyrirtækin saman ákveðið til hvaða vörutegunda samráðið tæki og tíðni
þess.
Samráðið hafi haft það að markmiði að koma í
veg fyrir samkeppni fyrirtækjanna með því að halda uppi eða hækka verð á þeim
vörum sem það tók til. Upplýsingum um yfirvofandi verðhækkanir hafi þannig
verið komið á framfæri til að koma í veg fyrir verðsamkeppni og tapaða
markaðshlutdeild. Með svokölluðum „verðkönnunum“ fyrirtækjanna hafi þau í raun
verið að senda ólögmæt skilaboð um verðhækkanir.
Samráðið hafi átt sér stað með vilja og
vitneskju stjórnenda fyrirtækjanna. Stjórnendurnir hafi lagt fyrir undirmenn
sína að eiga í samskiptunum. Forstjóri Byko ehf. hafi t.d. lagt áherslu á að
samskiptunum væri lokið fyrir fundi framkvæmdastjórnar fyrirtækisins á
föstudagsmorgnum. Þá hafi fyrirtækin gert sér grein fyrir því að varasamt væri
að eiga í verðsamskiptum með tölvupósti. Samráðið hafi þess vegna átt sér stað
í símtölum milli starfsmanna fyrirtækjanna.
2.2 Tilraunir til að
fá Múrbúðina ehf. til samráðsins
Í ákvörðuninni er lýst þeim samskiptum er leiða til þess að talið verði að
Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf. hafi gert samstillta tilraun til að fá Múrbúðina
ehf. til að taka þátt í verðsamráðinu. Ástæðan hafi verið sú að Múrbúðin ehf.
hafi byrjað að selja grófvörur í samkeppni við fyrirtækin haustið 2010.
Samkeppnin hafi verið til þess fallin að gera samráðið flóknara og erfiðara.
Þetta skýri áherslu Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. á að fá Múrbúðina ehf.
til samráðsins.
Í ákvörðuninni er því einnig lýst að Múrbúðin
ehf. hafi hafnað því að taka þátt í samráðinu. Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf.
hafi hins vegar skipst á upplýsingum um hinn nýja keppinaut og greint hvort
öðru frá neikvæðu viðhorfi í hans garð. Þá hafi fyrirtækin komið sér saman um
að „fylgjast með“ starfsemi hins nýja keppinautar. Slíkt samstarf sé andstætt
10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins og til þess fallið að raska
samkeppni. Þá sé það sérstaklega alvarlegt þegar tvö fyrirtæki með nánast 100%
markaðshlutdeild beini í sameiningu sjónum sínum að starfsemi nýs keppinautar
er reyni að ná fótfestu á markaðnum.
2.3. Samráð um sérstakt
átak til að hækka verð og draga úr samkeppni
Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er því lýst að 28. febrúar 2011 hafi
stefndi og Húsasmiðjan ehf. ákveðið í sameiningu í svokölluðu samráðssímtali að
hækka verð og draga úr samkeppni. Í símtali milli starfsmanna fyrirtækjanna
þennan dag hafi þeir haft samráð um að fyrirtækin myndu hækka í áföngum verð í
öllum tilboðum á grófvöru, grípa til sérstakra aðgerða til að minnka samkeppni
í tilboðum á Selfossi og Akureyri, vinna gegn verðsamkeppni og reyna að hækka
verðið á gagnvörðu timbri grænu efni, eins og það er kallað í gögnum málsins) á
aðalsölutíma þess og hækka verð á miðstöðvarofnum. Í samtalinu hafi starfsmaður
Byko ehf. jafnframt greint starfsmanni Húsasmiðjunnar ehf. frá þeirri ætlan
þess fyrrnefnda að hækka verð á öðrum vörum en grófvöru, t.d. heimilistækjum,
og hafi hinn síðarnefndi tekið við þeim upplýsingum án þess að bera fram
mótmæli. Því hafi verið um fullframið brot að ræða.
Í ákvörðun stefnanda er því lýst að samráðinu
hafi í megindráttum verið hrint í framkvæmd og að forstjóri stefnda hafi lýst
því yfir að framlegð fyrirtækisins hefði aukist vegna aðgerða til að hækka
verð.
2.4. Samráð á
vettvangi stjórna Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf.
Í ákvörðun stefnanda er því lýst að samráð fyrirtækjanna hafi jafnframt
tekið til stjórna þeirra. Alvarlegasti þáttur þess hafi falist í því að
stjórnarformaður Húsasmiðjunnar ehf. hafi veitt stjórnarmanni Byko ehf., sem
hafi jafnframt átt sæti í stjórn Norvik hf., upplýsingar um meiri háttar
breytingar sem voru ráðgerðar á verðstefnu Húsasmiðjunnar ehf., svokallað
„Project Red“. Þessar breytingar munu hafa átt að stuðla að aukinni framlegð
hjá fyrirtækinu og m.a. falist í nýju afsláttarkerfi. Er þar vísað til
tölvuskeytis sem forstjóri Norvikur hf. sendi framkvæmdastjóra og tilteknum
stjórnarmönnum 25. október 2010 undir yfirskriftinni „um húsa“ og tölvuskeytis
forstjórans til framkvæmdastjórnar 27. október 2010. Í fyrrnefnda skeytinu
kemur fram að Húsasmiðjan „hefur haft í undirbúningi stórt verkefni sem tengist
verðstefnu og verðímynd félagsins. Mat stjórnarformanns Húsasmiðjunnar er að
hér sé um að ræða forsendu fyrir því að Húsasmiðjan lifi af fyrirsjáanlega
samkeppni við Bauhaus. Ef af verður er um að ræða kerfisbreytingu á starfsemi
félagsins.“ Um klukkustund síðar sendir framkvæmdastjóri Norvikur hf.
tölvuskeyti eingöngu á forstjóra þar sem segir „Bara svo við höfum það á hreinu
að við eigum að fara varlega með þessar upplýsingar og ekki vera að vitna beint
í þær.“ Telur aðalstefnandi að gögn málsins beri með sér að í hinu samfellda
samráði hafi ekki aðeins falist reglubundin samskipti um verð á grófvörum og
tengd atriði, heldur einnig samskipti um grundvallaratriði í hegðun þessara
fyrirtækja á markaði. Þetta samfellda samráð hafi haft það að markmiði að raska
samkeppni. Taldi eftirlitið gögn sem forstjórinn sendi 27. október 2010 eina
birtingarmynd þess óeðlilega ástands sem ríkti á markaðnum á þessum tíma.
Í ákvörðuninni er því einnig lýst að forstjóri
stefnda hafi upplýst stjórn félagsins um viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem
hann hafi átt að hafa fengið frá Húsasmiðjunni ehf. Er þar vísað til færslu í
dagbók forstjóra Byko ehf. 19. febrúar 2010 sem haldlögð var í húsleit 8. mars
2011. Titill færslunnar er „19/2 Samtal“ en nafn viðmælanda er ekki skráð.
Taldi aðalstefnandi að draga yrði þá ályktun af efni færslunnar að umrætt
samtal forstjórans hafi annaðhvort verið við starfsmann eða stjórnarmann hjá
Húsasmiðjunni ehf. og að eðli þessara upplýsinga styðji eindregið þá ályktun.
Var það mat Samkeppniseftirlitsins að í samtalinu hefðu farið fram skipti á
mikilvægum upplýsingum, sbr. tilvísun til verðs á steypustáli og timbri, til
afkomu í grófri og fínni vöru, skuldastöðu, birgðastýringar og útlánastöðu.
Hafi þetta þannig verið liður í samfelldu samráði fyrirtækjanna.
Í VI. kafla ákvörðunarinnar er svo fjallað á
ítarlegan hátt um svokölluð samráðstilvik, þar á meðal þau sem áttu sér stað á
sama tímabili og reyndi á í áðurnefndu sakamáli. Er þar rakið mánuð fyrir mánuð
hvernig samskiptunum var háttað með vísan til gagna málsins og hvernig
aðalstefnandi taldi að með þeim hefðu fyrirtækin gefið upplýsingar um atriði
sem þýðingu höfðu fyrir verðlagningu á grófvöru. Þá var gerð grein fyrir því
hvernig stofnunin taldi fyrirtækin hafa nýtt upplýsingagjöf sín á milli til
samráðs á sviði verðákvarðana, m.a. til að hafa áhrif á hegðun keppinautarins
en um hafi verið að ræða tvo höfuðkeppinauta sem störfuðu á fákeppnismarkaði
þar sem verðupplýsingaskipti væru almennt talin varhugaverð. Var það mat
Samkeppniseftirlitsins að samskiptin bæru með sér að óeðlileg
samkeppnisskilyrði hefðu skapast á markaðnum. Dregið hafi úr sjálfstæði í
hegðun fyrirtækjanna og hvata til samkeppni með þeim afleiðingum að
verðsamkeppni gat verið raskað með alvarlegum hætti. Segir í ákvörðuninni að
fram komi skýrt mynstur um samhæfðar aðgerðir á grundvelli ítarlegra og tíðra
upplýsingaskipta sem hafi miðað að því að halda uppi og hækka verð á markaðnum.
Jafnframt segir að „margvísleg ummæli lykilstarfsmanna gefi til kynna að um
gagnkvæman og samkvæman skilning hafi verið að ræða á samhæfingunni innan
beggja fyrirtækjanna. Mynstur samstillingarinnar sem kemur fram í
verðákvörðunum fyrirtækjanna er skýrt og er að mati Samkeppniseftirlitsins
afleiðing af samningi og/eða samstilltum aðgerðum milli þeirra. Var um að ræða
áframhaldandi aðgerðir sem fólu í sér samfellt samráð í skilningi
samkeppnisréttarins.“
Í upphafi kafla um samráð í júlí 2010 sagði:
„Gögn málsins bera með sér að í júlí 2010 hafi brotist út verðsamkeppni á milli
Byko og Húsasmiðjunnar í græna efninu. Gögnin sýna einnig að þarna hafi komist
á samkeppni sem Byko og Húsasmiðjan reyndu á síðari stigum að koma í veg fyrir
að myndi aftur koma upp, sbr. t.d. ummæli í símtali framkvæmdastjóra
fagsölusviðs Byko og vörustjóra timbursölu Húsasmiðjunnar þann 28. febrúar
2011“.
Í VIII. kafla ákvörðunarinnar, þar sem meðal
annars var fjallað um viðurlög, var komist svo að orði um eðli og umfang brots
Byko ehf.: „Fólst brot Byko nánar tiltekið í eftirfarandi aðgerðum: Með
reglubundnum, yfirleitt vikulegum, samskiptum við Húsasmiðjuna um verð,
birgðastöðu o.fl. í því skyni að hækka verð/vinna gegn verðlækkunum á grófvörum
... Með samráði við Húsasmiðjuna sem átti sér stað í símtali þann 28. febrúar
2011 og fól í sér sérstakt átak til að hækka verð og draga úr samkeppni. Nánar
tiltekið fólst eftirfarandi í þessu: Samráð um að hækka verð í öllum tilboðum á
grófvöru í áföngum. Samráð um að grípa til sérstakra aðgerða til að draga úr
samkeppni í tilboðum til viðskiptavina á Selfossi og Akureyri. Samráð um að vinna
gegn verðsamkeppni í sölu á gagnvörðu timbri („græna efninu“) á aðalsölutíma
þeirrar vöru og reyna þess í stað að hækka verð ... Upplýsingagjöf um
fyrirætlanir Byko um að hækka verð á annarri vöru en grófvöru (svokallaðri
„valvöru“). Með því að hafa gert sameiginlega tilraun með Húsasmiðjunni til að
fá Múrbúðina til að taka þátt í samráði um verð á grófvöru og með því að hafa
ákveðið með Húsasmiðjunni að fylgjast með aðgerðum Múrbúðarinnar á markaðnum.
Með því að hafa tekið við mikilvægum viðskiptalegum upplýsingum frá
Húsasmiðjunni. Þá fólst brot Byko einnig í verðsamráði við Úlfinn.“ Síðan
sagði: „Þetta umfangsmikla og tíða samráð átti sér stað á mikilvægum markaði.
Augljóst er að það hefur mikla þýðingu fyrir bæði fyrirtæki og neytendur að
samkeppni sé ekki raskað í sölu á byggingarvörum. Þá höfðu þátttakendur í
samráðinu samanlagt nánast 100% markaðshlutdeild. Þá ber að líta til þess að
samráð keppinauta um verð er í eðli sínu ávallt alvarlegt og skaðlegt brot ...
Var brot Byko því til þess fallið að valda alvarlegri röskun á samkeppni á mjög
mikilvægu sviði viðskipta.“
Þá hafi samráðið hafi ekki aðeins verið
skipulagt heldur hafi því verið hrint í framkvæmd og stefndi framið brotin af
ásetningi en honum hafi ekki getað dulist að aðgerðirnar gætu strítt gegn
samkeppnislögum.
3. Úrskurður
áfrýjunarnefndar samkeppnismála 28. september 2015
Með kæru 11. júní 2015 kærðu Byko ehf. og Norvik hf. ákvörðun
Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Fyrir nefndinni
kröfðust félögin þess aðallega að ákvörðunin yrði felld úr gildi. Til vara var
þess krafist að hin álagða sekt yrði felld niður eða fjárhæð hennar lækkuð og
að nánar tiltekin fyrirmæli í ákvörðuninni yrðu felld úr gildi.
Með úrskurði 28. september 2015 í máli nr.
6/2015 staðfesti áfrýjunarnefndin í öllum tilvikum utan þremur niðurstöðu
stefnanda um brot stefnda á 10. gr. samkeppnislaga. Þá taldi áfrýjunarnefndin
að ekki hefði verið sýnt fram á brot stefnda á 53. gr. EES-samningsins.
Áfrýjunarnefndin taldi verðsamskipti stefnda og Húsasmiðjunnar ehf. hafa verið
skipulögð og kerfisbundin og tók fram að þau hefðu stuðlað að óæskilegum friði
á markaðnum, dregið úr óvissu og minnkað sjálfstæði fyrirtækjanna til
verðákvarðana.
Í úrskurðinum var tekið fram að í meginatriðum
snerist „málið um að Húsasmiðjan og ... Byko, hafi reglubundið skipst á
upplýsingum um verð á tilteknum söluvörum, svokölluðum grófvörum, einkum timbri
í stöðluðum lengdum og þykkt. Þessi upplýsingaskipti eru talin hafa dregið úr
óvissu um hegðun keppinauta sem er einn meginþátturinn í að verðsamkeppni geti
átt sér stað. Það form sem haft var á upplýsingaskiptunum hafi því raskað
samkeppni. Hér háttar þannig til að fyrirtækin gáfu ekki beinlínis upplýsingar
um væntanlegar verðákvarðanir sínar, heldur einskorðuðust samskiptin að mestu
leyti við gildandi verð. Þá hefur því heldur ekki verið hnekkt að verð þeirra
vörutegunda sem málið tekur til hafi getað verið aðgengilegt fyrir
viðskiptamenn eða aðra þá sem hefðu haft tíma og áhuga á því að skoða
heimasíður fyrirtækjanna, hringja í þjónustuver og mæta á sölustað til að fá
verð gefin upp ... Þegar metið er hvort samskipti („verðkannanir“) um gildandi
verð samkeppnisaðilans hafi falið í sér samráðsbrot verður jafnframt að hafa í
huga þá staðreynd að tíðar verðkannanir samkeppnisaðila eru þáttur í virkri
samkeppni. Allir samkeppnisaðilar, og óháðir aðilar, fylgjast reglubundið með
verðum. Ekkert bannar þetta og því þarf eitthvað sérstakt að koma til svo
fyrirkomulagið á slíkum aðgerðum teljist ólögmætt.“
Í úrskurðinum var lagt „til grundvallar að
verðkannanir ... Byko, og samskipti við Húsasmiðjuna í tengslum við þær, hafi
almennt farið fram með þeim hætti á rannsóknartímabilinu að nafngreindur
starfsmaður ... hafi hringt vikulega í starfsmenn í þjónustuveri Húsasmiðjunnar
til að fá upplýsingar um gildandi verð á tilteknum vörunúmerum ... Svo virðist
sem fyrirkomulagið hafi með tímanum orðið fastara í forminu ... hafi samskiptin
þróast úr því að vera einhliða, þ.e. starfsmaður Byko spurðist fyrir um það
verð sem gilti hjá samkeppnisaðilanum, í það að þau urðu tvíhliða. Með því er
átt við að starfsmaður Húsasmiðjunnar fékk þá við sama tækifæri upplýsingar um
verðið sem Byko var með á sömu eða sambærilegum vörum.“ Var komist að þeirri
niðurstöðu í úrskurðinum að þetta form á verðkönnununum og öðrum samskiptum
fyrirtækjanna tveggja hefði verið „tvímælalaust andstætt samkeppnislegum
sjónarmiðum“. Fyrirkomulagið hafi ekki aðeins verið „til þess fallið að bjóða
hættunni heim heldur leiddi af því röskun á samkeppni og þá frekar í þá átt að verð
hækkaði“. Jafnframt var talið að skilgreining markaðarins, sem um ræddi í
málinu, hefði verið fullnægjandi í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Ætlað
samráðsbrot lyti „að kjarnastarfsemi alhliða byggingavöruverslana en á þeim
markaði voru ... Byko og Húsasmiðjan nánast einráðandi“.
Þá var í úrskurðinum vikið að einstökum þáttum
í hinu ætlaða samráði. Var tekið svo til orða að segja mætti „að flest atvikin
sem aðalstefnandi leggur til grundvallar tengist þeirri háttsemi að ... Byko og
Húsasmiðjan skiptust reglubundið á verðupplýsingum og eftir atvikum upplýsingum
sem gátu haft áhrif á markaðsverð. Ekki er umdeilt að slík samskipti áttu sér
stað á brotatímabilinu og verður lagt til grundvallar að báðir aðilar hafi haft
fulla vitneskju um hver var mótaðili í þeim upplýsingaskiptum ... Að mati
áfrýjunarnefndarinnar teljast upplýsingaskipti af þessu tagi, og sú hegðun sem
hún er fallin til að stuðla að í þessu tilviki, brot í skilningi 10. gr.
samkeppnislaga“. Hins vegar leit nefndin svo á að í sumum tilvikum hefði
aðalstefnandi „dregið of víðtækar ályktanir af gögnum málsins“.
Ætti það við um samskiptin við Múrbúðina sem
væru „ekki þess eðlis að hægt sé að segja að Múrbúðinni hafi verið boðin
þátttaka í verðsamráði“ og ekki lægju fyrir gögn um að „einhvers konar samráð“
hefði verið með Byko ehf. og Húsasmiðjunni ehf. „um það að bjóða Múrbúðinni að
taka þátt í verðsamráði“. Í úrskurðinum var sérstaklega tekið fram að
áðurgreint símtal 28. febrúar 2011 hefði falið í sér brot á 10. gr.
samkeppnislaga og yrði „það að teljast alvarlegt“.
Í úrskurðinum er tekið fram að þessi skipulögðu
og kerfisbundnu samskipti hafi leitt til „ástands sem þróaðist í þá átt að gera
báðum aðilum kleift að hækka verð sín“. Samskiptin hafi „tvímælalaust“ verið
andstæð samkeppnislegum sjónarmiðum og fyrirkomulagið „ekki bara [verið] til
þess fallið að bjóða hættunni heim heldur leiddi af því röskun á samkeppni og
þá frekar í þá átt að verð hækkaði“. Þannig taldi áfrýjunarnefndin að ólögmætt
verðsamráð hefði ekki aðeins átt sér stað heldur að það hefði í raun raskað
samkeppni á markaði.
Í úrskurðinum var því fallist á það með
Samkeppniseftirlitinu að í verðkönnunarsímtölunum hefði falist brot gegn 10.
gr. samkeppnislaga. Byggði sú niðurstaða á gögnum málsins í heild, markaðsstyrk
fyrirtækjanna og því að hlutlæg gögn bæru með sér að fyrirkomulagið á
símtölunum hefði verið til þess fallið að auðvelda að halda verði uppi. Þó
kemur fram í þessum niðurstöðulið úrskurðarins það mat nefndarinnar að í
einhverjum tilvikum hafi verið dregnar of víðtækar ályktanir af gögnum málsins
og að „ekki teljist allt sannað um eðli brotanna“ sem byggt var á í ákvörðun
stefnda, eins og það er orðað.
Í úrskurðinum er hafnað þeirri niðurstöðu
ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins að draga mætti þá ályktun af tölvuskeyti forstjóra
stefnanda Byko dags. 26. nóvember 2008 að hann hefði fengið upplýsingar um
yfirvofandi aðhaldsaðgerðir frá Húsasmiðjunni. Um sé að ræða almennar
vangaveltur um samkeppnisaðila og þær bollaleggingar forstjórans sem fram komi
í tölvupóstinum hafi reynst í veigamiklum atriðum rangar.
Á hinn bóginn fellst áfrýjunarnefndin á þá
niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins að af dagbókarfærslu þáverandi forstjóra
stefnanda Byko 19. febrúar 2010 megi ráða að upplýsingar sem þar er að finna
hafi borist frá Húsasmiðjunni.
Áfrýjunarnefndin hafnar á hinn bóginn þeirri
niðurstöðu í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að Múrbúðinni hafi verið boðin
þátttaka í ætluðu verðsamráði. Þá er hafnað þeirri niðurstöðu að einhvers konar
samráð hafi verið með Byko og Húsasmiðjunni um það ætlaða boð.
Þá er staðfest sú niðurstaða
Samkeppniseftirlitsins að Byko hafi ekki tekist að sýna fram á að upplýsingar
um fyrirhugaðar breytingar á verðstefnu Húsasmiðjunnar, „Project Red“, hafi
ekki borist frá Húsasmiðjunni og sönnunarbyrðin sé því lögð á Byko hvað þetta
varðar, líkt og aðalstefnandi gerði í niðurstöðu sinni.
Þá hafnar áfrýjunarnefndin ýmsum ályktunum sem
aðalstefnandi dregur í ákvörðun sinni af gögnum málsins, m.a. að draga megi þá
ályktun að í janúar 2011 hafi Byko ehf. fallist á tillögu Húsasmiðjunnar ehf.
um verðhækkun.
Þá er því hafnað að ráða megi af efni
innanhússtölvuskeytis starfsmanns Byko, þar sem greint er frá heimsóknum í
byggingarvöruverslunina Úlfinn og Múrbúðina, að þau samskipti hafi falið í sér
ólögmætt samráð. Sérstaklega er tiltekið að önnur samskipti, sem rakin séu í
viðkomandi kafla í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, séu í samræmi við afstöðu
áfrýjunarnefndar til lögmætis verðkönnunarsímtalanna. Óumdeilanlegt sé að
Húsasmiðjan hafi hækkað verð í þeirri von að gagnstefnandinn Byko ehf. fylgdi á
eftir, en virðist hafa verið reiðubúin að draga slíkar hækkanir til baka, væri
það ekki gert. Með því hafi komist „á ástand á markaðnum sem verður að teljast
í andstöðu við ákvæði 10. gr. samkeppnislaga“, eins og segir í úrskurðinum.
Þá er hafnað þeirri niðurstöðu stefnda að Byko
og Húsasmiðjan hafi viðhaft ólögmætt samráð um verðlagningu á miðstöðvarofnum.
Eru skýringar Byko á þeim samskiptum, sem raktar eru í ákvörðun stefnda, taldar
trúverðugar og lagðar til grundvallar.
Þá er staðfest sú niðurstaða
Samkeppniseftirlitsins að í símtali tiltekins starfsmanns stefnanda Byko við
starfsmann Húsasmiðjunnar þann 28. febrúar 2011, hinu svokallaða
samráðssímtali, hafi falist brot gegn 10. gr. samkeppnislaga. Þannig hafi í
símtalinu falist hvatning til samráðs. Hins vegar hafnar nefndin því að fyrir
liggi að Húsasmiðjan hafi brugðist við efni símtalsins með þátttöku í ólögmætu
samráði.
Þá taldi áfrýjunarnefndin dóm Héraðsdóms
Reykjaness, sem þá hafði gengið í sakamálinu, hafa takmarkaða þýðingu fyrir
úrslit stjórnsýslumálsins enda væri ábyrgð fyrirtækjanna óháð refsiábyrgð
starfsmanna.
Í úrskurði áfrýjunarnefndar er jafnframt komist
að þeirri niðurstöðu að aðalstefnandi hafi dregið of víðtækar ályktanir, miðað
við það sem gögn málsins gefi til kynna, um umfang þess samráðs sem nefndin
telur sannað og huglæga afstöðu starfsmanna, auk þeirra atriða sem að framan
greinir. Þá er því hafnað að sýnt hafi verið fram á að í hinu ætlaða samráði
hafi jafnframt falist brot gegn 53. gr. EES-samningsins.
Líkt og að framan greinir var það niðurstaða
áfrýjunarnefndar að stjórnvaldssekt væri hæfilega ákveðin 65.000.000 króna. Til
stuðnings þeirri niðurstöðu var vísað til þess að brot Byko ehf. hafi ekki
verið „jafn umfangsmikil, alvarleg og kerfisbundin“ og aðalstefnandi lagði til
grundvallar. Þá lagði nefndin til grundvallar að jafnvel þótt fallist yrði á
þær forsendur sem stefndi gaf sér um háttsemina væri sektin „úr hófi fram há“.
Til rökstuðnings sektarfjárhæðinni vísaði
áfrýjunarnefndin til þess að um væri að ræða mikilvægan markað og
markaðshlutdeild aðila væri há. Þá taldi nefndin að í þessu máli yrði ekki
talið að sátt sú sem Húsasmiðjan gerði við aðalstefnanda hefði sérstök áhrif,
hvorki hvað varðaði mat á hinni brotlegu háttsemi né fjárhæð sektar.
Þá vísaði nefndin til þess að í
Hæstaréttarmálinu nr. 37/2003, sem aðalstefnandi hafði fjallað um í tengslum
við fjárhæð sektarinnar, hefði verið um að ræða mun alvarlegra og
kerfisbundnara brot í því skyni að breyta markaði, draga úr samkeppni, og auka
markvisst framlegð með skipulögðu samráði. Það mál sem hér um ræddi hefði ekki
yfir sér sama yfirbragð að mati nefndarinnar. Þá var það niðurstaða
nefndarinnar að sektinni væri réttilega beint að Norvik hf., móðurfélagi Byko
ehf.
Áfrýjunarnefndin tiltekur í umfjöllun sinni um
sektarfjárhæðina að í ákvörðun stefnanda sé gert of mikið úr alvarleika,
umfangi og skipulagi brotanna, huglægri afstöðu stjórnenda og starfsmanna
stefnda og viðurkenningu Húsasmiðjunnar á þætti fyrirtækisins í brotunum, ekki
sé sýnt fram á brot stefnda á 53. gr. EES-samningsins og að nokkur
samráðstilvik séu ósönnuð.
Loks var það niðurstaða áfrýjunarnefndar að
staðfesta þau fyrirmæli sem beint var til Byko í gr. 2.1 í ákvörðunarorðunum,
en fella úr gildi gr. 2.2 í þeim.
Norvik hf. greiddi álagða sekt til ríkissjóðs
30. október 2015. Var sektin greidd með fyrirvara um lögmæti úrskurðarins,
ákvörðun stefnda og endurkröfurétt á hendur íslenska ríkinu.
Í máli þessu reynir á gildi framangreindra
ákvarðana samkeppnisyfirvalda, þýðingu niðurstöðu Hæstaréttar í áðurnefndu
refsimáli gegn starfsmönnum Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf., sbr. dóm
réttarins í máli nr. 360/2015, og fjárhæð sektar, verði fallist á sjónarmið
Samkeppniseftirlitsins og íslenska ríkisins um brot gegn ákvæðum 10. gr. samkeppnislaga
og eftir atvikum einnig hvort um brot hafi verið að ræða á 53. gr.
EES-samningsins.
Verður nú gerð grein fyrir sjónarmiðum aðila
hvað þetta varðar og til einföldunar, skýringar og glöggvunar er í einu lagi
fjallað um sjónarmið hvors aðila í aðalsök og gagnsök. Áréttað er að í
eftirfarandi köflum er talað um Samkeppniseftirlitið sem aðalstefnanda og
íslenska ríkið sem stefnda en um Byko ehf. og Norvik hf. sem gagnstefnendur.
Þegar rætt er um gagnstefnanda í eintölu eða með ákveðnum greini er í flestum
tilvikum átt við Byko ehf. nema annað verði skýrlega ráðið af samhenginu.
II
Málsástæður og lagarök aðalstefnanda,
Samkeppniseftirlitsins, í aðalsök og jafnframt gagnstefnda í gagnsök og
málsástæður og lagarök stefnda, íslenska ríkisins, í gagnsök
Málatilbúnaður aðalstefnanda er byggður á því
að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi, með þeim aðgerðum og í öllum þeim atriðum
sem lýst sé í ákvörðun aðalstefnanda og sé grundvöllur ákvörðunar hans frá 15.
maí 2015 í máli nr. 11/2015, brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og
53. gr. EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993.
Ákvæði 10. gr.
samkeppnislaga leggi bann við öllu samráði milli keppinauta sem raskað geti
samkeppni. Hið sama geri 53. gr. EES-samningsins. Ekki skipti máli hvort
háttsemin sem um ræði teljist vera samningur, samþykkt eða samstillt aðgerð.
Með samráði sé átt við hvers konar samvinnu eða samskipti milli keppinauta,
allt frá formlegum samningum til lauslegra óbeinna samskipta. Þannig sé um
samráð að ræða ef fyrirtæki tekur, án mótmæla, við tilteknum upplýsingum frá
keppinauti á fundi eða í síma og ekki sé áskilið að sá sem taki við
upplýsingunum veiti upplýsingar á móti.
Ákvæði 10. gr.
samkeppnislaga sé ætlað að tryggja sjálfstæði keppinauta og æskilega óvissu á
markaði. Þessir þættir séu grunnstoðin fyrir virkri samkeppni í skilningi
samkeppnisréttarins. Af þessu leiði að allt samráð keppinauta sem geti unnið
gegn þessu sjálfstæði og óvissu teljist raska samkeppni í skilningi 10. gr.
samkeppnislaga. Hnykkt hafi verið á þessari grundvallarreglu í dómi dómstóls
ESB í máli nr. C-286/13. Krafan um sjálfstæði sé sérstaklega rík varðandi öll
atriði sem tengist verðlagningu keppinauta. Í a. lið 2. mgr. 10. gr.
samkeppnislaga sé lagt bann við öllu samráði sem geti haft áhrif á verð með „beinum eða óbeinum hætti.“ Það
samræmist því ekki 10. gr. samkeppnislaga þegar keppinautar skiptast „reglulega á upplýsingum sem hafa þýðingu
fyrir verðákvörðun…“, sbr. um slíka aðstöðu úrskurð áfrýjunarnefndar
samkeppnismála í máli nr. 3/2004 og dóma Hæstaréttar Íslands frá 4. febrúar
2016 í málum nr. 272, 277 og 278/2015.
Lagaleg þýðing þess
að samráð hafi það að markmiði
að raska samkeppni í framangreindum skilningi sé sú að brotið sé gegn 10. gr.
samkeppnislaga með því einu að tiltekin samskipti/háttsemi eigi sér stað. Ekki
sé nauðsynlegt að sýna fram á að samráðið hafi „raunveruleg eða hugsanleg“ samkeppnishamlandi áhrif, sbr. um
þetta atriði dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 37/2003, dóm dómstóls ESB í
máli nr. C-286/13 og leiðbeiningar Eftirlitsstofnunar EFTA um beitingu 3. mgr.
53. gr. EES-samningsins.
Aðalstefnandi byggir
á því að samráð milli keppinauta hafi það að markmiði að raska samkeppni í ofangreindum skilningi þegar
það sé beinlínis tilgangur þess, t.d. ef viðskiptaupplýsingum er miðlað í því
skyni að hækka verð eða ef efni/andlag samráðsins eru atriði sem hafa þýðingu
fyrir m.a. verðákvörðun eða þegar þessi atriði, og eftir atvikum framkvæmd
samráðsins, draga að öðru leyti úr sjálfstæði og óvissu á markaði.
Aðalstefnandi byggir
á því að það feli í sér sterka vísbendingu um að upplýsingaskipti séu ólögmæt
þegar þau eigi sér aðeins stað milli viðkomandi keppinauta, en fari ekki fram
fyrir opnum tjöldum (bein upplýsingaskipti). Hið sama gildi þegar
upplýsingaskipti einfaldi samhæfingu á flóknum markaði, m.a. með því að búa til
gagnsæi („tilbúið gagnsæi“) og þegar þau taki til verðs eða annarra mikilvægra
viðskiptaupplýsinga og séu milli fyrirtækja sem starfi á samanþjöppuðum
fákeppnismarkaði. Þau séu reglubundin og tíð og taki til upplýsinga sem ekki
séu „fyllilega opinberar“ í
skilningi samkeppnisréttarins. Þá sé það einnig vísbending þegar
upplýsingaskipti hafi ekki í för með sér skuldbindingargildi.
Samskipti
fyrirtækjanna sem mál þetta fjalli um og ákvarðanir samkeppnisyfirvalda taki
til beri öll þessi einkenni.
Aðalstefnandi byggir
á því að álögð sekt að fjárhæð 650.000.000 króna hafi verið hæfileg en ekki „úr hófi fram há“, eins og
áfrýjunarnefndin hafi komist að orði í úrskurði sínum. Verði í þessu sambandi
m.a. að horfa til til alvarleika og umfangs málsins, þess tíma sem samráðið
stóð yfir, að það átti sér stað á mikilvægum markaði þar sem samráðsfyrirtækin
höfðu nálægt 100% markaðshlutdeild, og að taka beri tillit til veltu og
efnahagslegs styrkleika gagnstefnenda. Þá hafi áfrýjunarnefndin í þeim atriðum
er hún tiltaki sérstaklega að ekki hafi verið um brot að ræða á 10. gr.
samkeppnislaga dregið rangar ályktanir af gögnum málsins. Þá geti þau atriði
sem gagnstefnendur byggi á málatilbúnað sinn í gagnsök og varði ætluð brot á
rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar ekki valdið því að ákvarðanir
samkeppnisyfirvalda í málinu verði taldar ógildar. Bendir aðalstefnandi á að í
þessu máli sé lögmæti rannsóknaraðgerða lögreglu ekki til umfjöllunar en auk
þess hefði mögulegt ólögmæti þeirra ekki nokkur áhrif á rekstur
stjórnsýslumálsins. Þá hafi verið fylgt öllum málsmeðferðarreglum
stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Aðalstefnandi hafnar
því að nokkurt tilefni hafi verið fyrir áfrýjunarnefndina til að lækka sektina
á grundvelli þeirra sjónarmiða sem rakin séu í úrskurði hennar. Í fyrsta lagi
séu brot gagnstefnandans Byko ehf. mjög alvarleg. Samráð fyrirtækisins og
Húsasmiðjunnar ehf. hafi verið umfangsmikið, skipulagt og staðið yfir í langan
tíma. Í öðru lagi sé niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar þess efnis að ekki hafi
verið sýnt fram á brot á 1. mgr. 53 gr. EES-samningsins í andstöðu við rétta
skýringu ákvæðisins. Í þriðja lagi hafi samráðið náð til allra þeirra tilvika
sem áfrýjunarnefndin hafi í úrskurði sínum talið ósönnuð. Niðurstaða
áfrýjunarnefndarinnar að þessu leyti hafi ekki verið reist á réttu mati á
gögnum málsins. Þau gögn sem aflað hafi verið undir rekstri málsins hjá
aðalstefnanda og hann byggði ákvörðun sína á feli í sér fullnægjandi sönnun um
samráðið. Hvað sem því líði hafi samráðið verið svo alvarlegt, umfangsmikið og
staðið yfir í það langan tíma að jafnvel þó umrædd tilvik væru undanskilin eigi
það ekki að leiða til lækkunar á fjárhæð sektarinnar, líkt og áfrýjunarnefndin
hafi ákveðið í úrskurði sínum.
Aðalstefnandi byggir
einnig á því að ákvörðun áfrýjunarnefndarinnar um 65.000.000 króna sekt hafi
ekki næg varnaðaráhrif, hvorki gagnvart gagnstefnendum né fyrirtækjum sem íhugi
háttsemi sem sé andstæð samkeppnislögum og EES-samningnum. Þá sé hún ekki í
samræmi við þær kröfur sem gerðar séu til viðurlaga fyrir brot gegn 10. gr.
samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr. EES- samningsins, eins og ákvæðin hafi verið
skýrð af dómstólum í íslenskum rétti og EES-/ESB-samkeppnisrétti og taki ekki
mið af eðli, umfangi og tímalengd brotanna eða veltu og fjárhagslegum styrk
gagnstefnenda. Hafa verði í huga að brot samkvæmt umræddum ákvæðum séu meðal
alvarlegustu brota í samkeppnisrétti.
Aðalstefnandi bendir
jafnframt á að rökstuðningur með úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sé ekki í
samræmi við þær kröfur sem gerðar séu til slíkra úrskurða. Enda þótt
áfrýjunarnefndin hafi staðfest niðurstöðu aðalstefnanda um nánast öll
samráðstilvikin hafi hún talið sektina úr hófi fram háa. Áfrýjunarnefndin hafi
hins vegar ekki rökstutt að hvaða leyti aðalstefnandi legði rangt eða ómálefnalegt
mat á brotin eða önnur atriði sem þýðingu hafi við ákvörðun sektar.
Úrskurðurinn sé því ekki rökstuddur með fullnægjandi hætti, eftir atvikum að
undangenginni nauðsynlegri rannsókn.
Nánar tiltekið byggir
aðalstefnandi á eftirtöldum málsástæðum til stuðnings kröfum sínum:
1.
Sektin sem aðalstefnandi ákvað hafi verið í samræmi við 37. gr. samkeppnislaga
Í fyrsta lagi hafi sektin sem aðalstefnandi
lagði á gagnstefnandann Norvik hf. verið í samræmi við 37. gr. samkeppnislaga.
Sektin hafi verið hæfileg með hliðsjón af eðli, alvarleika, umfangi og
tímalengd brotanna, veltu og fjárhagslegum styrk gagnstefnenda. Við ákvörðun um
fjárhæð sektarinnar hafi verið tekið mið af þeim atriðum sem mælt sé fyrir um í
2. mgr. 37. gr. samkeppnislaga ásamt öðrum málefnalegum sjónarmiðum.
Aðalstefnandi bendir
á að brot gagnstefnandans Byko ehf. hafi verið alvarleg, umfangsmikil og staðið
yfir í langan tíma. Þau hafi falist í þátttöku í skipulögðu og samfelldu
verðsamráði. Brotin hafi átt sér stað á fákeppnismarkaði þar sem stefndi og
Húsasmiðjan ehf. hafi verið saman með nálægt 100% markaðshlutdeild og það geri
brot fyrirtækjanna alvarlegri en ella. Ólögmætt verðsamráð keppinauta á slíkum
markaði sé mjög alvarlegt brot gegn samkeppnislögum og leiði almennt til hárra
sekta. Brotin hafi átt sér stað á mikilvægum markaði fyrir viðskiptavini og
neytendur. Þau hafi verið til þess fallin að hækka byggingarkostnað og skaða
hagsmuni almennings. Það geri brotin alvarlegri en ella. Velta gagnstefnandans
Byko ehf. á hinum skilgreinda markaði hafi verið um [...] milljarðar króna árið
2010 og þar af [...] milljarðar króna vegna sölu á grófvöru. Umfangið hafi því
verið verulegt. Brotin hafi átt sér stað frá nóvember 2008 fram í mars 2011 og
því staðið yfir í langan tíma. Sekt vegna brotanna eigi því að vera hærri en
ella.
Aðalstefnandi byggir
á því að brot gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. hafi haft það að markmiði að
raska samkeppni í skilningi samkeppnislaga og EES-samningsins. Þó að
áfrýjunarnefndin hafi staðfest niðurstöðu stefnanda að þessu leyti hafi nefndin
talið að það drægi úr alvarleika brotanna að verðsamskipti fyrirtækjanna hefðu
að mestu einskorðast við gildandi verð. Aðalstefnandi geti ekki fallist á þetta
enda séu brotin alvarleg fyrir það eitt að þau hafi haft það að markmiði að raska samkeppni. Hvað sem
því líði sé það þó ekki rétt að verðsamskiptin hafi að mestu einskorðast við
gildandi verð. Þá komi það og fram í dómi Hæstaréttar í málinu nr. 360/2015. Í
ákvörðun aðalstefnanda sé bent á að fyrirtækin hafi veitt hvort öðru upplýsingar
um fyrirhugaðar verðbreytingar. Staðfesti áfrýjunarnefndin „að verðupplýsingar Húsasmiðjunnar hafi í
raun ávallt verið með þeim fyrirvara að þær yrðu dregnar til baka ef
[gagnstefnandi] hækkaði ekki sínar vörur í sambærilegum tilvikum“. Með
vísan til þessa byggir aðalstefnandi á því að verðsamskiptin hafi falið í sér
upplýsingar um verðáform í skilningi samkeppnisréttar. Það sé því ekki rétt að
verðsamskiptin hafi að mestu einskorðast við gildandi verð.
Þá sé í úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar lagt til grundvallar að upplýsingar sem hafi legið til
grundvallar verðsamskiptum gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. hafi verið
opinberar. Aðalstefnandi bendir á að niðurstaða um þetta atriði hafi raunar
ekki þýðingu við mat á því hvort um brot hafi verið að ræða þar sem
verðsamskiptin hafi haft það að markmiði
að raska samkeppni. Verði ekki á það fallist byggir aðalstefnandi á því að
upplýsingarnar hafi ekki verið opinberar. Ljóst sé af gögnum málsins að
vandasamt gat verið að bera verð á grófvörutegundum saman, jafnvel fyrir
starfsmenn fyrirtækjanna, vegna þess hve verðumhverfið var flókið. Hin
skipulögðu verðsamskipti hafi hins vegar gert alla verðsamhæfingu mögulega og
eftir atvikum skilvirkari. Gagnstefnandi hafi enda ekki gefið skýringar á því
hvers vegna hann og Húsasmiðjan ehf. ákváðu að eiga í beinum verðsamskiptum ef
fyrirtækin töldu sig geta aflað upplýsinganna án þess að eiga samskipti sín á
milli. Fram hjá þessu sé litið í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar.
Aðalstefnandi byggir
á því að það sé bæði heimilt og málefnalegt að leggja umtalsverðar sektir á
fyrirtæki sem fremji brot sem séu alvarleg í eðli sínu, án tillits til áhrifa
slíkra brota á markaði, sbr. meðal annars 83. mgr. dóms dómstóls ESB frá 13.
júní 2013 í máli nr. C-511/11. Ákvæði 37. gr. samkeppnislaga geri ekki
þá kröfu að sektir séu ákvarðaðar með hliðsjón af þeim áhrifum sem viðkomandi
brot hafi í raun haft á markaði. Sé ólögmætum aðgerðum á hinn bóginn hrint í
framkvæmd sé málefnalegt að líta til áhrifa þeirra við ákvörðun um fjárhæð sektar,
sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands 27. nóvember 2014 í máli nr. 112/2014.
Aðalstefnandi byggir
á því að samráði fyrirtækjanna hafi verið hrint í framkvæmd og að það hafi
leitt til þess að verð á grófvörum hækkaði eða stóð í stað. Í samræmi við
almenn sjónarmið um ákvörðun sekta fyrir brot gegn samkeppnislögum taldi
aðalstefnandi því að þetta leiddi til þess að sekt vegna brotanna ætti að vera
hærri en ella. Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar hafi samráðið verið talið hafa
„leitt til ástands sem þróaðist í þá
átt að gera báðum aðilum kleift að hækka verð sín“ og verðsamskiptin „tvímælalaust“ talin andstæð
samkeppnislegum sjónarmiðum. Þannig hafi ástandið „ekki bara [verið] til þess fallið að bjóða hættunni heim heldur [hafi
leitt] af því röskun á samkeppni og þá frekar í þá átt að verð hækkaði“.
Þó að
áfrýjunarnefndin telji þannig að brot gagnstefnanda hafi raskað samkeppni á
mikilvægum fákeppnismarkaði víki hún ekki að því hvort slík röskun eigi að hafa
áhrif á sekt vegna brotanna né rökstyðji hún hvers vegna það hafi þá verið
rangt hjá aðalstefnanda að láta það horfa til þyngingar að brotin röskuðu
samkeppni. Aðalstefnandi byggir á því að þessar málsástæður ásamt öðrum leiði
til þess að taka beri kröfu hans um sektarfjárhæð til greina.
Aðalstefnandi byggir á
því að gagnstefnandi hafi framið brotin af ásetningi og að það eigi að leiða
til hærri sektar stefnda en ella. Honum hafi ekki getað dulist að
verðsamskiptin og aðrar aðgerðir hans og Húsasmiðjunnar ehf. gætu raskað
samkeppni. Í ákvörðun aðalstefnanda sé vísað til fjölmargra gagna sem staðfesti
að fyrirtækin hafi gert sér grein fyrir því að það væri óeðlilegt eða
áhættusamt að samráðið ætti sér stað í tölvupóstsamskiptum milli fyrirtækjanna. Í úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar sé jafnframt bent á að æðstu stjórnendur fyrirtækjanna
hafi virst líta svo á að
verðsamskiptin væru andstæð samkeppnislegum sjónarmiðum „þegar þeim varð ljóst í hvaða átt mál höfðu þróast“.
Í úrskurðinum sé ekki
gerð grein fyrir því hvaða áhrif mat áfrýjunarnefndarinnar á huglægri afstöðu
stjórnenda og starfsmanna gagnstefnandans hafi á sekt vegna brotanna. Í
úrskurðinum sé aðeins tekið fram að ummæli stjórnenda og starfsmanna, eftir að
málið kom upp, hafi ekki þýðingu við mat á brotum stefnda og að aðalstefnandi
hafi í tveimur tilvikum gengið of langt í ályktunum sínum. Á það kveðst
aðalstefnandi raunar ekki geta fallist. Ákvörðun hans hafi verið reist á
hlutlægu og málefnalegu mati á samtímagögnum. Niðurstaðan hafi ekki í neinu
tilviki verið reist á ummælum stjórnenda eða starfsmanna stefnda eingöngu.
Aðalstefnandi byggir á því að málefnalegt sé að líta til atriða sem snerti
huglæga afstöðu í þeim tilvikum þar sem gögn um hana liggi á annað borð fyrir.
Í því sambandi hafi ekki þýðingu þótt ásetningur sé hvorki skilyrði brots gegn
ákvæðum 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins né skilyrði sektar
sem er lögð á fyrir slíkt brot, en hann geti haft áhrif á fjárhæð sektar.
Aðalstefnandi byggir
á því að aðgerðir gagnstefnandans Byko ehf. hafi haft það að markmiði að raska
samkeppni. Í samkeppnisrétti sé litið svo á að brot sé framið af ásetningi
þegar viðkomandi megi vera ljóst að aðgerðir hans hafi það að markmiði að raska
samkeppni, sbr. dóm EFTA-dómstólsins frá 18. apríl 2012 í máli nr. E-15/10 og
dóm dómstóls ESB frá 18. júní 2013 í máli nr. C-681/11. Aðgerðir
gagnstefnandans hafi því verið framkvæmdar af ásetningi í þessum skilningi.
Aðalstefnandi byggir
á því að sú sekt sem áfrýjunarnefndin hafi ákveðið í málinu jafngildi
26.000.000 króna sekt fyrir hvert ár sem brotin hafi staðið yfir. Slík sekt sé
of lág, sér í lagi í ljósi þess að aðgerðir gagnstefnanda hafi verið til þess
fallnar að auka bæði veltu hans og hagnað.
Aðalstefnandi byggir
á því að sektir vegna brota á 10. gr. samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr.
EES-samningsins verði að hafa í senn almenn og sérstök varnaðaráhrif. Af þeim
sökum sé m.a. nauðsynlegt að líta til fjárhagslegs styrks hins brotlega
fyrirtækis og heildarveltu þess, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar Íslands frá 14. mars
2013 í máli nr. 355/2012. Aðalstefnandi byggir á því að gagnstefnendur séu ein
efnahagsleg eining, en gagnstefnandinn Byko ehf. sé dótturfélag gagnstefnandans
Norvikur hf. Félögin tvö séu því eitt og sama fyrirtækið í skilningi
samkeppnislaga, sbr. um slíka aðstöðu dóm Hæstaréttar Íslands frá 27. nóvember
2014 í máli nr. 112/2014. Undir þetta hafi áfrýjunarnefndin tekið en
beint sekt að báðum gagnstefnendum. Aðalstefnandi byggir á því að þegar svo
hátti til að um eina efnahagslega einingu sé að ræða sé rétt að líta til
heildarveltu samstæðunnar til að tryggja fullnægjandi varnaðaráhrif. Að öðrum
kosti sé hætta á að sektin sé óveruleg miðað við þann fjárhagslega styrk sem
endurspeglist í heildarveltu samstæðunnar.
Aðalstefnandi bendir
á að ársvelta gagnstefnandans Norvikur hf. hafi verið um [...] milljarðar króna
á hverju ári á brotatímabilinu og allt fram til ársins 2014 þegar hún hafi
lækkað um helming vegna sölu á eignum. Sekt samkvæmt úrskurði áfrýjunarnefndar
samkeppnismála hafi aðeins verið um [...]% af ársveltu gagnstefnandans á
brotatímabilinu og [...]% af ársveltu eftir að félagið hafi selt eignir.
Aðalstefnandi byggir á því að slík sekt sé óvenjulega lág og á engan hátt til
þess fallin að tryggja næg varnaðaráhrif, sbr. 37. gr. samkeppnislaga.
Aðalstefnandi byggir
á því að varnaðaráhrif þeirrar sektar sem áfrýjunarnefndin lagði á
gagnstefnendur séu ekki fullnægjandi þegar litið sé til veltu þeirra og
hagnaðar. Heildarvelta gagnstefnandans Byko ehf. hafi numið u.þ.b. [...] milljörðum
króna á árinu 2013 og um [...] milljarði króna á árinu 2014. Á árinu 2014 hafi
velta gagnstefnandans Norvikur hf. verið u.þ.b. [...] milljarðar króna og
hagnaður félagsins fyrir afskriftir um [...] milljarðar króna. Árið áður hafi
heildarvelta þess félags verið u.þ.b. [...] milljarðar króna eins og áður
sagði.
Aðalstefnandi telur
að niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar um sektarfjárhæð sé í ósamræmi við fyrri
úrlausnir dómstóla um sektir fyrir brot gegn samkeppnislögum. Enda þótt meta
þurfi hvert og eitt mál sérstaklega liggi fyrir að dómstólar hafi gert
fyrirtækjum að greiða sektir að áþekkri fjárhæð vegna brota sem séu augljóslega
ekki eins alvarleg og brot gagnstefnanda og hafi ekki verið til þess fallin að
valda jafn miklu þjóðhagslegu tjóni og í máli þessu.
Aðalstefnandi byggir
einnig á því að niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar hvað varði sektarfjárhæð sé
til þess fallin að draga úr hvata fyrirtækja til að leita sátta þegar upp
komist um brot á samkeppnislögum og upplýsa um brot. Sekt að fjárhæð [...] milljónir
króna vinni gegn því að markmiðum samkeppnislaga sé náð.
Með vísan til alls
framangreinds telur aðalstefnandi því að sú sektarfjárhæð sem hann lagði á
gagnstefnandann Norvik hf. hafi verið hæfileg og tryggt fullnægjandi
varnaðaráhrif. Samkvæmt 2. mgr. 37. gr. samkeppnislaga geti sekt numið allt að
10% af heildarveltu síðasta almanaksárs hjá því fyrirtæki sem aðild á að broti.
Aðalstefnandi byggir á því að tilgangur þessa formlega sektarhámarks sé að
tryggja að ekki séu lagðar á óhóflega háar sektir miðað við efnahagslega stærð
fyrirtækja. Í dómum dómstóls ESB hafi verið áréttað að 10% hámarkið feli ekki í
sér hámarkssekt sem verði aðeins lögð á vegna alvarlegustu brota heldur
formlegt þak sem sé ætlað að tryggja að aldrei sé lögð á fyrirtæki hærri sekt
en 10% af heildarveltu. Samkvæmt því getur sekt aldrei talist úr hófi fram af
þeirri ástæðu einni að hún sé allt að 10% af heildarveltu. Bendir aðalstefnandi
á að álögð sekt hans hafi verið langt frá umræddu hámarki, en sektin nam [...] af
veltu félagsins á árinu 2014. Það jafngildi [...] fyrir hvert ár sem brot
stefnda stóðu yfir. Þegar litið sé til eðlis, alvarleika, umfangs og
tímalengdar brotanna geti slík sekt ekki talist úr hófi fram há.
Aðalstefnandi byggir
á því að ákvörðun hans um fjárhæð sektarinnar hafi ekki verið úr hófi fram há
þegar litið sé til hefðbundinna viðmiða við álagningu sekta fyrir brot á
samkeppnisreglum. Hið sama eigi við þegar litið sé til framkvæmdar í
EES/ESB-samkeppnisrétti. Við skýringu 37. gr. samkeppnislaga sé rétt að hafa
hliðsjón af EES/ESB-samkeppnisrétti enda sé í athugasemdum með frumvarpi því
sem varð að lögum nr. 52/2007, sem breyttu ákvæðum samkeppnislaga, tekið fram
að ákvæðið byggi á fyrirmyndum úr EES/ESB-samkeppnisrétti. Vísar aðalstefnandi
um þetta til leiðbeininga Eftirlitsstofnunar ETA um útreikning sekta sem lagðar
eru á samkvæmt a-lið 2. mgr. 23. gr. í II. kafla bókunar 4 við
samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól (2006/EES/63/03). Leiðbeiningarnar
geri því ráð fyrir að sektin nemi 3.660 milljónum króna. Með hliðsjón af þessu
byggir aðalstefnandi á því að því verði ekki haldið fram að sú sekt sem hann
lagði á gagnstefnandann Norvik hf. hafi verið úr hófi fram há.
Aðalstefnandi
mótmælir því jafnframt að fella eigi stjórnvaldssekt niður á grundvelli brota
gegn réttindum gagnstefnenda til réttlátrar málsmeðferðar.
Aðalstefnandi byggir
á því að honum sé heimilt að beina sekt að gagnstefnandanum Norvik hf. vegna
brota gagnstefnandans Byko ehf. Samkvæmt a-lið 1. mgr. 37. gr. samkeppnislaga
leggi aðalstefnandi stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóti gegn banni 10. gr.
laganna og 53. gr. EES-samningsins.
Hugtakið fyrirtæki sé
skilgreint í 2. tölulið 1. mgr. 4. gr. laganna og vísi það til efnahagslegrar
einingar en ekki lögformlegrar. Af því leiði að um slíka einingu sé að ræða í
tilviki móðurfélags og dótturfélags þar sem hið síðarnefnda hafi ekki
raunverulegt frelsi til að ákveða aðgerðir sínar á markaði, svo sem tekið var
fram í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 107/2000 og breytti
10. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 í það horf sem greinin er í nú. Hafi
þessi skilgreining á hugtakinu fyrirtæki í samkeppnislögunum, sem samrýmist
skilgreiningu á hugtakinu í EES-samkeppnisrétti, verið staðfest í dómi
Hæstaréttar Íslands í máli nr. 112/2014.
Þegar svo beri undir
að móður- og dótturfélag myndi eina efnahagslega einingu, og teljist því eitt
og sama fyrirtækið í skilningi samkeppnislaga, sé heimilt að leggja sekt á
móðurfélagið vegna brota dótturfélagsins. Aðalstefnandi byggi á því að löglíkur
séu fyrir því að móður- og dótturfélag séu ein efnahagsleg eining sé
dótturfélagið í 100% eigu móðurfélagsins á brotatímabilinu, sbr. meðal annars
fyrrnefndan dóm Hæstaréttar. Reglan um löglíkur fyrir efnahagslegri einingu
móður- og dótturfélags, sem alfarið eða nær alfarið sé í eigu móðurfélagsins,
byggi á því að móðurfélagið geti í slíkum tilvikum haft „virk yfirráð“ yfir dótturfélaginu og að móðurfélagið hafi nær
undantekningarlaust slík yfirráð í reynd og geti á þann hátt beitt áhrifum
sínum í rekstri dótturfélagsins.
Á brotatímabilinu
hafi gagnstefnandinn Norvik hf. verið eini eigandi gagnstefnandans Byko ehf.
Þegar af þeirri ástæðu séu löglíkur fyrir því að félögin tvö myndi eina
efnahagslega einingu. En þetta fái líka stoð í miklum stjórnunartengslum
félaganna. Þannig hafi forstjóri gagnstefnandans Byko ehf. setið í stjórn
gagnstefnandans Norvikur hf. og aðrir stjórnarmenn í síðarnefnda félaginu hafi
einnig átt sæti í stjórn dótturfélagsins. Auk þess sýni gögn málsins fram á að
forstjóri og stjórnarformaður Norvikur hf., og framkvæmdastjóri þess, hafi
töluvert komið að rekstri Byko ehf. og ákvörðunum af ýmsu tagi. Styrki þessi
atriði það að gagnstefnendur teljist tilheyra einni efnahagslegri einingu.
Aðalstefnandi byggir
á því að gagnstefnandinn Norvik hf. beri sönnunarbyrðina fyrir því að
gagnstefnandinn Byko hf. hafi verið sjálfstæður þrátt fyrir eignarhaldið, sbr.
meðal annars dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 112/2014. Í því sambandi nægi
ekki almennar staðhæfingar heldur verði gagnstefnandinn að leggja fram gögn sem
sýni með nákvæmum hætti að dótturfélag hans hafi í raun starfað sjálfstætt á
markaði. Áfrýjandi byggir á því að slík gögn þurfi að snerta efnahagsleg,
skipulagsleg eða lagaleg tengsl milli stefndu, sbr. dóm dómstóls ESB 20. janúar
2011 í máli nr. C-90/09. Gagnstefnandinn hafi ekki fært fram slíka sönnun.
Þá byggir
aðalstefnandi á því að löglíkur séu fyrir efnahagslegri einingu móður- og
dótturfélags þótt hið fyrrnefnda sé eignarhaldsfélag. Engu skipti þótt
móðurfélagið hafi ekki eiginlegan rekstur með höndum eða afli takmarkaðra
tekna, sbr. meðal annars dóm undirréttar ESB í máli nr. T-69/04 og dóm dómstóls
ESB í máli nr. C-440/11. Í síðarnefnda málinu lagði framkvæmdastjórn ESB sekt á
móðurfélag en tilgangur félagsins var að halda utan um eignarhald fjölskyldu á
rekstrarfélögum. Að öðru leyti hafði móðurfélagið enga starfsemi með höndum og
engar tekjur. Dómstóllinn féllst ekki á að framkvæmdastjórnin hefði ekki mátt
leggja sekt á móðurfélagið. Í þessu sambandi benti dómstóllinn á að ekki mætti
horfa fram hjá þeim óformlegu samskiptum sem leiddu af stjórnunartengslum
félaga. Þannig skipti ekki máli þótt eignarhaldsfélagið hefði ekki tekið
formlegar ákvarðanir á stjórnarfundum. Í þessu sambandi kveðst aðalstefnandi
árétta að ekki þurfi að sanna að móðurfélag hafi í reynd beitt áhrifum sínum
til þess að bera ábyrgð á brotum dótturfélags síns, sbr. dóm dómstóls ESB í
máli nr. C-97/08.
Með vísan til þessa
mótmæli aðalstefnandi staðhæfingum gagnstefnanda Norvik hf. um að félögin geti
ekki talist ein efnahagsleg eining og að óheimilt hafi verið að leggja stjórnvaldssekt
á félagið.
Þá mótmæli
aðalstefnandi kröfum um niðurfellingu eða lækkun á sekt á grundvelli sjónarmiða
við álagningu sekta vegna samkeppnislagabrota. Í því sambandi árétti
aðalstefnandi og leggi áherslu á að samráð gagnstefnandans Byko ehf. og Húsasmiðjunnar
ehf. hafi staðið yfir í langan tíma og snert umfangsmikil viðskipti en á
tímabilinu sem athugunin tók til hafi fyrirtækin átt í tugum ólögmætra
samskipta. Brot sem þessi séu í eðli sínu alvarleg enda hafi þau tengst
mikilvægum vörum fyrir neytendur og viðskiptaaðila og verið til þess fallin að
valda þjóðfélaginu miklu tjóni. Viðurlög vegna brotanna verði að vera hæfileg
með tilliti til alvarleika þeirra auk þess að hafa næg varnaðaráhrif.
Þá árétti
aðalstefnandi að brot gagnstefnandans hafi verið alvarleg og umfangsmikil og
staðið yfir í langan tíma: Þau hafi falist í þátttöku í skipulögðu og samfelldu
verðsamráði. Slíkt ólögmætt verðsamráð keppinauta á fákeppnismarkaði sé mjög
alvarlegt brot gegn samkeppnislögum og leiði almennt til hárra sekta. Þá hafi
brotin átt sér stað á fákeppnismarkaði þar sem gagnstefnandinn Byko hf. og
Húsasmiðjan ehf. hafi verið saman með nálægt 100% markaðshlutdeild. Svo há
markaðshlutdeild geri brot fyrirtækjanna alvarlegri en ella. Brotin hafi átt
sér stað á mikilvægum markaði fyrir viðskiptavini og neytendur. Þau hafi verið
til þess fallin að hækka byggingarkostnað og skaða hagsmuni almennings. Það
geri þau alvarlegri en ella. Velta gagnstefnandans Byko ehf. á hinum
skilgreinda markaði hafi verið um [...] milljarðar árið 2010 og þar af [...] milljarðar
vegna sölu á grófvöru. Umfangið hafi því verið verulegt. Brotin hafi átt stað
frá nóvember 2008 fram í mars 2011 og því staðið yfir í langan tíma, sbr. um
sambærilegt tímabil dóm Hæstaréttar Íslands 28. apríl 2016 í málinu nr.
419/2015. Sekt vegna brotanna eigi því að vera hærri en ella.
Gagnstefnanda hefði
ekki getað dulist að verðsamskipti hans og Húsasmiðjunnar ehf. gætu raskað
samkeppni. Hið sama eigi við um aðrar aðgerðir fyrirtækjanna. Þar með sé um
ásetningsbrot að ræða í skilningi samkeppnisréttar. Til viðbótar sé í ákvörðun
aðalstefnanda vísað til fjölmargra gagna sem staðfesti að fyrirtækin hafi gert
sér grein fyrir því að það væri óeðlilegt eða áhættusamt að samráðið ætti sér
stað í tölvupóstsamskiptum milli fyrirtækjanna. Í úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar sé bent á að æðstu stjórnendur fyrirtækjanna hafi virst
líta svo á að verðsamskiptin væru andstæð samkeppnislegum sjónarmiðum „þegar þeim varð ljóst í hvaða átt mál höfðu
þróast“. Aðalstefnandi kveðst þó árétta í þessu sambandi að ásetningur
sé hvorki skilyrði brots gegn ákvæðum 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr.
EES-samningsins né skilyrði sektar sem er lögð á fyrir slíkt brot.
Að öðru leyti en
framan greinir vísar aðalstefndi til ákvörðunar sinnar og þeirra sjónarmiða sem
rakin eru í aðalsök fyrir því að sekt á gagnstefnandann Norvik hf. verði
ákveðin 650.000.000 króna.
2 Sekt
áfrýjunarnefndar tók ekki mið af broti gegn 53. gr. EES-samningsins
Í öðru lagi byggir aðalstefnandi á því að
stefndi hafi brotið gegn 53. gr. EES-samningsins. Áfrýjunarnefndin hafi hins
vegar talið að ekki hefði verið sýnt fram á það og álögð sektarfjárhæð taki því
ekki mið af broti gegn áðurnefndu ákvæði.
Í úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar sé beitingu ákvæðisins hafnað á þeim grunni að ekki hafi
verið rökstutt „á hvaða hátt umrædd
brot hafi getað raskað samkeppni á EES-svæðinu í skilningi 53. gr.“. Áfrýjunarnefndin
leggur til grundvallar að samkeppnislagabrot sem hafi í för með sér
verðhækkanir skapi svigrúm fyrir lægri verð og íslenskir neytendur geti þá í
slíkum tilvikum beint „beinum pöntunum
á byggingarvöruefni til útlanda, eða með því að erlendar byggingavöruverslanir
hefji starfsemi hér á landi eins og raunin hafi orðið.“ Áfrýjunarnefndin
vísi jafnframt til þess að málið hafi ekki verið reifað með tilliti til þess
hvort samráðið „hafi haft áhrif á
erlenda birgja eða aðra viðskiptamenn í EES-ríkjum“. Aðalstefnandi
byggir á því að þessi niðurstaða sé ekki í samræmi við rétta skýringu á 53. gr.
EES-samningsins. Þvert á móti staðfesti þau atriði sem áfrýjunarnefndin tiltaki
að ákvæðið taki til brota stefnda.
Í 1. mgr. 21. gr.
samkeppnislaga sé kveðið á um að aðalstefnandi, áfrýjunarnefnd samkeppnismála
og íslenskir dómstólar skuli beita 53. gr. EES-samningsins eftir því sem kveðið
sé á um í lögum, meðal annars 25.–28. gr. samkeppnislaga. Beiti áðurnefndir
aðilar ákvæðum laganna vegna samninga fyrirtækja, ákvarðana samtaka fyrirtækja
eða samstilltra aðgerða í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, sem gætu
haft áhrif á viðskipti milli aðila að EES-samningnum, skuli þau einnig beita
53. gr. samningsins að því er varðar slíka samninga, ákvarðanir eða samstilltar
aðgerðir, sbr. 1. mgr. 26. gr. laganna.
Aðalstefnandi vísar
til þess að í tilkynningu Eftirlitsstofnunar EFTA, Leiðbeiningar um hugtakið
áhrif á viðskipti eins og það er notað í 53. og 54. gr. EES-samningsins
(2006/EES/59/06), komi fram að skilyrðið um „áhrif á viðskipti“ sé sjálfstætt skilyrði sem afmarki lögsögu
að því er snerti gildissvið EES-samkeppnisréttar. Skilyrðið feli ekki í sér
efnisreglu heldur lögsögureglu. Þannig geti aðgerðir fyrirtækja haft áhrif á
viðskipti í skilningi ákvæðisins án tillits til þess hvort þær í raun raski
samkeppni eða hafi áhrif á viðskiptamenn í öðrum EES-ríkjum. Til að lögsaga
EES-réttar verði virk þurfi þannig ekki að sýna fram á raunveruleg áhrif heldur
nægir að aðgerðin sem um ræðir sé til þess fallin að hafa áhrif á viðskipti
milli EES-ríkja. Þaðan af síður þurfi að sýna fram á að aðgerðin hafi dregið úr
eða takmarkað viðskipti milli EES-ríkja.
Þá hafi dómstóll ESB
slegið því föstu að taki ólögmætt samráð til eins aðildarríkis í heild hafi það
að öllu jöfnu áhrif á viðskipti milli aðildarríkja, sbr. meðal annars dóm
dómstóls ESB frá 11. júlí 2013 í máli nr. C-439/11. Þetta eigi enn frekar við í
þeim tilvikum þar sem samráð tekur til endursölu á vörum sem eru fluttar inn
frá öðrum EES-ríkjum, sbr. 82. mgr. leiðbeininganna. Þá skipti máli hvort þeir
sem hafa með sér samráð séu með háa markaðshlutdeild, sbr. dóm dómstóls ESB frá
11. júlí 1989 í máli nr. C-246/86.
Aðalstefnandi byggir
á því að gagnstefnandinn Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf. hafi verið með nálægt
100% markaðshlutdeild á hinum skilgreinda markaði málsins. Þær vörur sem
samráðið hafi tekið til, meðal annars timbur, hafi nær allar verið fluttar inn
frá öðrum EES-ríkjum. Samráð fyrirtækjanna um verð á slíkum vörum geti þess
vegna haft áhrif á samkeppnisaðstæður og viðskiptamynstur milli EES-ríkja.
Aðalstefnandi byggir
á því að ákvæði 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins feli efnislega
í sér sama bann við samráði keppinauta. Aðgerðir gagnstefnandans Byko ehf. hafi
því jafnframt falið í sér brot á 53. gr. EES-samningsins. Með vísan til þessa
byggir aðalstefnandi á því að beita beri 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins um
brot stefnda, sbr. 21. og 26. gr. samkeppnislaga, líkt og aðalstefnandi hafi
gert í ákvörðun sinni.
Aðalstefnandi byggir
á því að sú sekt sem áfrýjunarnefnd hafi lagt á gagnstefnendur sé ekki í
samræmi við brot stefnda og tryggi ekki fullnægjandi varnaðaráhrif. Af skuldbindingum
Íslands samkvæmt EES-samningnum leiði hins vegar að varnaðaráhrif sektar vegna
brota gegn 1. mgr. 53. gr. verði að vera fullnægjandi.
3.
Áfrýjunarnefnd samkeppnismála lagði rangt mat á tiltekna þætti samráðsins
Í þriðja lagi byggir aðalstefnandi á því að
áfrýjunarnefndin hafi ekki lagt rétt mat á nánar tiltekna þætti í
verðsamskiptum gagnstefnandans Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. og þær aðgerðir
sem fyrirtækin gripu til á grundvelli þeirra. Niðurstöður áfrýjunarnefndarinnar
séu að þessu leyti ekki í samræmi við samtímagögn.
Það eigi við um
símtal sem hafi átt sér stað milli starfsmanna stefnda og Húsasmiðjunnar ehf.
28. febrúar 2011, svokallað „samráðssímtal“ og þau atvik sem hafi átt sér stað
í kjölfarið. Símtalið hafi farið fram á milli lykilstarfsmanna fyrirtækjanna á
sviði grófvöru, framkvæmdastjóra fagsölusviðs gagnstefnandans Byko ehf. og
vörustjóra timbursölu Húsasmiðjunnar ehf. Áfrýjunarnefndin hafi ekki talið brot
fyrirtækjanna í símtalinu jafn alvarleg og aðalstefnandi hafi miðað við og lagt
til grundvallar að Húsasmiðjan ehf. hefði „ekki brugðist við efni símtalsins“.
Aðalstefnandi vísar
um þetta til endurrits símtalsins sem sé að finna í heild sinni í gögnum
málsins. Í ákvörðun aðalstefnanda sé fjallað um efni símtalsins, m.a. með hliðsjón
af skýringum viðkomandi starfsmanna og gögnum málsins. Jafnframt sé því lýst
hvaða reglur gildi um slík samskipti keppinauta með vísan til innlendra fordæma
og fordæma í EES/ESB-samkeppnisrétti. Þannig brjóti fyrirtæki gegn banninu við
samráði taki það á móti upplýsingum frá keppinauti um verðlagsmálefni, séu
upplýsingar t.d. veittar á fundi eða í símtali, ef það hvorki mótmælir né gerir
skýran fyrirvara af því tilefni. Ekki sé áskilið að upplýsingar séu veittar í
stað þeirra upplýsinga sem tekið er við. Brot sé fullframið við það eitt að
tekið sé við upplýsingum án mótmæla og því sé ekki þörf á að sanna hvort
viðkomandi fyrirtæki hafi reynt að hrinda því í framkvæmd sem um var rætt. Brot
sé þó talið enn alvarlegra ef fyrirtæki samþykkir tillögur sem miða að því að
raska samkeppni eða ef það á frumkvæði að samráðstillögum.
Aðalstefnandi byggir
á því að eftirtalin brot á 10. gr. samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr.
EES-samningsins hafi átt sér stað í símtalinu:
Fyrirtækin ákváðu að
hækka verð í áföngum í öllum tilboðum fyrirtækjanna á grófvöru, að grípa til
sérstakra aðgerða í þeim tilgangi að minnka samkeppni í tilboðum á Selfossi og
Akureyri, að vinna gegn verðsamkeppni í sölu á gagnvörðu timbri (svokölluðu
„grænu efni“) og reyna þess í stað að hækka verð á því, að hækka verð á
miðstöðvarofnum og að fylgjast með aðgerðum Múrbúðarinnar ehf. á markaðnum. Þá
greindi gagnstefnandinn Húsasmiðjunni ehf. frá þeirri fyrirætlan sinni að hækka
verð á annarri vöru en grófvöru, t.d. heimilistækjum.
Símtalið sé skýrt
samtímagagn og framangreind brot hafi verið fullframin er símtalinu lauk. Ljóst
sé að niðurstaða áfrýjunarnefndar um að ekki verði „byggt á því að sérstakt samráð hafi átt sér stað við að vinna gegn
verðsamkeppni á gagnvörðu timbri, umfram það sem almennt var, eða að sérstakar
aðgerðir á Selfossi og Akureyri hafi hér þýðingu“ byggi á rangri
lagatúlkun.
Aðalstefnandi bendir
á að í ákvörðun sinni sé að finna skýra og nákvæma lýsingu á því sem gerðist
næstu klukkustundir eftir að símtalinu lauk og næstu daga eftir.
Áfrýjunarnefndin rökstyðji ekki þá niðurstöðu sína að aðalstefnandi hafi lagt
rangt mat á þau atvik heldur staðhæfi aðeins að ekkert verði fullyrt um að
Húsasmiðjan ehf. hafi brugðist við. Þetta sé ekki rétt ályktun.
Aðalstefnandi bendir í fyrsta lagi á að í símtalinu hafi
gagnstefnandinn Byko ehf. gert afdráttarlausa tilraun til að fá Húsasmiðjuna
ehf. til að ráðast í samkeppnishamlandi aðgerðir. Ætlaður efi um eftirfarandi
viðbrögð Húsasmiðjunnar ehf. hafi ekki í för með sér að brot gagnstefnandans teljist
að þessu leyti ekki eins alvarlegt eða eigi að leiða til lægri sektar. Í
ákvörðun aðalstefnanda sé þætti gagnstefnanda í brotinu lýst, en Húsamiðjan
ehf. hafi viðurkennt sinn þátt í því í sátt sinni við aðalstefnanda.
Aðalstefnandi bendir í öðru lagi
á það að gagnstefnandinn hafi metið viðbrögð Húsasmiðjunnar ehf. með þeim hætti
að óhætt væri að byrja að hækka verð í grófvörutilboðum.
Tilgangur
gagnstefnandans með símtalinu hafi ekki síst verið sá að tryggja að Húsasmiðjan
ehf. myndi fylgja honum eftir því ella hefði verið hætta á að tilraun hans til
að hækka verðið rynni út í sandinn og hann missti viðskipti til Húsasmiðjunnar
ehf. Jafnframt liggi fyrir að gagnstefnandi hafi hrint aðgerðum sínum í
framkvæmd. Með vísan til þessa byggir aðalstefnandi á því að það sé órökrétt að
láta ætlaðan efa um viðbrögð Húsasmiðjunnar ehf. hafa áhrif á mat á alvarleika
brots stefnda. Aðalstefnandi bendir í þriðja lagi á það að afstaða og viðbrögð
Húsasmiðjunnar ehf. liggi fyrir. Húsasmiðjan ehf. hafi ekki haldið sig til hlés
í símtalinu heldur tekið undir og samþykkt að hækka verð á öllum tilboðum í
grófvöru.
Strax eftir símtalið
hafi starfsmaður Húsasmiðjunnar ehf. staðið við loforð sitt um að koma
samráðsskilaboðunum á „rétta staði“
með því að ræða við hlutaðeigandi framkvæmdastjóra. Einnig hafi hann beitt
áhrifum sínum með því að segja sölumanni að hætta að gefa afslætti í tilboðum á
grófvöru eða draga stórlega úr því. Hin skaðlegu áhrif samráðsins hafi meðal
annars birst í því að Húsasmiðjan ehf. gat gripið til þessara aðgerða án þess
að óttast að tapa viðskiptum þar sem fyrirtækið hafi búið yfir vitneskju um að
gagnstefnandi fylgdi sömu stefnu. Húsasmiðjan ehf. hafi því þegar í stað hrint
í framkvæmd þeirri sameiginlegu ákvörðun að hækka verð í tilboðum. Meira hafi þó
komið til.
Síðar sama dag hafi
forstjóri Húsasmiðjunnar ehf. og framkvæmdastjóri hjá fyrirtækinu rætt saman í
síma um símtalið við gagnstefnanda. Hvergi í því símtali eða í öðrum gögnum
málsins megi greina að koma ætti tafarlausum mótmælum á framfæri við
gagnstefnanda eða upplýsa yfirvöld. Þvert á móti hafi æðstu stjórnendur
Húsasmiðjunnar ehf. verið sammála um að fara með vitneskju um símtalið „eins og mannsmorð“ og að það þyrfti
að vera „strategísk pæling“
hvað þeir segðu við sölumenn sína, m.ö.o. hvernig samráðið skyldi framkvæmt án
þess að almennir starfsmenn gerðu sér grein fyrir því. Stjórnendurnir hafi
verið sammála um að samskiptin við gagnstefnanda væru „fín“ og framkvæmdastjórinn verið ánægður með að gagnstefnandinn
væri farinn að „spá í framleiðni hjá
sér“. Þá hafi þeir rætt með velþóknun um að vörustjórinn hefði „notað tækifærið“ til að ræða um
græna efnið við gagnstefnanda og „að
það mætti ekki endurtaka sig sem gerðist þar“. Með þessu hafi þeir vísað
til þeirrar verðsamkeppni sem hafði ríkt í sölu á græna efninu sumarið áður. Í
samráðssímtalinu hafi gagnstefnandi og Húsasmiðjan ehf. verið sammála um að sú
samkeppni mætti ekki endurtaka sig og ákveðið þess í stað að hækka verðin.
Aðalstefnandi byggir
á því að Húsasmiðjan ehf. hafi hækkað verð á græna efninu síðar sama dag. Þó að
verð Húsasmiðjunnar ehf. hafi á þeim tíma verið 2–8% hærra en verð
gagnstefnanda hafi fyrirtækið engu að síður ákveðið að hækka sitt verð um 4%.
Upplýsingar um verðhækkunina hafi borist gagnstefnanda síðan í gegnum hin reglulegu
verðsamskipti. Gagnstefnandi hafi lýst verðhækkuninni með velþóknun sem „hressilegri“ og ákveðið í kjölfarið
að hækka verð á græna efninu hjá sér. Þessum þætti samráðsins hafi því verið
hrint í framkvæmd.
Aðalstefnandi telur
því ljóst að í kjölfar samráðssímtalsins 28. febrúar 2011 hafi verið hert á
hinu samfellda samráði fyrirtækjanna.
Aðalstefnandi byggir
einnig á því að áfrýjunarnefndin hafi lagt rangt mat á þau þrjú samráðstilvik
sem hún hafi talið ósönnuð. Aðalstefnandi telji að samskipti gagnstefnanda og
Húsasmiðjunnar ehf. hafi falið í sér samfellt samráð sem hafi haft það að
markmiði að raska samkeppni. Um samfellt samráð sé að ræða þegar fyrirtæki
starfi reglubundið saman á ákveðnu tímabili til að ná fram sameiginlegu
markmiði um að raska samkeppni. Eðli slíks brots valdi því að hvert og eitt
sönnunargagn verði ekki metið einangrað heldur verði sönnunargögn metin með
heildstæðum hætti. Af því leiði að ekki þurfi öll sönnunargögn að vera jafn
afdráttarlaus heldur sé fullnægjandi að þau sýni saman fram á brot. Vísar
aðalstefnandi um þetta til dóms EFTA-dómstólsins frá 18. apríl 2012 í máli nr.
E-15/10 og dóms undirréttar ESB frá 9. september 2015 í máli nr. T-82/13.
Aðalstefnandi bendir jafnframt á að ekki megi gera óraunhæfar kröfur til sönnunar
um að samráð hafi átt sér stað og vísar um það til dóms dómstóls ESB frá 17.
september 2015 í máli nr. C-634/13 og dóms dómstólsins frá 25. janúar 2007 í
sameinuðum málum nr. C-403/04 og C-405/04.
Aðalstefnandi áréttar
að öll þau tilvik sem gerð sé grein fyrir í ákvörðun hans feli í sér brot gegn
10. gr. samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins. Verði ekki á það
fallist byggi aðalstefnandi á því að niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar um þau
þrjú tilvik sem hún telur ósönnuð breyti engu um eðli, alvarleika og umfang
samráðsins eða að þau hafi nokkur áhrif á fjárhæð sektarinnar, enda séu umrædd
tilvik hluti af mun stærra broti.
Á skrifstofu
þáverandi forstjóra gagnstefnanda hafi fundist tölvuskeyti sem hann sendi
stjórn fyrirtækisins 26. nóvember 2008 klukkan 16:21. Í andmælaskjali hafi
aðalstefnandi rökstutt það frummat sitt að draga yrði þá ályktun af efni
tölvuskeytisins að upplýsingar sem þar kæmu fram hefðu borist frá Húsasmiðjunni
ehf. Gagnstefnandi hafi mótmælt þessu með vísan til þess að ónafngreindur
verktaki hefði veitt forstjóranum upplýsingarnar. Gagnstefnandi hafi ekki lagt
fram gögn sem styðji þessa staðhæfingu, hvorki við meðferð málsins hjá
samkeppnisyfirvöldum né fyrir dóminum. Þá hafi hann heldur ekki útskýrt hvers
vegna hinn ónafngreindi verktaki hafi fengið upplýsingar um viðkvæm
viðskiptaleg málefni Húsasmiðjunnar ehf. áður en þær voru gerðar opinberar. Í
ákvörðun aðalstefnanda sé rökstutt að upplýsingarnar hafi borist frá
Húsasmiðjunni ehf. og að upplýsingaskiptin hafi verið hluti af samráði
fyrirtækjanna.
Áfrýjunarnefndin hafi
hins vegar ekki talið ástæðu til að láta gagnstefnanda bera hallann af því að
veita ófullnægjandi skýringar á því hver hefði veitt forstjóra hans
upplýsingarnar. Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar kemur fram að efni
tölvuskeytisins feli í sér almennar vangaveltur sem hafi í aðalatriðum ekki
gengið eftir. Þessi lýsing sé ekki rétt að mati aðalstefnanda.
Aðalstefnandi byggir
á því að við mat á sönnunargildi tölvuskeytisins verði að hafa í huga að það
hafi verið sent aðaleiganda gagnstefnanda og stjórn fyrirtækisins og að ætla
verði að það hefði ekki verið gert nema að vel athuguðu máli. Það sé og í
samræmi við efni gagnsins þar sem forstjórinn leggi áherslu á hluti sem hann
telji 99% örugga eða kristaltæra. Tölvuskeytið feli þannig ekki í sér getgátur
eða almennar vangaveltur forstjórans heldur sé beinlínis vísað til þess að um
sé að ræða utanaðkomandi upplýsingar um áform Húsasmiðjunnar ehf. Aðalstefnandi
telji gagnstefnanda ekki hafa gefið trúverðugar skýringar á þeirri staðhæfingu
að honum hafi borist upplýsingarnar frá ónafngreindum verktaka en ekki frá
Húsasmiðjunni ehf., en það standi honum nær að gera það, sérstaklega í ljósi
þess að forstjóra og öðrum fyrirsvarmönnum hans hafi í fleiri tilvikum borist
viðskiptaupplýsingar frá Húsasmiðjunni ehf. Í þessu sambandi hafi þýðingu fyrri
samráðssamskipti forstjórans við lykilstarfsmenn Húsasmiðjunnar ehf. Þá skipti
máli að Húsasmiðjan ehf. skuli í sátt sinni við aðalstefnanda hafa viðurkennt
að hafa veitt gagnstefnanda upplýsingarnar. Með vísan til þessa byggir
gagnstefnandi á því að framangreint tilvik hafi verið hluti af samfelldu
ólögmætu samráði gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. Ályktun
áfrýjunarnefndarinnar hvað þetta varðar fái því ekki staðist.
Aðalstefnandi byggir
einnig á því að hann hafi lagt rétt mat á aðgerðir sem tengist Múrbúðinni ehf.
Aðalstefnandi bendi á að haustið 2010 hafi Múrbúðin ehf. byrjað að keppa við
gagnstefnanda og Húsasmiðjuna ehf. í sölu á grófvöru, en Múrbúðin ehf. opnaði
grófvörudeild sína 15. október 2010. Sama dag hafi Múrbúðin ehf. haft samband
við aðalstefnanda og óskað eftir að greina frá samráði gagnstefnanda og
Húsasmiðjunnar ehf. og tilraunum fyrirtækjanna til að fá Múrbúðina ehf. til að
taka þátt í því. Eigandi Múrbúðarinnar ehf. og forstöðumaður grófvörudeildar
fyrirtækisins hafi svo upplýst aðalstefnanda um háttsemina á fundum 21. október
og 3. nóvember 2010, eins og fram komi í staðfestum fundargerðum og greint sé
frá í gögnum málins. Í fundargerðunum hafi þeir staðfest að rétt væri eftir
þeim haft og að þeim væri ljóst að röng upplýsingagjöf gæti varðað þá refsingu.
Aðalstefnandi byggir
á því að upplýsingarnar hafi verið nákvæmar, trúverðugar og í samræmi við önnur
gögn málsins. Þannig staðfesti símagögn sem lögregla aflaði að Múrbúðin ehf.
hafi veitt réttar upplýsingar um tímasetningu símtala. Þá staðfesti önnur
samtímagögn atburðarásina í ákvörðun aðalstefnanda. Jafnframt hafi þeir
starfsmenn gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. sem um ræði staðfest að hafa
umrædda daga átt samskipti við Múrbúðina ehf. Í sátt Holtavegar 10 ehf. við
aðalstefnanda sé viðurkennt að Húsasmiðjan ehf. hafi brotið gegn 10. gr.
samkeppnislaga með því að „hafa gert
sameiginlega tilraun með Byko til að fá Múrbúðina til að taka þátt í samráði um
verð á grófvöru …“.
Aðalstefnandi byggir
á því að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar um framangreind atriði sé óskýr. Í
úrskurðinum segi að samskiptin séu „ekki
þess eðlis að hægt sé að segja að Múrbúðinni hafi verið boðin þátttaka í
verðsamráði. Þótt segja megi að starfsmenn áfrýjandans hafi gengið hart fram í
því að fá fram þau verð sem Múrbúðin bauð sem nýr þátttakandi á markaði var það
ekki umfram það sem búast mátti við og ekki liggja fyrir gögn um að einhvers
konar samráð hafi verið með áfrýjanda og Húsasmiðjunni um það að bjóða
Múrbúðinni að taka þátt í verðsamráði.“
Aðalstefnandi byggi á
því að við mat á samskiptum gagnstefnanda við Múrbúðina ehf. verði ekki horft
fram hjá því að þau verðsamskipti sem fyrirtækin hafi átt á umræddum tíma hafi
falið í sér ólögmætt verðsamráð. Þá liggi fyrir að fyrirtækin hafi reynt að fá
Múrbúðina ehf. til að taka þátt í verðsamskiptunum. Tilraunir þeirra til að fá
Múrbúðina ehf. til að taka þátt í verðsamskiptunum séu því, eðli málsins
samkvæmt, tilraunir til að fá Múrbúðina ehf. til að taka þátt í verðsamráði.
Jafnframt liggi fyrir að stjórnendur gagnstefnanda og lykilmenn hans á sviði
grófvöru hafi mætt endurtekið á starfsstöð Múrbúðarinnar ehf. áður en
fyrirtækið hóf sölu á grófvörum, þ.e. 25. ágúst, 9. september og 8. október
2010. Í þessum heimsóknum hafi þeir viljað ræða um fyrirhugaða verðlagningu
Múrbúðarinnar ehf., birgja fyrirtækisins og fleiri atriði er hafi tengst hinni
fyrirhuguðu samkeppni. Múrbúðinni ehf. hafi m.a. verið boðið að koma í heimsókn
til gagnstefnanda. Gagnstefnandi hafi ekki mótmælt því að þessar heimsóknir
hafi átt sér stað heldur réttlætt þær með vísan til þess að hann hafi viljað
vekja athygli Múrbúðarinnar ehf. á lagaskyldu fyrirtækisins til þess að birta
verð. Aðalstefnandi kveðst ekki hafa fallist á þessar skýringar, m.a. af þeirri
ástæðu að á þessum tíma hafði grófvörudeild Múrbúðarinnar ehf. ekki hafið
starfsemi. Þá hafi heldur ekki komið fram skýringar á því hvers vegna
lykilstarfsmenn stefnda á sviði grófvöru hafi talið það hlutverk sitt að eiga
bein samskipti við nýjan keppinaut til að benda honum á gildandi lög eða
tryggja að hann færi að þeim. Jafnframt liggi fyrir að lykilstarfsmenn
Húsasmiðjunnar ehf. hafi heimsótt Múrbúðina ehf. í sams konar erindagjörðum.
Viðkomandi starfsmenn hafi staðfest þetta.
Aðalstefnandi byggir
enn fremur á því, máli sínu til stuðnings, að símagögn frá deginum sem
grófvörudeildin var opnuð, þ.e. 15. október 2010, staðfesti að þeir starfsmenn
gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. sem hafi verið falið að annast hin ólögmætu
verðsamskipti hafi rætt tvisvar saman í síma. Símagögnin sýni einnig að sama
dag hafi viðkomandi starfsmaður gagnstefnanda haft samband við Múrbúðina ehf.
Starfsmaðurinn sem um ræði hafi upplýst lögreglu um að yfirmaður hans, þ.e.
sölustjóri timbursölu, hefði falið honum að eiga í sams konar verðsamskiptum
við Múrbúðina ehf. og hann hafi átt við Húsasmiðjuna ehf. Sá yfirmaður hjá
gagnstefnanda hafi staðfest að hafa farið í heimsókn í Múrbúðina ehf. 8.
október 2010. Sama dag hafi framkvæmdastjóri hjá gagnstefnanda lagt það fyrir
starfsmanninn sem hafi annast verðsamskiptin við Húsasmiðjuna ehf. að hafa „dálk fyrir Múrbúðina“ í skjalinu, sem
hann hafi útfyllt af því tilefni. Þá hafi símagögn og tölvuskeyti
Húsasmiðjunnar ehf. staðfest að annars vegar þeir starfsmenn sem heimsóttu
Múrbúðina ehf. daginn á undan og hins vegar sá starfsmaður sem falið var að
annast verðsamskiptin við gagnstefnanda hafi átt samskipti við Múrbúðina ehf.
vegna verðs á grófvöru 15. október 2010. Fyrir lögreglu hafi annar þessara starfsmanna
Húsasmiðjunnar ehf. staðfest þá frásögn Múrbúðarinnar ehf. að hann hefði sagt
að það væri varhugavert að senda verðupplýsingar í tölvupósti og að hann hefði
minnst á eftirlitsaðila í því sambandi.
Aðalstefnandi byggir
á því að framangreind lýsing sé að öllu leyti í samræmi við undirritaða
yfirlýsingu Múrbúðarinnar ehf. Aðalstefnandi geti því ekki fallist á þá
niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar að samskipti gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar
ehf. hafi verið eðlileg og ekki „umfram
það sem búast mátti við“. Sú niðurstaða sé órökstudd og í ósamræmi við
meginreglu samkeppnisréttar um sjálfstæði keppinauta, ekki síst á
fákeppnismarkaði þar sem fyrir eru tvö fyrirtæki með nálægt 100%
markaðshlutdeild og nýr keppinautur reynir að ná fótfestu á markaðnum.
Aðalstefnandi byggir
á því að hann hafi lagt rétt mat á upplýsingar frá Múrbúðinni ehf. og önnur
gögn málsins um umrædd atvik. Þá hafi hann litið til þess að gagnaðili
gagnstefnanda að samráðinu hafi játað brot sitt að þessu leyti. Með vísan til
þessa byggir aðalstefnandi á því að umrætt tilvik sé sannað og ályktun
áfrýjunarnefndarinnar fái ekki staðist að þessu leyti.
Þá byggir
aðalstefnandi á því að áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafi ekki komist að réttri
niðurstöðu um samráð gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. um sölu og verð á
miðstöðvarofnum. Í ákvörðun aðalstefnanda sé rökstutt að fyrirtækin hafi haft
ólögmætt samráð um sölu og verð á miðstöðvarofnum í nóvember og desember 2010.
Í ákvörðuninni sé einnig fjallað um samráðssímtalið 28. febrúar 2011 sem hafi
tekið til samráðs um verð á miðstöðvarofnum. Þá sé í ákvörðuninni jafnframt
gerð grein fyrir samtali forstjóra gagnstefnanda Byko ehf. og framkvæmdastjóra
gagnstefnandans Norvikur hf. þar sem fram komi að sölustjóri miðstöðvarofna hjá
gagnstefnanda hafi verið í „miklu
sambandi“ við Húsamiðjuna ehf. og að forstjórinn hafi greint frá því að
gagnstefnandinn og Húsasmiðjan ehf. væru að skiptast á upplýsingum til að „reyna að loka á þá“, þ.e. takmarka
samkeppni frá Múrbúðinni ehf.
Áfrýjunarnefndin hafi
á hinn bóginn ekki fallist á að um brot væri að ræða með svofelldum
rökstuðningi:
„Í kæru sinni skýrir áfrýjandi umrædd ummæli og þessi atvik að öðru
leyti, m.a. með því að með orðunum „ósamræmi“ í tölvupóstinum hafi verið átt
við framsetningu verða með tilliti til fjölda „watta“, þannig að minni ofnar
voru jafnvel dýrari en hinir öflugri. Því hafi ekki verið átt við samræmingu á
milli verða Byko og Húsasmiðjunnar eins og Aðalstefnandi byggir á í hinni kærðu
ákvörðun. Þær skýringar sem gefnar eru á samskiptunum eru að mati
áfrýjunarnefndarinnar trúverðugar og verða hér lagðar til grundvallar. Að mati
áfrýjunarnefndarinnar eru framangreind atvik ekki þáttur í broti gegn 10. gr.
samkeppnislaga. Samhengi þessara samskipta er heldur ekki þannig að þau teljist
þáttur í hinu almenna broti sem lýtur að verðlagningu allt annarra vöruflokka,
þ.e. hinna svokölluðu grófvara.“
Í ákvörðun stefnanda
sé með rökstuddum hætti fjallað um framangreindar skýringar gagnstefnanda og
þær taldar í ósamræmi við gögn málsins. Áfrýjunarnefndin rökstyðji ekki að
hvaða leyti það mat aðalstefnanda sé rangt. Hvað sem því líði byggi
aðalstefnandi á því að um brot hafi verið að ræða, jafnvel þótt lögð væri til
grundvallar sú skýring gagnstefnanda að samskiptin við Húsasmiðjuna ehf. hefðu
tekið til „ósamræmis“ milli
styrkleika og verðs ofna. Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sé hvorki tekin
afstaða til þessa né vikið að þýðingu samskipta forstjóra gagnstefnandans Byko
ehf. og framkvæmdastjóra Norvikur hf. sem hér hafi verið getið að framan. Þá
horfi áfrýjunarnefndin fram hjá því að fyrirtækin höfðu jafnframt samráð um
verð á miðstöðvarofnum í símtalinu 28. febrúar 2011. Áfrýjunarnefndin leggi því
ranglega til grundvallar að þessi atvik séu ótengd samráði fyrirtækjanna um
verð á grófvöru. Aðalstefnandi byggir á því að niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar
um þetta atriði sé ekki í samræmi við gögn málsins.
Þá geti aðalstefnandi
ekki fallist á niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar um þýðingu þeirrar sáttar sem
Holtavegur 10 ehf. (áður Húsasmiðjan ehf.) hafi gert við aðalstefnanda. Í
úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sé tekið fram að sáttin „geti ekki takmarkað varnir“ gagnstefnanda og að hún sé ekki
bindandi. Af úrskurðinum sé ekki ljóst hvort áfrýjunarnefndin telur sáttina
hafa sönnunargildi. Á einum stað segi að hún hafi „takmarkað sönnunargildi“ í málinu og að líta verði til þess að
gagnstefnandi hafi bent á að sáttin hefði átt sér sérstakan aðdraganda vegna
sölu á rekstri Húsasmiðjunnar. Aðalstefnandi byggir á því að í ákvörðun hans sé
hvorki lagt til grundvallar að gagnstefnendur séu bundnir af sáttinni né að hún
hafi með einhverjum hætti takmarkað varnir þeirra. Aðalstefnandi hafi tekið
sjálfstæða afstöðu til þess hvort gagnstefnandi hefði brotið 10. gr.
samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins, óháð efni sáttarinnar. Umfjöllun
áfrýjunarnefndarinnar sé því tilefnislaus.
Hvað sem framansögðu
líði byggi aðalstefnandi þó á því að viðurkenning fyrirtækis á broti hafi
umtalsverða þýðingu. Það sé málefnalegt að líta til yfirlýsingar fyrirtækis sem
hafi tekið þátt í samráði við mat á þætti annarra samráðsfyrirtækja.
Sönnunargildi slíkrar yfirlýsingar sem gangi gegn hagsmunum þess sem hana
veitir sé almennt mjög mikið. Í þessu sambandi sé rétt að hafa í huga að þótt
viðurkenning á broti geti leitt til niðurfellingar eða lækkunar á sekt þá geti
hún skapað grundvöll skaðabóta. Með vísan til þessa byggi aðalstefnandi á því
að sáttin styðji niðurstöðu hans um brot gagnstefnanda.
Þá kveðst
aðalstefnandi ekki geta fallist á að viðskiptalegir hagsmunir tengdir sölu á
Húsasmiðjunni ehf. hafi ráðið gerð sáttarinnar en af úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar virðist sem nefndin taki undir þá málsástæðu
gagnstefnenda. Húsasmiðjan hafi verið seld í desember 2011 en seljandi hennar,
Holtavegur 10 ehf., hafi undirritað sátt við aðalstefnanda 9. júlí 2014. Þar
sem fyrrum eigandi hafi enn verið til að lögum og gjaldfær hafi það verið í
samræmi við meginreglur samkeppnisréttar að hann greiddi sektina. Þegar
sáttin hafi verið gerð hafi salan á Húsasmiðjunni verið að fullu um garð
gengin. Fyrirliggjandi gögn sýni að salan hafi ekki verið háð lyktum
samkeppnismálsins og að skýrt hafi legið fyrir hjá seljanda og kaupanda að hinn
fyrrnefndi bæri ábyrgð á greiðslu mögulegrar sektar. Þess vegna hafi engin
óvissa verið til staðar sem þurfti að eyða er Holtavegur 10 ehf. hafi ákveðið
að ganga til sátta við aðalstefnanda sumarið 2014, tæpum tveimur árum eftir
söluna.
Þá hafnar
aðalstefnandi því að gagnstefnendur hafi ekki notið réttlátrar málsmeðferðar.
Hafnar aðalstefnandi sjónarmiðum gagnstefnenda um að kæran sem hann hafi beint
til lögreglu hafi verið ólögmæt þar sem hún hafi eingöngu verið reist á
staðhæfingum fyrirsvarsmanna keppinautar gagnstefnandans Byko ehf. og
Húsasmiðjunnar ehf. Kæran hafi þannig verið grundvöllur fyrir heimildum sem
hafi verið veittar til símhlerana. Slíkar rannsóknaraðgerðir séu ólögmætar ef
grundvöllur þeirra er ófullnægjandi, sbr. 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
Með þessu hafi einnig verið brotið gegn rétti gagnstefnenda samkvæmt 6. gr.
sáttmálans og 70. gr. stjórnarskrárinnar. Ákvörðun aðalstefnanda sé nær
eingöngu reist á gögnum sem hafi verið aflað með símhlerunum og húsleitum.
Aðalstefnandi tekur
fram að samkvæmt 42. gr. samkeppnislaga sé honum ætlað að meta, með tilliti til
grófleika brots og réttarvörslusjónarmiða, hvort sá hluti máls sem varði
refsiábyrgð einstaklings skuli kærður til lögreglu. Ákvæðið áskilji ekki að
grunur um brot sé af tilteknum styrkleika svo mál verði kært til lögreglu. Að
undangenginni kæru aðalstefnanda leggi lögregla svo á það sjálfstætt mat, á grundvelli
laga um meðferð sakamála, hvort ástæða sé til að hefja rannsókn sakamáls og
hvort skilyrði séu til að beita rannsóknarúrræðum þeirra laga. Málsástæða
gagnstefnenda hvað þetta varðar sé því þýðingarlaus. Allt að einu byggi stefndi
á því að sú ákvörðun hans að vísa til lögreglu þeim hluta málsins sem varðaði
ætlaða refsiábyrgð einstaklinga hafi verið forsvaranleg. Þá bendir
aðalstefnandi á að rannsóknaraðgerð fari ekki gegn 8. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu liggi fyrir rökstuddur grunur um ætlaða refsiverða háttsemi á þeim tíma
sem hún fer fram. Engu breyti um lögmæti aðgerðarinnar þótt sakborningur sé
síðar sýknaður í viðkomandi refsimáli.
Aðalstefnandi bendir
á að ákvörðun lögreglu um að leita heimildar dómstóla til símhlerana, og síðar
til húsleitar, hafi ekki aðeins verið byggð á staðhæfingum fyrirsvarsmanna
Múrbúðarinnar ehf. Aflað hafi verið símagagna sem hafi staðfest munnlegan
framburð fyrirsvarsmannanna, hvort tveggja um fjölda og tímasetningu símtala
frá keppinautum fyrirtækisins og gögnin hafi auk þess sýnt fram á umfangsmikil,
reglubundin og tíð símasamskipti gagnstefnandans, Byko hf., og Húsasmiðjunnar
ehf. Af gögnunum hafi mátt ráða að samskiptin hefðu verið nánast vikuleg 30–40
mínútna löng símtöl. Niðurstaða dómstóla hvað varðar þessar rannsóknaraðgerðir
hafi verið sú að rökstuddur grunur væri fyrir hendi. Sú niðurstaða sæti ekki
endurskoðun í þessu máli. Allt að einu byggir aðalstefnandi á því að skilyrði
8. gr. mannréttindasáttamála Evrópu um rökstuddan grun hafi verið uppfyllt.
Aðalstefnandi bendir
jafnframt á að rannsókn á ætluðu samkeppnislagabroti sé ekki háð því að fyrir
liggi skjalleg sönnunargögn. Þannig hafi dómstólar ESB talið framkvæmdastjórn
ESB heimilt að byggja rannsókn á munnlegum upplýsingum sem hún teldi
trúverðugar, svo sem þegar þátttakandi í samráði snýr sér til þess sem hefur
eftirlit og óskar eftir því að sekt hans sé lækkuð eða felld niður gegn því að
hann veiti upplýsingar um brotið. Í þessu sambandi mótmælir aðalstefnandi því
jafnframt sem röngu og þýðingarlausu að „verulegt
ósamræmi“ hafi verið í framburði eiganda og starfsmanns Múrbúðarinnar
ehf. við skýrslutöku í héraðsdómi í málinu nr. S-218/2014.
Hvað sem öðru líði
byggi aðalstefnandi á því að ætluð ólögmæt kæra hans til lögreglu eða ætlaðar
ólögmætar símhleranir og húsleitir lögreglu á grundvelli laga um meðferð
sakamála hafi ekki áhrif á stjórnsýslumeðferð málsins eða gildi ákvarðana
samkeppnisyfirvalda.
Gagnstefnendur byggi
einnig á því að við „framkvæmd þeirrar húsleitar sem stefndi framkvæmdi í
málinu“ og eftirfarandi rannsókn á haldlögðum gögnum hafi verið brotið
gegn rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar og engu breyti hvort samskiptin
hafi verið lögð til grundvallar niðurstöðu málsins. Þannig hafi verið haldlögð
samskipti þeirra við utanaðkomandi lögmenn og ekki tryggt að slík gögn yrðu
ekki skoðuð, sbr. 68. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um meðferð sakamála og 70.
og 71. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 1. og 2. mgr. 6. gr. og 8. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu. Aðalstefnandi mótmælir þessari málsástæðu sem
vanreifaðri enda hafi gagnstefnendur hvorki lagt fram umrædd gögn né tilgreint
efni þeirra.
Verði ekki á það
fallist mótmælir aðalstefnandi málsástæðunni og vekur athygli á því að það hafi
verið lögregla sem framkvæmdi umrædda húsleit. Það hafi henni verið heimilt á
grundvelli laga um meðferð sakamála og úrskurðar Héraðsdóms Reykjavíkur og að
leggja hald á þau gögn sem um ræðir. Hið sama gildi um þau gögn sem voru
afrituð í húsleitinni. Aðalstefnanda hafi verið heimilt að taka þátt í
húsleitinni og fá afhent gögn frá lögreglu, sbr. 5. og 6. mgr. 42. gr.
samkeppnislaga. Rannsóknaraðgerðum lögreglu hafi ekki verið hnekkt fyrir dómi
og séu sjónarmið gagnstefnenda því haldlaus
Aðalstefnandi vekur
jafnframt athygli á því að í athugasemdum sínum við andmælaskjal aðalstefnanda
hafi gagnstefnandi ekki byggt á því aðalstefnandi hefði aflað og/eða skoðað
gögn sem vörðuðu samskipti stefnanda við utanaðkomandi lögmenn. Gagnstefnandi
hafi heldur ekki látið reyna á lögmæti umræddrar haldlagningar/afritunar gagna
í húsleitinni fyrir dómi og því síður hafi hann tilgreint þau ætluðu ólögmætu
sönnunargögn sem ákvörðun aðalstefnanda eða úrskurður áfrýjunarnefndarinnar sé
reistur á. Gagnstefnandi geti því ekki með réttu byggt á því að brotið hafi
verið gegn rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar, sbr. um slíkt atriði dóm
Hæstaréttar í málinu nr. 419/2015.
Aðalstefnandi vekur
athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 68. gr. laga nr. 88/2008 sé óheimilt að
leggja hald á muni hafi þeir að geyma upplýsingar
um það sem sakborningi og verjanda hans hafi farið á milli, svo og upplýsingar
sem 2. mgr. 119. gr. tekur til. Við húsleit lögreglu hjá gagnstefnanda
hafi verið tekið afrit af öllum gögnum, sem höfðu farið um og verið vistuð á
póstþjóni og heimasvæði í tölvum tiltekinna starfsmanna gagnstefnanda. Vegna
þessa hafi verið óhjákvæmilegt að afrituð væru gögn sem tengdust ekki rannsókn
lögreglu með beinum hætti. Hæstiréttur Íslands hefur ekki fundið að því að
þessi háttur sé hafður á framkvæmd rannsóknaraðgerða, sbr. meðal annars dóm
réttarins í málinu nr. 177/2002, sem varðar atvik í tíð þágildandi laga um
meðferð opinberra mála, og dóm réttarins í málinu nr. 633/2009. Samkvæmt því
hafi lögreglu verið heimilt að leggja hald á gögnin og aðalstefnanda heimilt að
skoða þau enda hefði hann að öðrum kosti ekki getað tekið afstöðu til þess
hvort þau tengdust rannsókn á brotum gagnstefnandans. Gagnstefnandi hafi ekki
gert kröfu um að tilteknum gögnum yrði eytt. Samkvæmt þessu sé málsástæða hans
haldlaus.
Aðalstefnandi árétti
í þessu sambandi almennu regluna um frjálst mat sönnunargagna í
samkeppnismálum. Í því felist að almennt verði sönnunargögnum ekki hafnað fyrir
fram. Við endanlega ákvörðun komi hins vegar til álita hvort og að hvaða marki
sönnunargögn verði notuð. Gildi það einnig um sönnunargögn sem óheimilt væri að
styðjast við. Gagnstefnendur hafi hins vegar ekki bent á nein slík.
Samkvæmt c-lið 3.
mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu skuli hver sá sem borinn er sökum um
refsiverða háttsemi eiga kost á því að halda uppi vörnum með aðstoð verjanda.
Ákvæðið hafi verið skýrt svo að sakborningur eigi rétt á að njóta virkrar
lögfræðiaðstoðar. Húsleit lögreglu hafi farið fram á grundvelli laga um meðferð
sakamála og heimildar frá dómstóli. Aðalstefnandi byggir á því að samskipti við
lögmenn njóti aðeins verndar mannréttindasáttmálans tengist þau því máli sem sé
til úrlausnar. Gagnstefnendur hafi hvorki tilgreint efni umræddra gagna né
byggt á því að þau varði vörn þeirra í málinu. Þeir hafi heldur ekki byggt á
því að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar eða ákvörðun aðalstefnanda séu reist á
gögnunum eða að þau hafi einhverja þýðingu haft við rannsókn málsins. Með vísan
til þessa mótmælir aðalstefnandi því að brotið hafi verið gegn rétti
gagnstefnenda samkvæmt mannréttindasáttmálanum og stjórnarskrá.
Hvað sem framansögðu
líði byggi aðalstefnandi á því að hann hafi ekki haft undir höndum gögn um
samskipti gagnstefnenda við utanaðkomandi lögmenn sem hafi varðað efni málsins
eða hafi slík gögn verið lögð til grundvallar niðurstöðu í málinu. Óháð því hvort
2. mgr. 119. gr. laga nr. 88/2008 hafi tekið til einhverra gagna sem hald hafi
verið lagt á við húsleit lögreglu byggi aðalstefnandi á því að ætlað brot að
þessu leyti geti engin áhrif haft á gildi ákvörðunar hans. Þaðan af síður geti
það haft áhrif á gildi úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. dóm
Hæstaréttar í máli nr. 37/2003, þar sem fram komi að áfrýjunarnefndin geti bætt
úr annmörkum sem kunni að hafa verið á meðferð samkeppnismála á lægra
stjórnsýslustigi, en slík gögn hafi ekki verið hluti málsins og hafi ekki komið
áfrýjunarnefnd samkeppnismála fyrir sjónir.
Gagnstefnendur byggi
einnig á því að aðalstefnandi hafi brotið gegn rannsóknarreglu 10. gr.
stjórnsýslulaga og ekki gætt að hlutlægnisskyldu sinni. Hann hafi horft fram
hjá gögnum sem hafi bent til samkeppni fyrirtækjanna og verðlækkana á
brotatímabilinu. Jafnframt hafi aðalstefnandi ranglega lagt til grundvallar að
upplýsingar um verð hafi verið gefnar á báða bóga á öllu rannsóknartímabilinu.
Einnig hafi aðalstefnanda láðst að framkvæma nauðsynlegt kostnaðarmat.
Aðalstefnandi mótmæli þessum málsástæðum gagnstefnanda og telji þau ekki eiga
við rök að styðjast.
Í þessu sambandi vísi
gagnstefnendur til fimm nánar tiltekinna tölvupóstsendinga máli sínu til
stuðnings. Aðalstefnandi vekur athygli á því að í fjórum af þessum tilvikum
varði gögnin annaðhvort verðlækkanir á vörum sem ekki teljist til grófvara eða
tilheyri ekki þeim 105 vörutegundum sem hafi verið á hinu hefðbundna
verðsamanburðarskjali gagnstefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. og verðsamskiptin
hafi tekið til. Að því er snerti fimmta tilvikið, þ.e. verðlækkun á svokölluðu
grænu efni vorið 2010, árétti aðalstefnandi umfjöllun sína um þetta atriði.
Samkeppni fyrirtækjanna hafi takmarkast við það að Húsasmiðjan ehf. lagaði sig
að lækkunum á verðum gagnstefnanda. Á hinn bóginn hafi Húsasmiðjan ehf. ekki
boðið betri verð. Í ákvörðun aðalstefnanda sé vísað til ólögmæts samráðs
fyrirtækjanna um að koma í veg fyrir að slík samkeppni eigi sér stað aftur sem
og samkomulag um að hækka verð á græna efninu. Í þessu sambandi byggi
aðalstefnandi jafnframt á því að tímabundin samkeppni á milli samráðsaðila
breyti ekki lögmæti samráðsaðgerða þegar viðkomandi fyrirtæki, líkt og hér um
ræðir, hafi áfram með sér samráð.
Aðalstefnandi mótmæli
því að þessi tilvik hnekki niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar um ólögmæti hinna
reglulegu verðsamskipta. Verðsamskiptin hafi haft þýðingu við ákvörðun á verði
á 105 mikilvægustu grófvörum fyrirtækjanna og haft það að markmiði að raska samkeppni. Þau tilvik sem gagnstefnendur
nefni bendi hins vegar mögulega til þess að samkeppni hafi ríkt milli
fyrirtækjanna þegar um hafi verið að ræða aðrar vörur en verðsamskiptin tóku
til. Það breyti hins vegar engu um ólögmæti þess verðsamráðs sem tók til
umræddra grófvara. Með vísan til þessa mótmæli stefndi því að brotið hafi verið
gegn rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga við meðferð málsins.
Aðalstefnandi ítrekar
að í máli þessu sé um að ræða brot sem hafi haft það að markmiði að raska samkeppni í skilningi 10. gr.
samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins og falist í vikulegum samskiptum með
upplýsingar um verð, og eftir atvikum um birgðastöðu og afslátt. Hann árétti í
þessu sambandi að í réttarframkvæmd hafi því verið slegið föstu að það sé ekki
skilyrði slíks brots að sönnuð séu neikvæð áhrif ólögmætra samskipta keppinauta
á markað. Sönnun slíkra áhrifa hafi þá einu mögulegu þýðingu að viðurlög geti
orðið harðari en ella.
Þá kveðst
aðalstefnandi mótmæla því að hann hafi lagt rangt mat á eðli verðsamskipta
Húsasmiðjunnar ehf. og gagnstefnanda. Í ákvörðuninni sé sýnt fram á að a.m.k.
frá árinu 2007, og á öllu rannsóknartímabilinu, hafi fyrirtækin haft vikuleg
bein samskipti, undir nafni, um verð á grófvörum. Það sé ekki rétt sem
gagnstefnendur haldi fram, að í ákvörðuninni sé lagt til grundvallar að á
rannsóknartímabilinu hafi verðsamskiptin ávallt verið gagnkvæm, þ.e. að
fyrirtækin hafi ávallt veitt hvort öðru verðupplýsingar. Í ákvörðuninni sé lagt
til grundvallar að samskiptin hafi ekki orðið að öllu leyti gagnkvæm fyrr en á
haustmánuðum 2010. Húsasmiðjan ehf. hafi veitt gagnstefnanda verðupplýsingar á
öllu rannsóknartímabilinu, en gagnstefnandi hafi byrjað að veita Húsamiðjunni
ehf. reglulega sömu upplýsingar á árinu 2010. Enda þótt Húsasmiðjan ehf. hafi
fengið upplýsingar frá gagnstefnanda fyrir þann tíma hafi það ekki verið með
eins reglubundnum hætti og síðar varð. Í ákvörðun aðalstefnanda segi um þetta
að ekki sé „unnt að slá því föstu að
fram á haustið 2010 hafi verðsamskipti Byko og Húsasmiðjunnar í öllum tilvikum
verið gagnkvæm [...]. Hins vegar [sé] óhætt að leggja til grundvallar að þau
hafi a.m.k. verið það að hluta. Eins og Byko hefur bent á urðu verðsamskiptin
hins vegar að meginreglu gagnkvæm […] haustið 2010. Fyrir sitt leyti hefur
Húsasmiðjan (Holtavegur 10) viðurkennt að hin beinu verðsamskipti við Byko hafi
á öllu rannsóknartímabilinu verið ólögmæt.“
Í ákvörðuninni er
rökstutt að ólögmætar samstilltar aðgerðir geti bæði falist í einhliða
upplýsingaskiptum, þar sem fyrirtæki greini frá upplýsingum, keppinautur meðtaki
þær og setji ekki fram mótmæli, og tvíhliða upplýsingaskiptum, þar sem
keppinautarnir beinlínis skiptist á upplýsingum. Verðsamskipti fyrirtækjanna
hafi því verið ólögmæt á öllu rannsóknartímabilinu í skilningi
samkeppnisréttar.
Þá tekur
aðalstefnandi fram að verðsamskipti fyrirtækjanna tveggja hafi ekkert átt skylt
við hefðbundnar og eðlilegar verðkannanir. Ólögmæti þessara samskipta verði enn
ljósara þegar horft sé til þess að félögin hafi sagt almennum starfsmönnum
sínum ósatt um raunverulegar ástæður tiltekinna hækkana á grófvörum.
Verðhækkanir sem hafi leitt af samráðinu hafi ranglega verið sagðar stafa af
hækkunum birgja eða hækkun á heimsmarkaðsverði. Þá sýni gögn málsins að báðum
fyrirtækjunum hafi verið ljós nauðsyn þess að þessi samskipti færu leynt og að
þau væru ekki eðlileg.
Aðalstefnandi mótmæli
því þeim sjónarmiðum gagnstefnenda að verðsamskiptin hafi ekki falið í sér brot
á 10. gr. samkeppnislaga þar sem þau hafi í fyrsta lagi lotið að skiptum á
upplýsingum um gildandi smásöluverð og í öðru lagi hafi upplýsingarnar lotið að
opinberum smásöluverðum. Bendir aðalstefnandi á að í raun hafi Hæstiréttur í
máli nr. 360/2015 þegar komist að þeirri niðurstöðu að samskiptin hafi falið í
sér brot á umræddu ákvæði. Allt að einu byggi aðalstefnandi á því að samskipti
keppinautanna hafi verið ólögmæt og alvarleg fyrir það eitt að þau höfðu það að markmiði að raska samkeppni. Þegar
af þeirri ástæðu sé málsástæða gagnstefnenda um að samskiptin hafi lotið að
gildandi og opinberum smásöluverðum þýðingarlaus.
Hvað sem því líði sé
þó ekki rétt að verðsamskiptin hafi að mestu einskorðast við gildandi verð. Í
ákvörðun aðalstefnanda sé fjallað um það undir hvaða kringumstæðum
upplýsingaskipti um verð teljist í raun lúta að áformum um verðlagningu. Í
ákvörðuninni sé útskýrð þýðing þess að upplýsingaskiptin eigi sér stað í beinum
samskiptum keppinauta og hafi ekki í för með sér skuldbindingargildi. Í slíkum
tilvikum geti fyrirtæki auðveldlega afturkallað verðhækkun ef keppinautur
hækkar ekki líka.
Í ákvörðun aðalstefnanda
sé gerð grein fyrir samtímagögnum málsins sem sýni að í raun hafi það falist í
hinum beinu verðsamskiptum stefnanda og Húsasmiðjunnar ehf. að send hafi verið
tilboð/skilaboð um verðhækkanir eða veittar upplýsingar um verðáform í
skilningi samkeppnisréttarins. Staðfesti þetta alvarleika brota málsins. Í
samtímagögnum komi skýrt fram að Húsasmiðjan ehf. hafi einfaldlega afturkallað
verðhækkun, sem hún hafði upplýst gagnstefnanda um í hinum beinu
verðsamskiptum, ef hann hækkaði ekki verð sitt í viðkomandi tilviki. Þetta hafi
áfrýjunarnefndin staðfest og tekið fram „að
verðupplýsingar Húsasmiðjunnar hafi í raun ávallt verið með þeim fyrirvara að
þær yrðu dregnar til baka ef [stefnandi] hækkaði ekki sínar vörur í
sambærilegum tilvikum“. Með vísan til þessa byggi aðalstefnandi á því að
verðsamskiptin hafi falið í sér upplýsingar um verðáform eða verðfyrirætlanir í
skilningi samkeppnisréttar. Það sé því ekki rétt að verðsamskiptin hafi að
mestu einskorðast við gildandi verð. Aðalstefnandi mótmæli því að hafa lagt
rangt mat á málið að þessu leyti og hafni þeim sjónarmiðum gagnstefnanda að
þetta lýsi „mjög virkum
samkeppnismarkaði og raunar tilgangi virkrar samkeppni í sinni hreinustu mynd“
eins og gagnstefnendur haldi fram.
Þá mótmæli
aðalstefnandi því einnig að verðsamskiptin hafi ekki falið í sér brot á 10. gr.
samkeppnislaga af þeirri ástæðu að þau hafi lotið að skiptum á opinberum
smásöluverðum. Aðalstefnandi byggir á því að ljóst sé að upplýsingarnar hafi
ekki verið opinberar í skilningi samkeppnisréttar. Vísi aðalstefnandi um þetta
til samtímagagna sem sýni að mjög vandasamt gat verið að bera saman verð á
grófvörutegundum, jafnvel fyrir starfsmenn fyrirtækjanna, vegna þess hversu
verðumhverfið var flókið. Á fundi með aðalstefnanda 25. mars 2011 þar sem Húsasmiðjan
óskaði fyrst eftir að gera sátt hafi verið bent á af hálfu fyrirtækisins að „almennt væri erfitt að finna verð á þessum
grófvörum“. Hin skipulögðu verðsamskipti hafi hins vegar gert
verðsamhæfingu mögulega og eftir atvikum skilvirkari. Það hafi enda verið
tilgangur þeirra. Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar var framangreint samráð
fyrirtækjanna talið hafa „leitt til
ástands sem þróaðist í þá átt að gera báðum aðilum kleift að hækka verð sín“
og verðsamskiptin „tvímælalaust“
talin andstæð samkeppnislegum sjónarmiðum. Þannig hafi ástandið „ekki bara [verið] til þess fallið að bjóða
hættunni heim heldur [hafi leitt] af því röskun á samkeppni og þá frekar í þá
átt að verð hækkaði“.
Þá mótmæli
aðalstefnandi þýðingu umfjöllunar gagnstefnenda um skyldu fyrirtækja til að
verðmerkja vörur og um verðkönnunarsímtöl viðskiptavina, ekki síst verktaka. Í
ákvörðun aðalstefnanda og úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sé ekki lagt til
grundvallar að leynd hafi átt að hvíla yfir verði fyrirtækjanna Þannig séu það samskipti fyrirtækjanna sem feli í
sér brot á 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins. Lagafyrirmæli um
verðmerkingar heimili ekki samskipti milli keppinauta sem ella færu gegn þessum
ákvæðum. Þá sé á engan hátt unnt að bera saman annars vegar hin umfangsmiklu
verðsamskipti fyrirtækjanna og hins vegar verðfyrirspurnir viðskiptavina.
Aðalstefnandi áréttar
að öll þau atriði sem talin eru veita vísbendingu um að upplýsingaskipti séu
ólögmæt eigi við um verðsamskipti fyrirtækjanna. Þau hafi ekki átt sér stað fyrir
opnum tjöldum heldur farið fram í gegnum síma. Þau hafi verið reglubundin og
tekið til mikilvægra viðskiptaupplýsinga fyrirtækja sem saman hafi verið með
90–95% markaðshlutdeild og því höfuðkeppinautar á viðkvæmum fákeppnismarkaði.
Ljóst sé að verðumhverfi þessara fyrirtækja sé mjög flókið og að verðsamskiptin
hafi a.m.k. auðveldað verðsamhæfingu. Þá sé ljóst að verðsamskiptin hafi ekki
haft í för með sér skuldbindingargildi þar sem verðbreytingar hefði verið hægt
að draga til baka eftir því hver viðbrögð keppinautarins voru.
Með vísan til
framangreinds byggir aðalstefnandi á því að það myndi engu breyta þótt fallist
yrði á það með gagnstefnendum að andlag verðsamskiptanna hafi verið opinberar
upplýsingar. Eftir sem áður hafi verið um að ræða bein verðsamskipti umræddra
höfuðkeppinauta sem ljóslega hafi verið til þess fallin að raska samkeppni og
haft það að markmiði. Hvað sem framansögðu líði byggi aðalstefnandi á því að
gagnstefnendur leggi rangan skilning í það hvað teljist vera opinberar
upplýsingar í skilningi samkeppnisréttarins og hvað felist í leiðbeinandi
reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um gildi 53. gr. EES-samningsins gagnvart
láréttum samstarfssamningum frá 2013.
Svo að upplýsingar
teljist opinberar í skilningi samkeppnisréttarins verði þær að vera „fyllilega opinberar“. Í
leiðbeiningareglunum komi fram að upplýsingar séu aðeins opinberar í þessum
skilningi ef það er jafn auðvelt fyrir annars vegar viðkomandi keppinauta, sem
eiga í upplýsingaskiptunum, og hins vegar fyrir neytendur og önnur fyrirtæki að
afla þeirra. Af þessu leiði m.a. að þótt upplýsingar séu, sem slíkar,
opinberlega aðgengilegar séu þær ekki endilega fyllilega opinberar. Af þessu
leiði jafnframt að ef upplýsingaskipti keppinauta gera þeim auðveldara en öðrum
að nálgast þær, t.d. ef upplýsingaskipti skapa tilbúið eða aukið gagnsæi sem
gagnast keppinautunum en ekki öðrum, sé ekki um að ræða fyllilega opinberar
upplýsingar. Þannig sæti það þröngri skýringu hvort upplýsingar teljast
opinberar í framangreindum skilningi.
Þá hafnar aðalstefnandi
þeim málatilbúnaði gagnstefnenda að hann hafi ekki framkvæmt „kostnaðarmat“ við mat á því hvort
andlag verðsamskiptanna hafi verið fyllilega opinberar upplýsingar. Að mati
aðalstefnanda leggi gagnstefnendur hér rangan skilning í 92. mgr. leiðbeinandi
reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um gildi 53. gr. EES-samningsins gagnvart
láréttum samstarfssamningum. Þessar reglur geri ekki kröfu um að gerðar séu
kostnaðarúttektir heldur skal metið hvort það sé jafn auðvelt fyrir þann sem
stendur fyrir utan upplýsingaskiptin að afla viðkomandi upplýsinga. Ef það er
m.a. tímafrekara eða flóknara fyrir utanaðkomandi að afla sér viðkomandi
upplýsinga eru þær ekki jafn aðgengilegar fyrir hann og þar með hefur hann
meiri kostnað af því að afla þeirra. Þessari aðstöðu hafi jafnframt verið lýst
sem svo að án samskiptanna væri ekki jafn þægilegt að afla upplýsinganna. Litið
sé svo á að ósennilegt sé að keppinautar myndu fara þá leið að skiptast á
fyllilega opinberum upplýsingum. Með því að skiptast á upplýsingum séu keppinautar
í mörgum tilvikum að sýna fram á að þær séu einmitt ekki fyllilega opinberar,
enda væri ella engin ástæða fyrir þá til að taka þá áhættu sem fylgi beinum
samskiptum keppinauta.
Aðalstefnandi kveðst
sérstaklega árétta í þessu sambandi að gögn málsins sýni svo ekki verði um
villst að æðstu stjórnendur gagnstefnandans Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf.
hafi ekki talið þessi reglulegu verðsamskipti óþörf heldur þvert á móti lagt
mikla áherslu að þau færu fram í hverri viku. Þannig skyldi verðkönnunarskjal á
grófvöru ávallt vera tilbúið þegar framkvæmdastjórn gagnstefnandans Byko ehf.
kæmi saman á föstudagsmorgnum þar sem forstjóri félagsins varpaði
verðkönnunarskjalinu upp á skjá og framkvæmdastjórnin tók ákvarðanir um
verðlagningu á grófvöru. Gagnstefnandinn hafi engar skýringar gefið á því hvers
vegna fyrirtækin hafi ákveðið að eiga í beinum verðsamskiptum ef þau töldu sig
geta aflað upplýsinganna án þess að eiga samskipti sín á milli. Er með öðrum
orðum óútskýrt hvers vegna gagnstefnandinn hafi lagt í alla þá fyrirhöfn,
umstang og áhættu sem fólst í hinum vikulegu símtölum hafi raunverulega verið
um fyllilega opinberar upplýsingar að ræða.
Kjarni málsins sé sá
að verðsamskipti fyrirtækjanna hafi ekki farið fram fyrir opnum tjöldum heldur
í símtölum milli fyrirtækja sem hafi verið með hátt í 100% markaðshlutdeild.
Hafi upplýsingaskiptin augljóslega verið til þess fallin að leiða til
gagnkvæmrar vissu fyrirtækjanna um verðstefnu keppinautarins og stuðla með þeim
hætti að samráðsstöðu og samkeppnishömlum. Sú staðreynd að stjórnendur
fyrirtækjanna nýttu sér verðsamskiptin og lögðu mikla áherslu á framkvæmd
þeirra sýni öðru fremur að verðsamskiptin hafi ekki aðeins verið ólögmæt af
þeirri ástæðu að þau gátu raskað samkeppni heldur jafnframt að verðsamskiptin
hafi verið hluti af víðtækara ólögmætu samráði keppinautanna sem hafi haft það
að markmiði að hækka verð og vinna gegn verðlækkunum.
Aðalstefnandi hafni
þeirri röksemd gagnstefnenda að andlag verðsamskiptanna hafi verið listaverð
með litla eða enga þýðingu fyrir 90% kaupenda á grófvöru enda sé það ekki
skilyrði brots gegn 10. gr. samkeppnislaga að sannað sé að samráðið hafi leitt
til verðhækkana. Í ákvörðun aðalstefnanda sé rökstutt að viðmiðunargildi
almennrar verðskrár gagnvart verktökum og öðrum fagaðilum sé verulegt. Hafi
listaverð varanna með þeim hætti haft áhrif á verð til verktaka.
Þá segi í ákvörðun
aðalstefnanda að ólögmætt samráð hafi átt sér stað á vettvangi stjórna
gagnstefnandans Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. en þessu mótmæli
gagnstefnendur. Af þeirra hálfu sé byggt á því að í dagbókarfærslu forstjóra
félagsins frá 19. febrúar 2010 felist ekki upplýsingar um starfsemi
Húsasmiðjunnar ehf. Í dagbókarfærslunni sé þó m.a. minnst á framlegð, verð á
timbri, afskriftarfjárhæðir, birgðastýringu, útlánastarfsemi og fleira.
Gagnstefnendur haldi því þannig fram að það sé hugtaksskilyrði að upplýst sé um
staðreyndir svo að um brot sé að ræða en hér hafi aftur á móti verið reynt að
villa um fyrir móttakandanum. Gagnstefnendur geti sér til um að viðmælandi forstjórans
kunni að hafa verið fyrrverandi starfsmaður Húsasmiðjunnar ehf. en upplýsi ekki
um það frá hverjum upplýsingarnar séu þá runnar.
Þá sé í ákvörðun
aðalstefnanda gerð grein fyrir því að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi fengið
viðkvæmar upplýsingar um breytingar á verðstefnu Húsasmiðjunnar ehf. í október
2010. Hafi þetta verið liður í samráði fyrirtækjanna. Gagnstefnendur geti sér
þess til að umræddar viðskiptaupplýsingar hafi lekið út frá keppinauti
félagsins og borist stjórnarmanni gagnstefnanda frá þriðja aðila en upplýsi
ekki um það frá hverjum upplýsingarnar séu þá runnar.
Aðalstefnandi mótmæli
því að það sé ósannað að gagnstefnandi hafi í framangreindum tveimur tilvikum
fengið upplýsingar frá aðilum á vegum Húsasmiðjunnar ehf.
Aðalstefnandi árétti
í þessu sambandi að dómstólar ESB hafa hafnað því að sönnun fyrir
samkeppnislagabroti þurfi að vera hafin yfir skynsamlegan vafa, sbr. meðal
annars dóm undirréttar ESB frá 8. júlí 2008 í máli nr. T-53/03. Einkenni
samráðsbrota sé að þau séu falin og skjalleg sönnunargögn oft á tíðum
takmörkuð. Þetta eðli brotanna valdi því að fyrirliggjandi sönnunargögn séu
metin með heildstæðum hætti en ekki hvert og eitt þeirra með einangruðum hætti.
Þannig sé litið svo á að samkeppnisyfirvöld hafi axlað sönnunarbyrði sína ef
sönnunargögn sem færð eru fram, og eru metin með heildstæðum hætti, sýna fram á
brot. Komi þá í hlut viðkomandi fyrirtækis sem sakað sé um slíkt ólögmætt
atferli að sanna að svo hafi ekki verið.
Gagnstefnandi hafi
haft tækifæri til að hrekja framkomna sönnun í tilvikunum tveimur en hafi þess
í stað kosið að greina hvorki frá því hver viðmælandi forstjóra stefnanda í
símtalinu frá 19. febrúar 2010, sem umrædd dagbókarfærsla forstjórans fjalli
um, hafi verið né frá hvaða aðila stjórnarformanni gagnstefnandans hafi borist
upplýsingar um breytingar á verðstefnu Húsasmiðjunnar ehf. í október 2010.
Í ákvörðun
aðalstefnanda sé lýst samráðssímtali framkvæmdastjóra fagsölusviðs
gagnstefnandans Byko ehf. og vörustjóra timbursölu Húsasmiðjunnar ehf., sem
voru lykilstarfsmenn fyrirtækjanna á sviði grófvöru, sem hafi átt sér stað 28.
febrúar 2011. Gagnstefnendur byggi á því að um einangrað tilvik sé að ræða sem
ekki sé til marks um samráð fyrirtækjanna og þeir geti ekki borið ábyrgð á
háttsemi starfsmanns sem hafi farið þvert gegn skýrum fyrirmælum forstjóra
félagsins. Jafnframt hafni gagnstefnendur því að símtalið sé sett í samhengi
við framlegðarátak fyrirtækisins þar sem þeir starfsmenn sem hafi haft
ákvörðunarvald um framlegðarátakið hafi ekki haft vitneskju um símtalið.
Jafnframt hafi skort á viðbrögð af hálfu Húsasmiðjunnar ehf. við símtalinu sem
leiði til þess að í símtalinu geti ekki falist samningur, samþykkt eða
samstillt aðgerð í skilningi 10. gr. samkeppnislaga. Að lokum byggi
gagnstefnendur á því að tilgangur símtalsins hafi hlotið að vera að villa um
fyrir samkeppnisaðila.
Aðalstefnandi kveðst
hafna öllum framangreindum sjónarmiðum gagnstefnenda sem röngum og
þýðingarlausum. Gagnstefnandi beri fulla ábyrgð á athöfnum allra starfsmanna
sinna og geti ekki firrt sig ábyrgð á broti með því að vísa til einstaks
starfsmanns og einstaks tilviks. Beri fyrirtæki fulla ábyrgð á háttsemi
starfsmanns, jafnvel þótt starfsmaður þess hafi ekki haft heimild til
verknaðarins eða hann sé framinn án vitneskju stjórnenda fyrirtækisins.
Viðkomandi starfmaður hafi verið einn helsti stjórnandi gagnstefnandans. Hann
hafi m.a. borið ábyrgð á tilboðum á grófvörum og komið almennt að verðlagningu
á grófvöru og miðstöðvarofnum. Hann hafi einnig verið einn þriggja stjórnenda
sem hafi borið ábyrgð á því framlegðarátaki sem símtalið við Húsasmiðjuna ehf.
tengdist. Enginn vafi geti leikið á því að gagnstefnandi beri fulla ábyrgð á
háttsemi þessa framkvæmdastjóra sem hann viðhafði í nafni fyrirtækisins.
Í ákvörðun stefnda sé
fjallað ítarlega um efni símtalsins, meðal annars með hliðsjón af skýringum
viðkomandi starfsmanna og gögnum málsins. Gagnstefnendur setji fram sams konar
sjónarmið að þess leyti og þeir hafi gert við meðferð málsins hjá aðalstefnanda
og fyrir áfrýjunarnefndinni. Aðalstefnandi hafi þegar gert grein fyrir því hér
að framan hvaða brot á 10. gr. samkeppnislaga og 1. mgr. 53. gr.
EES-samningsins hann telji að hafi átt sér stað í símtalinu og hvaða reglur
gildi um slík samskipti keppinauta með vísan til innlendra fordæma og fordæma í
EES/ESB-samkeppnisrétti og vísist til þeirrar umfjöllunar. Aðalstefnandi byggir
á því að Húsamiðjan ehf. hafi hvorki sett fram mótmæli né slitið símtalinu er
við hafi blasað hvaða erindi starfsmaður gagnstefnanda ætti við starfsmann
fyrirtækisins. Þvert á móti hafi Húsasmiðjan ehf. samþykkt samráðstillögur
gagnstefnanda og átt frumkvæði að samráði sem gagnstefnandi hafi samþykkt.
Aðalstefnandi telji gögn málsins sýna að í kjölfar samráðssímtalsins 28.
febrúar 2011 hafi verið hert á hinu samfellda samráði fyrirtækjanna. Hafi
félögin á þessum tímapunkti verið tilbúin að nota enn beinskeyttari aðferðir en
verðsamskiptin í hinu samfellda samráði. Þá sýni gögn málsins hvernig ákvörðun
framkvæmdastjórans um að hringja umrætt símtal hafi verið nátengd framangreindu
verkefni, sem innan Byko hafi verið kallað „framlegðarátak í tilboðsgerð“ enda hafi framkvæmdastjórinn
viðurkennt það hjá lögreglu að það væri „klárlega
mikil hætta“ á því að fyrirtækið myndi missa viðskipti yfir til
keppinauta sinna með kerfisbundnum hækkunum á verðum í tilboðum. Augljóst sé að
einn tilgangur símtalsins hafi verið að vinna gegn þeirri hættu og tryggja
framgang framlegðarátaksins. Aðalstefnandi kveðst mótmæla því sem röngu og
ósönnuðu að gagnstefnandi hafi í símtalinu verið að „villa um“ fyrir keppinaut sínum. Er það sjónarmið gagnstefnanda
í beinni mótsögn við samtímagögn málsins.
Stefndi í gagnsök,
íslenska ríkið, byggi kröfu sína um sýknu af kröfu um endurgreiðslu
sektarfjárhæðarinnar á því að lög standi ekki til þess að endurgreiða
sektarfjárhæðina í heild eða að hluta nema ákvörðun aðalstefnanda og úrskurður
áfrýjunarnefndar samkeppnismála séu felld úr gildi með dómi eða fallist sé á
lækkun sektarinnar. Í því sambandi vísar stefndi til allra sömu málsástæðna og
aðalstefnandi hefur teflt fram í málinu, bæði í aðalsök og gagnsök.
Krafa um málskostnað
í aðalsök og gagnsök styðst við 129. og 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð
einkamála.
III
Málsástæður og lagarök gagnstefnenda í gagnsök, Byko
ehf. og Norvikur hf., og jafnframt aðalstefndu í aðalsök
Aðalstefndu í aðalsök vekja athygli dómsins á því að málatilbúnaður
aðalstefnanda sé í andstöðu við ákvæði 80. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð
einkamála með þeim hætti að varða kunni frávísun málsins án kröfu.
Annars vegar séu dómkröfur aðalstefnanda ekki
settar fram með svo skýrum og glöggum hætti að unnt sé að taka þær óbreyttar
upp í dómsorð. Í aðalsök sé gerð sú krafa að gagnstefnandanum Norvik hf. verði
gert að greiða 650.000.000 króna sekt er renni í ríkissjóð, þó að fyrir liggi
að hann hafi þegar greitt þá 65.000.000 króna sektarfjárhæð sem ákvörðuð var
með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Yrði þannig fallist á dómkröfuna
óbreytta yrði endanleg sektargreiðsla gagnstefnandans í ríkissjóð 715.000.000
króna, eða 65.000.000 króna hærri fjárhæð en upphafleg sektarákvörðun
aðalstefnanda. Fái það eðli málsins samkvæmt ekki staðist. Þá sé þess krafist
með dómkröfu aðalstefnanda að sú sekt sem gerð sé krafa um greiðslu á skuli
greiðast eigi síðar en einum mánuði frá dagsetningu úrskurðar áfrýjunarnefndar
samkeppnismála 28. september 2015. Eðli máls samkvæmt sé ómögulegt að verða við
þeirri kröfu. Gagnstefnendur byggja á því að hvoru tveggja ofangreindra atriða
fari í bága við ákvæði d-liðar 80. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála
með þeim hætti að varða kunni frávísun málsins án kröfu.
Hins vegar sé í mörgum tilvikum í umfjöllun um
málsástæður í stefnu látið við það sitja að vísa til dómskjala. Eigi þetta við
um ýmis atriði sem aðalstefnandi telji að ranglega hafi verið komist að
niðurstöðu um í úrskurði áfrýjunarnefndar, svo sem að samskiptin hafi haft það
að markmiði að raska samkeppni, að þau hafi verið framin af ásetningi, að
símtal 28. febrúar 2011 hafi falið í sér samráð um fleiri atriði en lögð hafi
verið til grundvallar í úrskurði áfrýjunarnefndar, að samráð hafi, þvert á
niðurstöðu áfrýjunarnefndar, tekið til verðlagningar á miðstöðvarofnum o.fl.
Gagnstefnendur byggja á því að þessi málatilbúnaður sé í andstöðu við e-lið 1.
mgr. 80. gr. laga nr. 91/1990, sem feli í sér að greina verði málsástæður á
tæmandi hátt í stefnu, með þeim hætti að varða kunni frávísun málsins án kröfu.
1. Gagnstefnandinn
Byko ehf. braut ekki gegn 10. gr. samkeppnislaga eða 53. gr. EES-samningsins
Í málinu er á því byggt af hálfu gagnstefnanda að gagnstefnandinn Byko ehf.
hafi ekki brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga. Er þessu sjónarmiði teflt fram
til stuðnings sýknu í aðalsök og til stuðnings kröfu um ógildingu ákvarðana
samkeppnisyfirvalda í gagnsök.
Gagnstefnendur hafni því að þau tilvik sem
áfrýjunarnefnd samkeppnismála lagði til grundvallar að hefðu falið í sér brot á
áðurnefndu ákvæði í samræmi við ákvörðun aðalstefnanda fái ekki staðist. Á hinn
bóginn taki þeir undir með áfrýjunarnefndinni um þau tilvik sem hún taldi ekki
fela í sér brot á ákvæðinu og aðalstefnandi gerir athugasemdir við í stefnu
sinni í aðalsök.
Aðalstefnandi byggi á því að áfrýjunarnefnd
hafi í ákveðnum atriðum lagt rangt mat á efni símtals 28. febrúar 2011 og
atburði í kjölfar þess. Gögn málsins gefi skýrt til kynna að um algjörlega
einangrað tilvik hafi verið að ræða. Símtalið sé ekki í nokkru samræmi við
önnur gögn málsins, sem sýni fram á harða verðsamkeppni allt
rannsóknartímabilið. Þess utan komi þetta einfaldlega skýrt fram í símtalinu
sjálfu, þegar starfsmaður gagnstefnandans segir, í aðdraganda þess að samtalið
tekur að lúta að verðlagsmálum: „En hérna, ég eiginlega. Veistu, ég hringdi. Ég
hef nú aldrei gert þetta áður, en ég held að... og ég er núna ... ég stjórna
tilboðsmálunum hjá okkur, allavega varðandi grófu vöruna.“ Hið sama sýni einnig
önnur samtímagögn, þ.e., þau viðbrögð innan Húsasmiðjunnar sem lýst sé í
ákvörðun stefnda. Bendi þau ekki til þess að um vanalegan viðburð hafi verið að
ræða heldur megi þvert á móti merkja undrun í viðbrögðum félagsins, eins og
fram komi í símtali framkvæmdastjóra verslunarsviðs Húsasmiðjunnar við
forstjóra fyrirtækisins. Gera megi ráð fyrir að viðbrögðin hefðu verið önnur ef
um lið í einhverju samfelldu samráði hefði verið að ræða. Víðtækar ályktanir
aðalstefnanda um eðli símtalsins, inntak þess og ætluð tengsl við ýmis önnur
sakarefni málsins fái, að mati gagnstefnenda, ekki nokkra stoð í gögnum
málsins.
Í ákvörðun aðalstefnanda sé fjallað um það sem
nefnt sé „aðdragandi símtalsins“ og hann settur í samhengi við svokallað „framlegðarátak“
gagnstefnandans Byko ehf. og á því byggt að símtalið hafi tengst því „með
beinum hætti“. Þessu hafni gagnstefnendur alfarið. Framlegðarátakið hafi verið
ákveðið á vettvangi framkvæmdastjórnar félagsins og endanlega samþykkt af
forstjóra. Enginn þessara aðila, utan framkvæmdastjóra fagsölusviðs sem var
þátttakandi í símtalinu, hafi haft nokkra vitneskju um það, hvorki fyrir það né
eftir. Geti símtalið þannig ekki verið í beinum tengslum við eða liður í
framlegðarátakinu eins og lagt sé til grundvallar í ákvörðun aðalstefnanda.
Aðalstefnandi leggi jafnframt til grundvallar
niðurstöðu sinni þá ályktun að símtalið hafi falið í sér „markvissa ráðagerð um
að fá Húsasmiðjuna til að taka þátt í auknu ólögmætu samráði“. Þeirri ályktun
hafni gagnstefnendur alfarið. Aðgerðir eins starfsmanns sem samstarfsmenn hans
og yfirmenn hafi enga vitneskju um geti aldrei falið sér í markvissa ráðagerð
fyrirtækis. Þá verði ekki ráðið af yfirheyrslum yfir nefndum starfsmanni eða
framburði hans fyrir dómi í sakamálinu að um markvissa ráðagerð hafi verið að
ræða, heldur þvert á móti.
Í málatilbúnaði aðalstefnanda sé fjallað um
viðbrögð Húsasmiðjunnar við símtalinu og komist að þeirri niðurstöðu að félagið
hafi fallist á allar þær „tillögur“ sem lagðar hafi verið fram í símtali
starfsmanns gagnstefnandans Byko ehf., og félögin því brotið gegn 10. gr.
samkeppnislaga. Gagnstefnendur telji þetta ekki í nokkru samræmi við efni
þeirra gagna sem rakin séu í ákvörðun aðalstefnanda.
Í ákvörðun aðalstefnanda sé dregin sú ályktun
af þeim hluta símtalsins sem laut að samkeppni við Múrbúðina að Byko og
Húsasmiðjan hafi skipst á viðskiptalegum upplýsingum um keppinautinn Múrbúðina.
Þá sé dregin sú ályktun að starfsmennirnir hafi „sammælst“ um að nauðsynlegt
væri að fylgjast með starfsemi Múrbúðarinnar. Virðist reyndar í stefnu í
aðalsök nokkuð dregið úr þessu þar sem aðeins síðarnefndi liðurinn sé
tiltekinn.
Gagnstefnendur hafni þessu og telji þessar
ályktanir aðalstefnanda vera reistar á hæpnum grundvelli. Fái gagnstefnendur
ekki séð hvaða viðskiptalegu upplýsingar það eru sem starfsmennirnir eigi að
hafa skipst á í símtalinu. Þá kveðast þeir ekki fá séð hvar í símtalinu félögin
tvö eigi að hafa sammælst um að fylgjast með starfsemi Múrbúðarinnar. Verði
ekki annað ráðið af þessum hluta símtalsins en að einungis sé um almennt spjall
að ræða þar sem þeir bölvi samkeppninni. Þá sé í engu rökstutt í ákvörðun
aðalstefnanda eða í stefnu með hvaða hætti það að „fylgjast með“ starfsemi
samkeppnisaðila brjóti gegn 10 gr. samkeppnislaga enda fylgist öll fyrirtæki
með starfsemi samkeppnisaðila sinna eðli málsins samkvæmt.
Þá sé jafnt í stefnu sem og ákvörðun
aðalstefnanda vikið að því sem þar sé kallað „viðræður um að hækka verð í
áföngum í öllum tilboðum og um sérstakar aðgerðir til að raska samkeppni á
Selfossi og Akureyri“. Ekkert liggi fyrir um að eitt einasta tilboð hafi verið
hækkað í kjölfar símtalsins eða það hafi yfir höfuð staðið til.
Í ákvörðun aðalstefnanda sé jafnframt dregin sú
ályktun af þeim hluta símtalsins sem laut að verðlagningu á ofnum að
starfsmaðurinn hafi veitt Húsasmiðjunni upplýsingar um að fyrirtækið þyrfti
ekki að bjóða svo lágt verð við tilboðsgerð í sölu á ofnum. Starfsmaðurinn hafi
aftur á móti borið við skýrslutökur að tilgangur hans hafi verið að blekkja
Húsasmiðjuna og hann hafi því verið að ýkja í þeim tilgangi að gagnstefnandinn
Byko ehf. gæti haft betur í samkeppni við keppninautinn.
Gagnstefnendur bendi á að ekkert í gögnum
málsins hreki þennan framburð starfsmannsins. Þá sé ekkert í gögnum málsins sem
bendi til þess að dæmi starfsmannsins um ætlaðan 18% verðmun í tilboði hafi
verið byggt á staðreyndum, eða hvort um tilbúið dæmi hafi verið að ræða í því
skyni að blekkja samkeppnisaðilann. Verði að ætla að slíkt dæmi hefði komið í
ljós við húsleitina sem var gerð hefði það verið til staðar. Benda
gagnstefnendur á að það geti ekki talist ólögmætt samráð í andstöðu við 10. gr.
samkeppnislaga ef gerð er tilraun til að villa um fyrir samkeppnisaðila í því
skyni að hafa betur í samkeppni. Verði að leggja sönnunarbyrðina á
aðalstefnanda fyrir því að um raunverulegt dæmi hafi verið að ræða, en það sé
með öllu ósannað.
Loks sé það lagt til grundvallar í ákvörðun
aðalstefnanda að af efni símtalsins megi draga þá ályktun af umræðu um
verðlagningu á hinu svokallaða „græna efni“ að „Byko og Húsasmiðjan hafi komið
sér saman um að lyfta verðinu á græna efninu upp fyrir sumarið 2011 og halda
því uppi yfir sumarið“. Telji aðalstefnandi jafnframt að orðanotkun í símtalinu
um þá hörðu samkeppni sem ríkti í græna efninu sumarið 2010 hafi verið „lýsandi
fyrir hið samfellda samráð fyrirtækjanna“. Þessum ályktunum hafni
gagnstefnendur alfarið.
Með engu móti sé unnt að leiða það af þeim
stutta hluta símtalsins sem fjallaði um hið svokallaða græna efni, að
viðkomandi starfsmenn hafi komið sér saman um verðhækkun og að halda skyldi því
háu yfir sumarið. Fái gagnstefnendur einfaldlega ekki séð hvernig unnt sé að
draga þá ályktun af símtalinu.
Þá benda gagnstefnendur á að umræddur
starfsmaður hafi ekki einn haft valdheimildir til að beita sér fyrir hækkun á
verði hins svokallaða græna efnis. Þar sem hann hafi engan annan starfsmann
stefnda Byko látið vita af símtalinu hafi verið ómögulegt að þetta spjall um
verðlagningu græna efnisins gæti haft áhrif á verðlagningu og þannig verið
skaðlegt samkeppni í skilningi 10. gr. samkeppnislaga.
Loks byggi gagnstefnendur á því að þau
lýsingarorð sem starfsmaðurinn noti um þær miklu verðlækkanir sem urðu á græna
efninu sumarið 2010, sem og ýmis önnur lýsingarorð símtalsins, geti ekki lýst
öðru en persónulegum viðhorfum hans og hafi enga þýðingu til sönnunar á ætluðu
samfelldu samráði yfir allt brotatímabilið þvert á önnur gögn málsins.
Jafnt í ákvörðun aðalstefnanda sem stefnu sé
fjallað um viðbrögð og ýmis atvik eftir símtalið. Sé þar m.a. dregin sú ályktun
að bæði félögin hafi gripið til aðgerða til að hrinda ætluðu samráði í
framkvæmd. Gagnstefnendur hafni því alfarið að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi
gripið til einhverra aðgerða til að hrinda ætluðu samráði í framkvæmd eða að
gögn málsins bendi til þess.
Í ákvörðun aðalstefnanda sé því lýst hvernig
gagnstefnandinn Byko ehf. hringdi verðkönnunarsímtal síðar þann sama dag.
Gagnstefnendur ítreki að verðkönnunarsímtölin hafi ekki verið brot á 10. gr.
samkeppnislaga og hafi engin skaðleg áhrif haft á samkeppni enda um opinber
verð að ræða. Af því leiði jafnframt að verðhækkun gagnstefnanda þann dag geti
ekki verið afleiðing ætlaðra ólögmætra upplýsingaskipta. Í ákvörðun
aðalstefnanda sé því jafnframt lýst hvernig Húsasmiðjan hafi gripið til þess að
hækka verð á hinu svokallaða græna efni. Byggi gagnstefnendur á því að gögn
málsins sýni ekki fram á að sú verðhækkun hafi tengst umræddu símtali.
Í þessum hluta ákvörðunar aðalstefnanda sé því
næst vikið að vitneskju lykilstarfsmanna Húsasmiðjunnar um símtalið.
Gagnstefnendur geti eðli málsins samkvæmt ekki svarað fyrir eða borið ábyrgð á
innri viðbrögðum Húsasmiðjunnar. Auk þess sé ekkert í gögnum málsins sem bendi
til vitneskju neinna starfsmanna gagnstefnandans Byko ehf. um tilvist eða efni
símtalsins. Jafnframt árétta stefndu að öll viðbrögð lykilstarfsmanna
Húsasmiðjunnar sýni skýrt fram á að um einangrað tilvik hafi verið að ræða.
Gagnstefnendur hafni alfarið þeirri ályktun sem
aðalstefnandi dragi að Húsasmiðjan hafi með einhverjum hætti hrint ætluðu samráði
í framkvæmd. Þvert á móti virðist framburður allra starfsmanna fyrirtækisins
styðja að tekin hafi verið sú ákvörðun að hunsa það og bendi ekkert í gögnum
málsins til þess að sá framburður sé rangur.
Þá sé í þessum hluta ákvörðunar aðalstefnanda
dregin sú ályktun af tilteknum verðhækkunum gagnstefnandans Byko ehf. að
félagið hafi hrint ætluðu samráði í framkvæmd. Þessu hafni gagnstefnendur. Þær
verðhækkanir sem fjallað sé um í þessum hluta ákvörðunarinnar hafi verið liður
í framlegðarátaki sem samþykkt hafði verið í framkvæmdastjórn og endanlega
samþykkt af forstjóra félagsins. Enginn þeirra aðila sem hafi verið bær til að
samþykkja umrædd verðhækkunaráform hafi haft vitneskju um efni símtalsins. Af
þeirri ástæðu geti umræddar verðhækkanir ekki talist fela það í sér að ætluðu
samráði hafi verið hrint í framkvæmd.
Aðalstefnandi byggi jafnframt á því að
áfrýjunarnefnd hafi ranglega lagt til grundvallar að af tölvupósti forstjóra
gagnstefnandans Byko ehf., sem hann sendi stjórn félagsins þann 26. nóvember 2008,
verði ekki ráðið að samráð hafi verið viðhaft um efni starfsmannafundar sem
fram fór í Húsasmiðjunni þann sama dag. Telji gagnstefnendur það réttilega lagt
til grundvallar í úrskurði áfrýjunarnefndar að í tölvupóstinum komi ekki annað
fram en almennar vangaveltur forstjórans sem í aðalatriðum hafi ekki gengið
eftir. Grundvallaratriði þessa þáttar málsins sé sú einfalda staðreynd að spá
forstjórans hafi reynst í öllum grundvallaratriðum röng, eins og opinberlega
aðgengilegar upplýsingar sýni glöggt.
Þá benda gagnstefnendur á að það felist í eðli
hugtaksins upplýsingar að um staðreyndir sé að ræða. Forstjóri gagnstefnandans
Byko ehf. hafi engar upplýsingar haft um inntak fundarins, aðeins að hann yrði
haldinn, enda eðli máls samkvæmt erfitt að halda trúnað um boðaðan
starfsmannafund hundraða starfsmanna samdægurs, hafi hann yfir höfuð verið
trúnaðarmál, sem raunar ekkert liggi fyrir um í gögnum málsins. Í tölvuskeytinu
hafi ekki falist ein einasta staðreynd, heldur þvert á móti spá sem hafi reynst
röng í öllum tilvikum. Byggja gagnstefnendur á því að tölvuskeytið sé þvert á
móti skýrt sönnunargagn um að ekkert samráð hafi verið á milli félaganna. Hafni
gagnstefnendur því að í þessu hafi falist brot stefnda Byko á 10. gr.
samkeppnislaga og taki undir með áfrýjunarnefndinni hvað það varðar.
Aðalstefnandi byggi enn fremur á því að
gagnstefnandinn Byko ehf. og Húsasmiðjan hafi gert sameiginlega tilraun til að
fá Múrbúðina til þátttöku í verðsamráði. Byggi röksemdafærslan m.a. á þeirri
forsendu að veiting og öflun upplýsinga um gildandi smásöluverð milli
fyrirtækjanna hafi falið í sér ólögmætt verðsamráð. Því sé alfarið hafnað og
taki gagnstefnendur undir með áfrýjunarnefndinni hvað þennan lið varðar. Þá
bendi gagnstefnendur á að Hæstiréttur hafi í málinu nr. 360/2015 sýknað ákærðu
hvað þetta varðar.
Gagnstefnandinn Byko ehf. hafi eingöngu verið
að leita eftir upplýsingum um gildandi opinber smásöluverð Múrbúðarinnar og
geti slíkar tilraunir, óháð því hversu ítrekaðar þær séu, með engu móti falið í
sér ólögmætt verðsamráð. Þá styðji engin gögn málsins, önnur en sátt
Húsasmiðjunnar, að fyrirtækin hafi með einhverjum hætti gert slíka tilraun
sameiginlega. Hafi starfsmenn gagnstefnandans einfaldlega bent forsvarsmönnum
verslunarinnar á þá lagaskyldu að verðmerkja vörur í verslunum og upplýsa þar
með um verð þeirra og þá staðreynd að ef þeir færu í verslanir gagnstefnandans
gætu þeir eðli máls samkvæmt skoðað verð þar eins og aðrir viðskiptavinir.
Þetta virðist forsvarsmenn Múrbúðarinnar hafa
túlkað, hvort sem það var viljandi eða fyrir misskilning, sem boð um þátttöku í
verðsamráði. Leggi aðalstefnandi þann framburð til grundvallar gagnrýnislaust.
Slíkt orð gegn orði sé bersýnilega ekki fullnægjandi sönnun fyrir sekt í máli
sem varði brot gegn 10. gr. samkeppnislaga. Sér í lagi eigi það við þegar litið
sé til þess að Múrbúðin og forsvarsmaður hennar hafa tvisvar verið dæmd fyrir
meiðyrði og framburður forsvarsmanna hennar hafi verið í algjörri andstöðu við
framburð starfsmanna gagnstefnandans í skýrslutökum, bæði fyrir lögreglu og
fyrir héraðsdómi í sakamálinu.
Í þessi sambandi bendi gagnstefnendur
sérstaklega á það ósamræmi sem hafi verið í framburði fyrirsvarsmanna
Múrbúðarinnar fyrir Héraðsdómi Reykjaness í máli S-218/2014. Þannig hafi vitnið
J greint ítrekað frá því fyrir dómi að starfsmenn Byko og Húsasmiðjunnar hefðu
verið að falast eftir upplýsingum frá Múrbúðinni en hann vísi ekki til
upplýsingaskipta. Það hafi þó verið umkvörtunarefni hans til aðalstefnanda. Sé
það þvert á það sem lagt sé til grundvallar í ákvörðun aðalstefnanda og í
stefnu um að leitað hafi verið eftir því að skiptast á upplýsingum. Þá sé
verulegt ósamræmi milli framburðar þessa vitnis og framburðar vitnisins K,
framkvæmdastjóra Múrbúðarinnar. Þannig hafi sá síðarnefndi sagst hafa orðið
vitni að símtali H, starfsmanns Húsasmiðjunnar, við vitnið J, þar sem hann hafi
boðist til að skiptast á verðupplýsingum. Sé það þvert á framburð vitnisins J
sem tiltók sérstaklega að það hefði ekki verið gert, eingöngu óskað eftir
verðupplýsingum.
Þá byggi aðalstefnandi loks á því að
áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafi ranglega talið ætlað samráð um sölu og verð
á miðstöðvarofnum vera ósannað. Gagnstefnendur telji að áfrýjunarnefndin hafi
þvert á móti komist að réttri niðurstöðu um þetta og gögn málsins séu í samræmi
við málatilbúnað gagnstefnenda.
Atvik hvað þetta varðar hafi verið með þeim
hætti að sölustjóri miðstöðvarofna hafði tekið eftir því að ofnar sem Múrbúðin
seldi í verslunum sínum hefðu ekki fullnægjandi vottun fyrir sölu á
EES-svæðinu. Hafði hann vakið athygli þar til bærra yfirvalda á þessu, án þess
að til íhlutunar kæmi af einhverjum ástæðum. Taldi starfsmaðurinn það,
réttilega, skapa óeðlilegar samkeppnisaðstæður ef einn aðili á markaðnum seldi
ofna án fullnægjandi vottunar á meðan öðrum aðilum væri það ekki kleift. Engin
viðbrögð hafi hins vegar orðið við þessu hjá viðkomandi eftirlitsaðilum.
Starfsmaðurinn hafi því gripið til þess ráðs að vekja athygli á þessari
staðreynd á markaðnum, jafnt innan sem utan gagnstefnandans Byko ehf. Hafi
viðkomandi starfsmaður Húsasmiðjunnar aðeins verið einn þeirra sem
starfsmaðurinn hafi bent á þessa staðreynd.
Gagnstefnendur byggja á því að það geti ekki
falið í sér samráð í skilningi 10. gr. samkeppnislaga þó starfsmaður félagsins
hefði séð ástæðu til að vekja athygli á þessu. Bendi gagnstefnendur á að ekki
verði séð að viðkomandi starfsmaður Húsasmiðjunnar hafi svarað þessum
tölvuskeytum starfsmannsins. Þá hafi starfsmaður gagnstefnandans Byko ehf. ekki
veitt Húsasmiðjunni neinar viðskiptaupplýsingar um Byko ehf. í tölvuskeytinu.
Byggja gagnstefnendur á því að með öllu sé órökstutt í ákvörðun aðalstefnanda
hvernig það geti falið í sér ólögmætt samráð í andstöðu við 10. gr.
samkeppnislaga þegar hvorki sé um að ræða gagnkvæm samskipti milli
samkeppnisaðila né einhliða veitingu viðskiptaupplýsinga.
Í ákvörðun aðalstefnanda sé sérstaklega vísað
til svofelldrar setningar í niðurlagi síðasta tölvuskeytis starfsmannsins:
„Annað mál ég var að skoða verðlistann hjá ykkur á netinu um daginn og fannst
nokkuð ósamræmi í nokkrum stærðum.“
Af þessari setningu dragi aðalstefnandi þá
ályktun í ákvörðun sinni að þessir aðilar hafi áður rætt saman um verð á ofnum,
og að með henni sé átt við að „verðlagning fyrirtækjanna tveggja á ofnum sé
ekki nægilega samræmd“. Þessari ályktun hafi gagnstefnendur hafnað ítrekað enda
ekki í samræmi við gögn málsins, eins og áfrýjunarnefnd hafi komist réttilega
að niðurstöðu um. Þarna hafi starfsmaðurinn ekki átt við að ekki væri nægilegt
samræmi milli verða félaganna tveggja á ofnum heldur hafi starfsmaðurinn talið
vera innra ósamræmi í verðskrá Húsasmiðjunnar yfir ofna, líkt og réttilega sé
lagt til grundvallar í úrskurði áfrýjunarnefndar. Í verðskrá Húsasmiðjunnar á
þessum tíma komi einmitt fram „ósamræmi í nokkrum stærðum“. Þannig hafi minni
ofnar með minni fjölda vatta jafnvel í einhverjum tilvikum verið dýrari en
stærri ofnar með mun meiri fjölda vatta, og þannig sé það enn í dag. Þá benda
gagnstefnendur á að starfsmaðurinn geti tæplega hafa átt við að ósamræmi væri í
verðlagningu milli fyrirtækjanna vegna þeirrar staðreyndar að gríðarlegur munur
hafi verið á verðlistaverði félaganna beggja í öllum stærðum.
Gagnstefnendur geta fallist á að ekki hafi
verið sérstök ástæða fyrir starfsmanninn til að nefna þetta atriði í
tölvupóstinum. Fær sú afstaða stuðning í því símtali sem vísað sé til í stefnu
í aðalsök, þar sem framkvæmdastjóri gagnstefnandans Norvikur ehf., sagði sér
ekki „vera sérlega skemmt“ yfir þessum tölvuskeytum. Gagnstefnendur hafna því
hins vegar alfarið að leiða megi þá ályktun af símtalinu að þáverandi forstjóra
gagnstefnandans Byko ehf. hafi verið kunnugt um annað en að starfsmaðurinn
hefði vakið athygli á því að Múrbúðin væri að selja ofna með ófullnægjandi
vottun, enda ekki um annað að ræða. Ekki sé óeðlilegt að forstjórinn hafi stutt
það að komið yrði í veg fyrir slíka sölu, sem gagnstefnandinn Byko ehf. taldi
ólögmæta, sbr. orðalagið að þeir væru að reyna að „loka á þá“.
Aðalstefnandi staðhæfi að jafnvel þó
framangreint yrði lagt til grundvallar væri eftir sem áður um brot gegn 10. gr.
samkeppnislaga að ræða. Þessu hafni gagnstefnendur. Því fari fjarri að 10. gr.
samkeppnislaga leggi bann við hvers konar samskiptum starfsmanna keppinauta,
enda þurfi slík samskipti annaðhvort að hafa þau áhrif eða markmið að samkeppni
raskist svo um brot geti verið að ræða. Sé í engu útskýrt af hálfu
aðalstefnanda með hvaða hætti svo gæti verið. Loks er því alfarið hafnað að
samskiptin hafi tengst símtali þann 28. febrúar 2011, enda sú staðhæfing þvert
á öll gögn málsins og í engu rökstudd af hálfu aðalstefnanda.
Í stefnu í aðalsök sé vikið að nokkrum
ályktunum sem aðalstefnandi dragi í ákvörðun sinni um ætluð brot
gagnstefnandans Byko ehf. gegn 10. gr. samkeppnislaga. Sé þar í fyrsta lagi
vikið að þeirri ályktun að ætluð brot hafi haft það að markmiði að raska
samkeppni í skilningi 10. gr. samkeppnislaga. Í öðru lagi að ætluð brot hafi
haft það í för með sér að verð á grófvöru hækkaði eða stóð í stað og í þriðja
lagi að ætluð brot hafi verið framin af ásetningi. Gagnstefnendur kveðast hafna
öllum þessum ályktunum.
Þó að ákvörðun aðalstefnanda sé gríðarleg að
umfangi séu engin gögn sem styðji þá ályktun að ætluð brot hafi haft það að
markmiði að raska samkeppni í skilningi 10. gr. samkeppnislaga. Þvert á móti
sýni gögn málsins að verð ýmist hækkuðu eða lækkuðu í kjölfar
verðkönnunarsímtala. Markmið verðkönnunarsímtalanna hafi einfaldlega verið að
kanna verð samkeppnisaðilans, líkt og stundað sé á öllum samkeppnismörkuðum.
Því sé alfarið hafnað að áfrýjunarnefnd hafi staðfest ákvörðun stefnanda að
þessu leyti. Ekkert slíkt komi fram í úrskurði nefndarinnar.
Í stefnu í aðalsök sé í umfjöllun um þetta
vikið að því að fyrirtækin hafi veitt hvort öðru upplýsingar um fyrirhugaðar
verðbreytingar, eða að upplýsingaskiptin hafi „í raun lotið að upplýsingum um
framtíðarbreytingar“. Þessu sé alfarið hafnað. Í úrskurði áfrýjunarnefndar sé
lagt til grundvallar að Húsasmiðjan hefði haft hug á að draga verðhækkanir til
baka fylgdi gagnstefnandinn Byko ehf. ekki verðhækkun félagsins. Þetta breyti
því ekki að veiting og öflun upplýsinganna tók eingöngu til gildandi
verðlistaverða en ekki framtíðarverðákvarðana.
Benda gagnstefnendur á að verðhækkanir
Húsasmiðjunnar höfðu tekið gildi þegar upplýst var um þær og að þær hafi verið
skuldbindandi í þeim skilningi. Þannig hafi verið búið að selja vörur á því
verði áður en hækkunin hafi verið dregin til baka. Grundvallaratriði málsins sé
að æskileg óvissa á markaðnum gat og getur aldrei tekið til gildandi opinberra
verðlistaverða sem skylt er samkvæmt lögum að séu opinber. Æskilegt sé aftur á
móti að á markaðnum ríki óvissa um framtíðarákvarðanir keppinautarins.
Gagnstefnandinn Byko ehf. geti ekki borið ábyrgð á því að Húsasmiðjan hafi
vonast til þess að fyrrnefnda félagið fylgdi því í verðhækkunum.
Grundvallaratriði málsins sé að þeim einhliða væntingum hafi ekki verið komið á
framfæri við gagnstefnandann heldur hafi hann eingöngu, líkt og viðskiptavinir
og aðrir, fengið upplýsingar um gildandi opinber verðlistaverð félagsins. Þar
með hafi æskilegri óvissu á markaðnum ekki verið eytt.
Þá fái ályktun aðalstefnanda og
áfrýjunarnefndar samkeppnismála um að ætluð brot hafi haft það í för með sér að
verð á grófvöru hafi hækkað eða staðið í stað ekki staðist. Veiting og öflun
upplýsinga um gildandi smásöluverð, sem skylt er samkvæmt lagaboði að séu
opinber, geti aldrei haft áhrif á markaðinn þannig að dregið sé úr óvissu um
framtíðarhegðun keppinautar.
Loks hafni gagnstefnendur þeirri ályktun
aðalstefnanda að ætluð brot hafi verið framin af ásetningi og æðstu stjórnendum
gagnstefnenda hafi verið um þau kunnugt. Þetta sé rangt. Þessi ályktun sé
dregin af þeirri staðreynd að nöfn og símanúmer starfsmanna Húsasmiðjunnar hafi
komið fram á þeim verðkönnunarskjölum sem send hafi verið yfirmönnum
gagnstefnandans Byko ehf. Það liggi í augum uppi að slíkt feli ekki í sér neina
sönnun þess að stjórnendum hafi verið kunnugt um annað en að verðkannanir hefðu
verið framkvæmdar. Ályktunin sé einnig dregin af tveimur tölvuskeytum þar sem
verðkönnunarskjal er framsent, annars vegar með ummælunum: „Ekki láta þetta frá
ykkur á prenti“ og hins vegar að skjalið ætti ekki að fara á „vergang“.
Gagnstefnendur hafni því alfarið að þetta sé til marks um vonda trú þeirra
starfsmanna sem tölvuskeytin sendu. Benda gagnstefnendur á að um sé að ræða tvö
tölvuskeyti af mörgum hundruðum þar sem verðkönnunarskjal sé áframsent. Hafi
starfsmenn raunverulega verið í vondri trú komi það spánskt fyrir sjónir að
einungis hafi verið séð ástæða til að taka þetta fram í tveimur tölvuskeytum af
mörgum hundruðum.
Gagnstefnendur telji það raunar liggja í augum
uppi að ummælin séu ekki til marks um vonda trú. Þannig komi í báðum þessum
tilvikum fram í verðkönnunarskjalinu sem var verið að senda að Húsasmiðjan væri
með lægri verð en gagnstefnandinn Byko ehf. í tilteknum vöruflokkum. Umræddir
starfsmenn hafi bersýnilega ekki verið mjög fúsir til að auglýsa það
sérstaklega fyrir viðskiptavinum. Verði að telja augljóst að ummæli
starfsmannanna í þessum tveimur tilvikum, af mörgum hundruðum, hafi lotið að
því atriði, en ekki mögulegri afstöðu samkeppnisyfirvalda, enda fái slík túlkun
ekki nokkra stoð í öðrum gögnum málsins.
Aðalstefnendur byggja á því að í ætluðu broti
gagnstefnandans Byko ehf. hafi jafnframt falist brot gegn 53. gr.
EES-samningsins. Hafi áfrýjunarnefnd samkeppnismála fellt þann hluta ákvörðunar
stefnanda úr gildi, m.a. með þeim rökum að málið hefði ekki verið flutt fyrir
nefndinni með hliðsjón af því. Í stefnu í aðalsök sé að finna allnokkrar
röksemdir sem ætlað sé að styðja þetta en nær engar þeirra hafi komið fram í
ákvörðun aðalstefnanda, þar sem rökstuðningur fyrir ætluðu broti gegn
EES-samningnum sé svo til enginn. Þegar af þeirri ástæðu beri að hafna þessum
röksemdum aðalstefnanda, enda hafi áfrýjunarnefndin réttilega komist að þeirri
niðurstöðu að málið hafi af hálfu aðalstefnanda ekki verið flutt fyrir
nefndinni hvað þetta varðar.
Að þessu sögðu taki gagnstefnendur fram að þeir
hafni því alfarið að í ætluðu broti gagnstefnandans hafi jafnframt falist brot
gegn EES-samningnum. Aðalstefnandi hafi ekki sýnt fram á að ætluð brot hafi
verið til þess fallin að geta haft áhrif á viðskipti milli aðila að
EES-samningnum. Beri því að staðfesta niðurstöðu áfrýjunarnefndar hvað þennan
lið varðar.
2. Gagnstefnendur
nutu ekki réttlátrar málsmeðferðar og rannsókn var háð annmörkum
Gagnstefnendur byggja á því í málinu að aðalstefnandi hafi við rannsókn
málsins brotið með svo alvarlegum hætti gegn þeirri hlutlægnisskyldu sem á
honum hvíli sem stjórnvaldi að það valdi ógildi ákvörðunar hans. Þannig séu
gögn málsins ekki skoðuð með hlutlægum hætti heldur þvert á móti löguð að
þeirri kenningu sem sé upplegg aðalstefnanda í málinu. Þá séu gögn rangtúlkuð
svo þau samræmist kenningunni en gögnum sem ekki geri það sé gefið lítið eða
ekkert vægi. Byggja gagnstefnendur á því að séu gögn málsins skoðuð heildstætt
með hlutlægum hætti liggi í augum uppi að ákvörðun aðalstefnanda fái ekki
staðist.
Til marks um þetta vísa gagnstefnendur til dóms
fjölskipaðs Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-218/2014 og dóms Hæstaréttar í
máli nr. 360/2015. Í málinu hafi tólf starfsmenn gagnstefnandans Byko ehf.,
Húsasmiðjunnar ehf. og Úlfsins byggingarvöruverslunar verið ákærðir fyrir
verðsamráð. Ellefu hafi verið sýknaðir í héraði og einn starfsmaður
gagnstefnandans Byko ehf. sakfelldur í málinu fyrir hvatningu til samráðs í
símtali þann 28. febrúar 2011. Dómurinn tengist náið sakarefni máls þessa enda
sé þar ráðið efnislega til lykta sakarefnum sem varði stærsta hluta þeirrar
ætluðu brotlegu háttsemi sem lýst sé í ákvörðun stefnanda og um sé deilt í
þessu máli. Þá hafi lögreglurannsóknin sem var grundvöllur ákæru í sakamálinu
verið sameiginleg með þeirri rannsókn stefnanda sem hafi verið grundvöllur
ákvörðunar hans. Í Hæstarétti hafi níu hinna ákærðu verið sakfelldir en tveir
sýknaðir. Gagnstefnendur telji að niðurstaða Hæstaréttar byggi á röngum
forsendum. Auk þess leggi Hæstiréttur til grundvallar sambærileg brot og
áfrýjunarnefndin gerði en málatilbúnaður gagnstefnenda byggist einmitt á því að
úrskurð nefndarinnar beri að fella úr gildi á þeim forsendum m.a. að
gagnstefnandinn Byko ehf. hafi ekki á nokkurn hátt brotið gegn 10. gr.
samkeppnislaga.
Þá vísi aðalstefnandi ítrekað til sáttar
félagsins Holtavegar 10 ehf. undir rekstri stjórnsýslumálsins og byggi á því að
hún hafi þýðingu fyrir úrlausn þessa máls. Gagnstefnendur telja sáttina ekki
geta falið í sér neina sönnun um þá háttsemi sem gagnstefnandanum Byko ehf. sé
gefin að sök og þaðan af síður fullægjandi sönnun um heimfærslu þeirrar
háttsemi undir ákvæði 10. gr. samkeppnislaga. Gagnstefnendur benda á að ljóst
sé að viðskiptalegar forsendur hafi búið að baki þeirri ákvörðun að félagið
undirritaði sátt í málinu en ekki mat á lögmæti viðkomandi háttsemi. Komi þetta
m.a. skýrt fram í vitnisburði vitnisins I í máli nr. S-218/2014 fyrir
Héraðsdómi Reykjaness en hann hafi undirritað sáttina f.h. Holtavegar 10 ehf.
Þetta hafi hann svo staðfest í framburði sínum fyrir dómi í máli þessu.
Þá hafi jafnframt komið fram í skýrslutökum í
sakamálinu yfir áðurnefndu vitni að „eigandi kennitölunnar hefði ekki haft
áhuga á því að fara fyrir rétt“. Rétt sé að benda á að Holtavegur 10 ehf. var á
þeim tíma sem sáttin var undirrituð félag sem hafði engan rekstur og þann eina
tilgang að halda utan um tilteknar fullnustueignir. Eigandi þess var Landsbanki
Íslands hf., sem er að nær öllu leyti í eigu íslenska ríkisins. Þá sé í
ákvörðun aðalstefnanda vísað til samskipta við lögmann félagsins þar sem fram
komi að þar sem Holtavegur 10 ehf. beri „ábyrgð á rekstri og málalokum
samkeppnismálsins sem hófst 8. mars 2011 sé mikilvægt að hann geti gert upp og
lokið starfsemi sem fyrst.“
Sá skammi tími sem hafi liðið frá birtingu
andmælaskjals þar til Holtavegur 10 ehf. óskaði eftir gerð sáttar sé því til
enn frekari staðfestingar að viðskiptalegir hagsmunir hafi búið að baki
ákvörðun um að ganga til sáttar. Benda gagnstefnendur á að engin gögn hafi
fylgt andmælaskjalinu og gögn málsins, sem mælast í þúsundum blaðsíðna, hafi
ekki borist gagnstefnendum fyrr en rúmur mánuður var liðinn frá birtingu þess,
þ.e. þó nokkru eftir að Holtavegur 10 ehf. óskaði eftir sátt. Útilokað sé að
eitthvert mat hafi verið lagt á þá háttsemi sem fyrirtækinu hafi verið gefin að
sök, hvað þá lögfræðileg greining á ætluðu ólögmæti þeirrar háttsemi. Ekki
verði annað ráðið en að Holtavegur 10 ehf. hafi ekki haft gögn málsins undir höndum
við undirritun sáttarinnar. Með vísan til 2. mgr. 67. gr. laga nr. 91/1991
skori stefndu á aðalstefnanda að leggja fram endurrit af öllum samskiptum sínum
við Holtaveg 10 ehf. frá birtingu andmælaskjals til undirritunar sáttarinnar.
Ella byggi gagnstefnendur á því, með vísan til 1. mgr. 68. gr. sömu laga, að
leggja beri til grundvallar að Holtavegur 10 ehf. hafi ekki haft gögn málsins
undir höndum við undirritun sáttarinnar. Jafnframt hafi komið fram í
skýrslutökum í framangreindu sakamáli yfir áðurgreindu vitni að engar
eiginlegar „viðræður“ hafi átt sér stað við aðalstefnanda. Aðalstefnandi hafi
einfaldlega stillt upp þeim brotum sem félaginu voru gefin að sök og félagið
hafi haft val um að annaðhvort viðurkenna þau öll eða ekki yrði af sátt.
Gagnstefnendur telja þetta raunar fá skýra stoð
í inntaki sáttarinnar. Í henni séu viðurkennd brot sem geti augljóslega ekki
talist brot gegn 10. gr. samkeppnislaga. Nægi þar í dæmaskyni að nefna að
Holtavegur 10 ehf. viðurkennir að hafa brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga með
því að hafa veitt gagnstefnandanum Byko „mikilvægar viðskiptalegar upplýsingar“
í nóvember 2008. Byggja gagnstefnendur á því að þetta sé til marks um að engin
könnun á staðreyndum, og þaðan af síður lögfræðilegt mat, hafi farið fram hjá Holtavegi
10 ehf. fyrir gerð sáttarinnar. Opinberar staðreyndir sýni skýrt fram á að
Húsasmiðjan hafi ekki veitt gagnstefnandanum neinar slíkar upplýsingar eins og
komist sé réttilega að niðurstöðu um í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar og nánar
verði rakið hér á eftir um einstök samráðstilvik.
Gagnstefnendur benda á að það sé þekkt í
samkeppnisrétti að fyrirtæki gangist við brotum sem þau hafi ekki framið eða
veik sönnunargögn styðji að þau hafi framið. Leiði það af þeirri staðreynd að
fyrirtæki geti fengið vægari sektir fyrir viðurkenningu sína á samráðsbroti.
Þannig sé ekki óeðlilegt að fyrirtæki sjái sér hag í því að viðurkenna brot
fyrir stjórnvöldum og losna þannig undan miklum kostnaði við málarekstur,
neikvæðu umtali með tilheyrandi tapaðri viðskiptavild yfir langan tíma, og
annars konar umstangi og tímaeyðslu sem kunni að fylgja íþyngjandi rannsóknum
samkeppnisyfirvalda. Það að aðili gangist undir sátt og viðurkenni samráð sé
ekki staðfesting á því að samráð hafi átt sér stað, og þaðan af síður þegar um sé
að ræða síðar tilkominn eiganda sem ekkert hafi vitað um málsatvik eins og eigi
við í máli þessu. Gagnstefnendur geti eðli málsins samkvæmt ekki verið bundnir
af lagatúlkun Holtavegar 10 ehf. á því hvort hin umdeildu verðkönnunarsímtöl
teljist vera ólögmætt samráð í skilningi 10. gr. samkeppnislaga.
Á stjórnvöldum hvíli rannsóknarskylda samkvæmt
10. gr. stjórnsýslulaga. Af þeirri reglu leiði m.a. að stjórnvöldum sé óheimilt
að grípa til mats- eða sönnunargagna fyrr en þau hafi reynt árangurslaust að
rannsaka mál á tilhlýðilegan hátt. Aðalstefnendur byggi á því að strangar
kröfur verði að gera til rannsóknar samkeppnisyfirvalda þegar um íþyngjandi
refsikennd viðurlög er að ræða líkt og í fyrirliggjandi máli.
Rannsóknarreglan eigi að stuðla að því að það
stjórnvald sem ákvörðun tekur beri ábyrgð á því að mál hafi verið nægjanlega
rannsakað áður en ákvörðun er tekin. Veruleg vanræksla á því eins, og lýst hafi
verið hér að framan, leiði að jafnaði til þess að ákvörðun teljist ógildanleg.
Eigi þetta ekki síst við þegar um íþyngjandi ákvarðanir er að ræða. Byggja
gagnstefnendur á því að aðalstefnandi hafi gefið sátt Húsasmiðjunnar verulegt
vægi við úrlausn málsins, þvert á staðreyndir þess, í andstöðu við
rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga.
Gagnstefnendur telja samkvæmt öllu framansögðu
að í umræddri sátt felist engin sönnun á þeirri háttsemi sem gagnstefnandanum
Byko er gefin af sök og þaðan af síður fullnægjandi sönnun fyrir meintu broti
félagsins gegn 10. gr. samkeppnislaga. Að því marki sem háttsemi sé óumdeild
feli sáttin eðli máls samkvæmt ekki í sér neina sönnun fyrir réttri túlkun á
inntaki 10. gr. samkeppnislaga.
Óljóst sé hvort byggt sé sjálfstætt á því af
hálfu aðalstefnanda að fella beri úrskurð áfrýjunarnefndar úr gildi af þeim
sökum að hann sé ekki nægilega rökstuddur, sbr. tilvísun hans til dóms
Hæstaréttar Íslands í máli nr. 116/2011. Gagnstefnendur hafna þessu og byggja á
því að úrskurðurinn sé, hvað sektarfjárhæð varðar, nægilega rökstuddur og
raunar betur rökstuddur en ákvörðun aðalstefnanda. Byggja gagnstefnendur á því
að þær kröfur sem meginreglur stjórnsýsluréttar geri til rökstuðnings lúti að
gæðum hans en ekki magni.
Þá hafni gagnstefnendur því að afleiðing þess
að úrskurðum áfrýjunarnefnda í málum sem þessum kunni að vera áfátt hvað rökstuðning
varði skuli vera sú að úrskurðurinn falli úr gildi en ákvörðun aðalstefnanda
haldi gildi sínu. Allar kröfur stjórnsýslulaga séu lágmarkskröfur, sem gerðar
séu í þeim tilgangi að tryggja réttaröryggi borgaranna. Það gengi þvert á
markmið og tilgang laganna ef mögulegt brot æðra stjórnvalds gegn ákvæðum
þeirra leiddi til margfalt meira íþyngjandi refsikenndra viðurlaga á hendur
aðila máls en ella, líkt og ástatt væri í máli þessu. Er því þessari
röksemdafærslu aðalstefnanda alfarið hafnað.
Gagnstefnendur byggja á því í máli þessu að
gagnstefnandinn Byko ehf. hafi ekki með samskiptum þeim sem lýst er í ákvörðun
aðalstefnanda og úrskurði áfrýjunarnefndarinnar brotið á nokkurn hátt gegn 10.
gr. samkeppnislaga. Það sé meginforsenda þessa að þeir telji að hafna beri
kröfum aðalstefnanda í aðalsök og fyrir aðalkröfu þeirra í gagnsök að fella
beri úrskurð áfrýjunarnefndar úr gildi og álagða sektarfjárhæð niður eða lækka
hana umtalsvert eins og fram kemur í varakröfu í gagnsök. Í málinu hátti svo
til að í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndar standi eftir fjögur tilgreind
tilvik sem nefndin hafi talið fela í sér brot gegn ákvæðinu og tekið þar með
undir með aðalstefnanda hvað þau tilvik varði en því séu gagnstefnendur
ósammála. Telja gagnstefnendur ekkert þessara tilvika styðja það að brotið hafi
verið gegn 10. gr. samkeppnislaga og því sé enginn grundvöllur í málinu fyrir
ákvörðun og álagningu sektar.
Í fyrsta lagi benda gagnstefnendur á að
áfrýjunarnefndin hafi staðfest þá niðurstöðu aðalstefnanda að í svokölluðum
verðkönnunarsímtölum hafi falist brot gegn 10. gr. samkeppnislaga. Þetta geri
nefndin þó að hún virðist hafna ýmsum ályktunum aðalstefnanda um tilgang
símtalanna og huglæga afstöðu. Í niðurstöðu nefndarinnar virðist litið til
gagna málsins í heild og markaðsstyrks fyrirtækjanna og sú ályktun dregin að
hlutlæg gögn beri með sér að fyrirkomulagið á símtölunum hafi verið til þess
fallið að auðvelda fyrirtækjunum að halda uppi verði. Óumdeilanlegt sé að
Húsasmiðjan hafi hækkað verð í þeirri von að gagnstefnandinn Byko fylgdi á
eftir, en verið reiðubúin að draga slíkar hækkanir til baka væri það ekki gert.
Með því hafi komist „á ástand á markaðnum sem verður að teljast í andstöðu við
ákvæði 10. gr. samkeppnislaga.“ Þessu hafni gagnstefnendur alfarið.
Grundvallaratriði málsins sé að veiting og
öflun upplýsinga í hinum svokölluðu verðkönnunarsímtölum laut að gildandi og
opinberum smásöluverðum. Verðin hafi verið opinber, bæði á heimasíðum félaganna
og verðlistum sem lágu frammi á sölustöðum þeirra, en eðli varanna hafi gert
það að verkum að í fæstum tilvikum hafi verið unnt að verðmerkja þær sjálfar,
sbr. 2. mgr. 3. gr., sbr. c-lið 1. mgr. 4. gr., reglna nr. 536/2011 um
verðmerkingar og einingaverð við sölu á vörum. Verðlistarnir og verðin hafi
verið aðgengileg öllum sem áhuga höfðu á að afla þeirra, líka keppinautum. Hafi
þetta verið í samræmi við þá lagaskyldu sem hvíli á smásölufyrirtækjum hér á
landi að verðmerkja allar vörur, sbr. ákvæði 17. gr. laga nr. 57/2005 og ákvæði
áðurgreindra reglna.
Staðreynd málsins sé sú að þegar verðbreytingar
urðu hjá gagnstefnandanum Byko ehf. hafi tölvukerfi félagsins verið uppfært
þannig að það breytti verðlistum félagsins, sem vistaðir voru á sameiginlegu
drifi, og verðlistum á heimasíðu félagsins. Tilkynningar um verðbreytingar hafi
þá verið sendar verslunarstjórum gagnstefnanda og fyrirmæli gefin um að prenta
út hina uppfærðu verðlista og skipta þeim út fyrir þá sem fyrir voru í
verslununum. Finna megi slíkt fyrirmæli meðal gagna málsins. Sé sérstaklega
tekið fram hverju sinni að skipta skuli út eldri verðlistum fyrir hina nýju,
sbr. t.d. svofellt orðalag í tölvuskeyti 21. janúar 2011: „Vinsamlegast takið
niður viðkomandi verðlista sem liggja frammi hjá ykkur og prentið út nýja á
morgun.“ Rík áhersla hafi verið lögð á það innan gagnstefnandans Byko ehf. að
uppfæra opinbera verðlista þegar í stað í samræmi við skyldur um réttar
verðmerkingar samkvæmt lögum nr. 57/2005.
Þau verð sem Húsasmiðjan hafi veitt
gagnstefnandanum Byko ehf. hafi einnig verið aðgengileg með sambærilegum hætti,
a.m.k. í verslunum félagsins, enda hafi starfsmenn gagnstefnandans oft kannað
verð félagsins með þeim hætti. Virðist jafnframt sem framkvæmdin hvað þetta
varðar hafi verið sambærileg hjá fyrirtækjunum, þ.e., að tölvuskeyti með
uppfærðum verðlistum voru sendir í verslanir félagsins. Finna megi dæmi um slík
fyrirmæli í gögnum málsins, t.d. tölvuskeyti 16. febrúar 2011, þar sem tilkynnt
er um verðbreytingar með svofelldum fyrirmælum: „Þið passið uppá að laga
merkingar hjá ykkur auk þess að laga verðlista.“ Ekkert hafi verið athugavert við þessa framsetningu og þessi fyrirmæli.
Gagnstefnendur benda á að þau verð sem gefin
voru upp í umræddum verðkönnunum hafi eingöngu verið verðlistaverð. Um 90%
viðskiptavina sem kaupi þær vörur sem um ræði hjá gagnstefnandanum Byko ehf.,
svokallaðar grófvörur, séu verktakar, sem almennt njóti allir ýmiss konar
afsláttarkjara, bæði fastra afslátta, auk þess sem gerð séu tilboð í mörg verk.
Í engu tilvikanna hafi verið skipst á upplýsingum um slíka afslætti eða tilboð
og því í nær engum tilvikum raunverulega um upplýsingar um endanleg verð að
ræða. Allir sem hafi hringt í félagið hafi, eðli málsins samkvæmt, getað fengið
sambærilegar upplýsingar, enda hæpið að það samræmdist lögum nr. 57/2005 að
neita að gefa upplýsingar um gildandi verðlistaverð. Í þessu sambandi bendi
gagnstefnendur á að umfjöllun aðalstefnanda um veitingu upplýsinga um það hvort
vörur væru merktar „SV“ (sérverð) eða „TB“ (tilboðsverð) hjá félögunum er á
misskilningi byggð. Staðreynd málsins sé sú að þegar vörur hafi verið merktar
með þessum hætti hafi það haft þá þýðingu að umsaminn fastur afsláttur
viðkomandi viðskiptavinar frá verðlistaverðum gilti ekki um viðkomandi vöru.
Hafi það síðan verið útskýrt á heimasíðu fyrirtækisins hver þýðing þessara
merkinga væri. Eðli málsins samkvæmt skipti það viðskiptavini miklu máli að sjá
hvort umsaminn fastur afsláttur gildi við vörukaup. Ekki sé hins vegar útilokað
að brugðið hafi verið frá verðinu við tilboðsgerð, s.s. í stærri verk, þegar
tilboð tók t.d. til margra vöruflokka. Upplýsingar um sérverð eða tilboðsverð
séu því, líkt og verðlistaverð, opinberlega aðgengilegar upplýsingar. Hið sama
hafi gilt í tilviki Húsasmiðjunnar. Sé því ljóst að veiting upplýsinga tók
einungis til opinberra gildandi verða en ekki framtíðarverðlagningar.
Gagnstefnendur benda á að samkvæmt 10. gr.
samkeppnislaga séu allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur
sem er bindandi eða leiðbeinandi, og samstilltar aðgerðir sem hafi það að
markmiði eða af þeim leiði að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún takmörkuð eða
henni raskað, bannaðar. Svo að um brot gegn 10. gr. samkeppnislaga sé að ræða
þurfi því aðgerð að lágmarki að vera samstillt og hafa það annaðhvort að
markmiði, eða að af henni leiði, að samkeppni sé raskað. Byggja gagnstefnendur
á því að túlka beri 10. gr. samkeppnislaga til samræmis við 53. gr.
EES-samningsins sem túlkuð sé til samræmis við 101. gr. EB-sáttmálans.
Í ákvörðun aðalstefnanda sé vikið að
leiðbeiningarreglum Eftirlitsstofnunar EFTA um mat á því við hvaða aðstæður
upplýsingaskipti geti falið í sér brot gegn 101. gr. EB-sáttmálans. Í 60–61
mgr. reglnanna komi fram sú meginregla að skipti á opinberum upplýsingum séu að
meginreglu ólíkleg til að stríða gegn 101. gr. EB-sáttmálans, sem er efnislega
samhljóða 10. gr. samkeppnislaga. Meginreglan sé því að sú háttsemi sem viðhöfð
var í verðkönnunarsímtölunum sé lögmæt.
Í leiðbeiningarreglunum komi jafnframt fram sú
undantekning að hafi fyrirtæki lagt út í kostnað við að fá upplýsingarnar kunni
það að horfa öðruvísi við. Þannig sé notaður mælikvarði kostnaðar á það hvort
upplýsingar séu sannanlega opinberar, þ.e. hvort það sé jafn kostnaðarsamt
fyrir viðskiptavin að afla upplýsinganna og samkeppnisaðilann. Hvergi sé í
ákvörðun aðalstefnda eða úrskurði áfrýjunarnefndarinnar rökstutt að það hafi
verið kostnaðarsamara fyrir gagnstefnandann Byko ehf. að afla gildandi
smásöluverða Húsasmiðjunnar ehf. með verðkönnunarsímtölunum og öfugt en það
hefði verið fyrir viðskiptavini fyrirtækjanna að afla sömu upplýsinga með símtölum.
Látið sé að því liggja að öflun upplýsinganna hafi verið einfaldari og þar með
ódýrari en öflun þeirra á heimasíðum félaganna eða í verslunum. Því sé mótmælt,
en allt að einu sé það ekki sá mælikvarði sem leggja beri til grundvallar
samkvæmt leiðbeiningarreglum Eftirlitsstofnunar EFTA. Eftir standi að ósannað
sé að það hafi verið kostnaðarsamara fyrir gagnstefnandann Byko og Húsasmiðjuna
að afla upplýsinganna en það hafi verið fyrir viðskiptavini félaganna.
Gagnstefnendur byggja á því að það sé gildandi
réttur, sem auk framangreindra leiðbeiningarreglna birtist í dómaframkvæmd
dómstóla Evrópusambandsins og fræðiskrifum, að leggja þann mælikvarða á lögmæti
upplýsingaskipta að þau geti brotið gegn 101. gr. EB-sáttmálans, sbr. 10. gr.
samkeppnislaga, ef þau eru til þess fallin að draga úr óvissu um
framtíðarhegðun keppinautar, s.s. með veitingu upplýsinga um
framtíðarverðhækkanir eða atriði sem hafa þýðingu um framtíðarverð.
Af þeim sökum sé það meginregla að veiting og
öflun upplýsinga um gildandi smásöluverð, sem eru opinber samkvæmt lagaboði,
feli ekki í sér brot gegn 101. gr. EB-sáttmálans, sbr. 10. gr. samkeppnislaga,
enda geti þau í eðli sínu ekki verið til þess fallin að draga úr óvissu um
framtíðarhegðun keppinautarins.
Það sé alkunn staðreynd að fyrirtæki á
smásölumörkuðum fylgist grannt með verðlagningu hvert annars. Á mörgum mörkuðum
sé þetta gert daglega, s.s. á smásölumarkaði fyrir dagvöru, þar sem alkunna er
að starfsmenn mæti daglega í verslanir samkeppnisaðilanna, merktir sínum
vinnuveitanda, og geri verðkannanir. Sé þetta enda fyllilega eðlileg og rökrétt
framkvæmd. Tilgangur fyrirtækjareksturs sé eðli málsins samkvæmt sá að skila
hluthöfum arði. Til að svo megi vera þurfi a.m.k. tvær forsendur að vera fyrir
hendi. Annars vegar þurfa viðskiptavinir að vilja kaupa vörur fyrirtækisins.
Hins vegar þarf fyrirtækið að geta selt vörurnar með einhverri framlegð. Við
verðákvarðanir á vörum þurfi því m.a. að taka mið af báðum þessum atriðum.
Þannig þurfi bæði að gæta að því að verðlagningin skili ásættanlegri framlegð,
en einnig að verð séu samkeppnishæf svo að viðskiptavinir kaupi vörur
fyrirtækisins. Af þessum ástæðum sé það augljóst að fyrirtæki geti ekki
verðlagt sig á markaði án tillits til verðlagningar samkeppnisaðilans. Það sé
eðli virkrar samkeppni að reynt sé að bjóða betra verð en samkeppnisaðilinn til
að auka sölu, þó oftast með því skilyrði að sala skili eftir sem áður einhverri
framlegð.
Gagnstefnendur hafni alfarið þeirri ályktun
áfrýjunarnefndar að hlutlæg gögn beri með sér að „fyrirkomulagið á símtölunum
hafi verið til þess fallið að auðvelda að halda verði uppi“. Þvert á móti sýni
gögn málsins skýrt að verð félaganna hafi ýmist hækkað eða lækkað í kjölfar
verðkönnunarsímtala, sbr. t.d. tölvuskeyti 31. maí 2010 og 5. og 11. febrúar 2011.
Það að gildandi smásöluverð séu opinber samkvæmt lagaboði auðveldi fyrirtækjum
að fylgjast með verðlagningu hvers annars og þar með bregðast við henni, hvort
sem er til hækkunar eða lækkunar. Verðkönnunarsímtölin hafi hins vegar ekki
breytt þeim aðstæðum með nokkrum hætti og hafi fyrirkomulag þeirra engin áhrif
haft umfram það sem vænta hafi mátt af framangreindri staðreynd, að gildandi
smásöluverð eru opinber samkvæmt lagaboði. Gagnstefnendur telji raunar nokkuð
óljóst í úrskurði áfrýjunarnefndar hvað átt sé við þar sem vísað er til
„fyrirkomulags“ símtalanna.
Sé verið að vísa til þess að aðilum hafi verið
ljóst að um starfsmann samkeppnisaðilans hafi verið að ræða hafi sú framkvæmd
verið í samræmi við leiðbeinandi reglur Samkeppnisstofnunar um framkvæmd
verðkannana þar sem skýrt sé kveðið á um að sá sem geri verðkönnun skuli kynna
sig. Sé verið að vísa til þess að símtölin hafi verið gagnkvæm, þ.e. að
starfsmenn fyrirtækjanna hafi kannað verð hvor annars í sama símtali, þá byggja
gagnstefnendur í fyrsta lagi á því að slíkt geti bersýnilega ekki leitt til
þess að símtölin teljist fela í sér ólögmætt samráð. Engu geti breytt fyrir
áhrif á markaðinn hvort það sé gert í sama símtali eða aðskildum símtölum. Í
öðru lagi byggja gagnstefnendur á því að gögn málsins sýni skýrt að slík
gagnkvæmi hafi a.m.k. ekki verið fyrir hendi fram á árið 2010 og það eigi því
því eingöngu við hluta hins ætlaða brotatímabils.
Þessu til stuðnings megi vísa til orða í
tölvuskeyti starfsmanns Húsasmiðjunnar 22. desember 2009: „hvar eru okkar
verðkannanir í dag?“. Virðist sú hugmynd að spyrja um verð gagnstefnandans Byko
ehf. á móti í fyrsta lagi hafa kviknað hjá Húsasmiðjunni í lok janúar 2010,
sbr. tölvuskeyti milli starfsmanna Húsasmiðjunnar 27. janúar 2010 þar sem
segir: „Hérna er listinn sem BYKO gerir verðkönnun eftir alla miðvikudaga.
Hugmyndin er að Kristján og þeir í þjónustuverinu spyrji um sömu vörur á sama
tíma og BYKO gerir könnun hjá okkur.“ Séu þessi orð raunar einnig skýr sönnun
þess að félögin hafi ekki „sammælst“ um hvaða vörur skyldu vera á listanum,
eins og staðhæft sé í ákvörðun stefnda.
Þá hafni gagnstefnendur alfarið þeirri
röksemdafærslu áfrýjunarnefndar að það hafi þýðingu að óumdeilanlegt sé að
Húsasmiðjan hafi verið reiðubúin að draga verðhækkanir til baka hækkaði
gagnstefnandinn Byko ehf. ekki sín verð í kjölfar verðhækkana þeirra. Slíkt sé
einfaldlega forsenda verðhækkana allra fyrirtækja á virkum samkeppnismarkaði.
Fyrirtæki sem telji sig knúið til að hækka verð, hvort sem er vegna tapreksturs
eða tilraunar til að auka framlegð, verði að taka tillit til verðlagningar
samkeppnisaðila. Hækki samkeppnisaðilar sín verð ekki tapi félagið viðskiptum
yfir til þeirra.
Gögn málsins sýni skýrt að aðstæður voru með
þessum hætti á byggingarvörumarkaði á ætluðu brotatímabili, t.d. í apríl 2010.
Húsasmiðjan hafi neyðst til að draga verðhækkanir til baka þegar
gagnstefnandinn Byko hækkaði ekki sín verð. Slíkar aðstæður lýsi mjög virkum
samkeppnismarkaði og raunar tilgangi virkrar samkeppni í sinni hreinustu mynd.
Fyrirtæki komist ekki upp með að hækka verð sín umfram það sem
samkeppnisaðilinn bjóði. Verðkönnunarsímtölin hafi þar enga þýðingu haft, enda
um gildandi opinber smásöluverð að ræða. Gagnstefnendur hafni því alfarið að
símtölin hafi „skapað ástand“ á markaðnum sem hafi verið í andstöðu við 10. gr.
samkeppnislaga. Ástand markaðarins hafi falist í því að verðlagning hafi verið
opinber samkvæmt lagaboði og á honum þrifist afar virk samkeppni sem hafi lýst
sér í því að fyrirtækin hafi ekki getað verðlagt sig án tillits til
samkeppnisaðilans.
Þannig sé lögð áhersla á það í ákvörðun
aðalstefnanda að upplýsingar um verð hafi verið veittar með gagnkvæmum hætti,
og samskiptunum þannig lýst sem „samskiptakerfi“ og það talið
„grundvallaratriði“. Um leið komist aðalstefnandi svo að þeirri niðurstöðu að
gagnkvæmni samskiptanna sé ekki skilyrði þess að um brot sé að ræða. Þrátt
fyrir það sé þeim fyrirmælum beint til gagnstefnandans Byko ehf. í
ákvörðunarorðum aðalstefnanda, að það að veita fyrirspyrjanda, sem ekki kynnir
sig, upplýsingar um smásöluverð, sé dæmi um samskipti sem „eru augljóslega ekki
til þess fallin að raska samkeppni“.
Gagnstefnendum sé með öllu hulið eftir þennan
lestur hvernig standa skuli að gerð verðkannana með lögmætum hætti. Virðist það
eina sem eftir standi í málatilbúnaði aðalstefnanda vera að starfsmenn
félaganna hafi ekki mátt kynna sig, þó að beinlínis sé kveðið á um það í
leiðbeinandi reglum Samkeppnisstofnunar um framkvæmd verðkannana að það skuli
viðkomandi gera. Auk þess geti það ekki haft nein áhrif á samkeppni hvort
starfsmenn kynni sig eða ekki þegar upplýsingar eru eingöngu veittar um
gildandi, opinber smásöluverð. Byggja stefnendur á því að þegar um sé að ræða
svo íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sem hér um ræði beri að túlka allan vafa
stefnendum í hag.
Grundvallaratriði málsins sé að kannanir á
verðlagningu samkeppnisaðila, verðlagningu sem bæði er opinber og lagaskylda
hvílir á fyrirtækjum að birta opinberlega, geti hreinlega ekki verið til þess
fallnar að raska samkeppni í skilningi 10. gr. samkeppnislaga. Á þeirri
forsendu hvíli þó allur meginþorri röksemdafærslu aðalstefnanda sem fallist
virðist vera á í úrskurði áfrýjunarnefndar. Þessi röksemdafærsla fái ekki
staðist. Beri því að fella hinar umþrættu stjórnvaldsúrlausnir úr gildi hvað
varðar ætlað ólögmæti verðkönnunarsímtalanna.
Í annan stað hafi með úrskurði áfrýjunarnefndar
verið fallist á þá niðurstöðu ákvörðunar aðalstefnanda að ráða mætti af
dagbókarfærslu forstjóra gagnstefnandans Byko ehf. 19. febrúar 2010 að félagið
hefði fengið viðskiptaupplýsingar frá Húsasmiðjunni. Þessu hafni
gagnstefnendur.
Í dagbókarfærslunni komi þannig í fyrsta lagi
fram að EBITDA árið 2009 hafi verið um það bil [...] milljónir króna. Samkvæmt
ársreikningi Húsasmiðjunnar sem birtur var síðar hafi EBITDA það ár hins vegar
verið [...] krónur eða meira en fjórfalt hærri. Í öðru lagi komi fram að orðið
hafi „tæp minnkun ca. [...] milljarðar frá 2008“. Sé átt við minnkun í sölu,
sem telja verði líklegt, sé ljóst að það er fjarri lagi, en samkvæmt
ársreikningi Húsasmiðjunnar dróst sala milli áranna 2008 og 2009 saman um tæpa [...]
milljarða króna, eða rúmlega þrefalt meira. Í þriðja lagi komi fram í færslunni
að afskriftir hafi árið 2008 numið [...] milljónum króna og virðist viðmælandi
forstjórans hafa giskað á að þær yrðu meiri árið 2009. Samkvæmt ársreikningi
Húsasmiðjunnar hafi afskriftir árið 2008 hins vegar numið rúmum [...] milljónum
króna, og drógust þær verulega saman árið 2009 þegar þær námu rúmum [...] milljónum
króna.
Gagnstefnendur byggi á því að framangreint gefi
skýrt til kynna að viðmælandi forstjórans í símtalinu sem vitnað sé til í
færslunni hafi hvorki verið starfsmaður né stjórnarmaður Húsasmiðjunnar. Miðað
við orðalag færslunnar kunni e.t.v. að hafa verið um fyrrverandi starfsmann að
ræða en það geti ekki falið í sér samráð í andstöðu við 10. gr. samkeppnislaga
enda skorti með því á hugtaksskilyrði greinarinnar að um samskipti keppinauta
sé að ræða.
Þá byggi gagnstefnendur á því að það sé
hugtaksskilyrði þess að „upplýsingaskipti“ milli keppinauta geti brotið gegn
10. gr. samkeppnislaga að þau taki til raunverulegra upplýsinga um staðreyndir,
enda vandséð hvernig samskipti geti með öðrum hætti haft það annaðhvort að
markmiði eða þau áhrif að samkeppni sé raskað. Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga
leggi ekki bann við því að fyrirtæki reyni að villa um fyrir keppinauti sínum.
Er hvorki í ákvörðun aðalstefnda né úrskurði áfrýjunarnefndar bent á neitt í
færslunni sem innihaldi sannanlega staðreyndir um Húsasmiðjuna eða rekstur
fyrirtækisins. Þvert á móti virðist flest það sem fram kemur í færslunni rangt.
Í úrskurði áfrýjunarnefndar sé sönnunarbyrðin
lögð á gagnstefnendur þess efnis að viðmælandinn hafi ekki verið á vegum
Húsasmiðjunnar. Það fái ekki staðist. Um sé að ræða verulega íþyngjandi
stjórnvaldsákvörðun þar sem sönnunarbyrðin hvíli á stjórnvaldinu og þá
sönnunarbyrði hafi stjórnvaldið einfaldlega ekki axlað. Því sé í málinu ósannað
að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi í febrúar 2010 fengið viðskiptaupplýsingar
frá Húsasmiðjunni, og því beri að fella þann hluta umþrættra
stjórnvaldsúrlausna úr gildi.
Í þriðja lagi hafi með úrskurði
áfrýjunarnefndar verið staðfest sú niðurstaða að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi
í október 2010 fengið upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á verðstefnu
Húsasmiðjunnar með þeim hætti að í því hafi falist brot gegn 10. gr.
samkeppnislaga. Þessu hafni gagnstefnendur og bendi á að þessi ályktun
samkeppnisyfirvalda byggi einvörðungu á tölvuskeyti sem stjórnarformaður
gagnstefnandans Norvikur hf. sendi tilteknum stjórnarmönnum félagsins 25.
október 2010. Benda gagnstefnendur á að þetta tilvik sé ekki meðal þeirra sem
félagið Holtavegur 10 ehf. tiltók sem brot gegn 10. gr. samkeppnislaga í sátt
sinni við aðalstefnanda. Ályktun samkeppnisyfirvalda virðist einkum byggja á
svofelldri setningu í tölvupóstinum: „Mat stjórnarformanns Húsasmiðjunnar er að
hér sé um að ræða forsendu fyrir því að Húsasmiðjan lifi af fyrirsjáanlega
samkeppni við Bauhaus.“ Gagnstefnendur hafni því alfarið að þáverandi
stjórnarformaður Húsasmiðjunnar hafi veitt félaginu nokkrar upplýsingar um
þessar fyrirhugðu breytingar á verðstefnu félagsins eða að framangreint orðalag
í tilvitnuðum tölvupósti feli í sér sönnun þess.
Svo virðist sem upplýsingar um þessar
fyrirhuguðu breytingar hafi lekið út úr Húsasmiðjunni, eins og forstjóri
félagsins hafði einmitt áhyggjur af að myndi gerast, sbr. ummæli hans í
tölvuskeyti rétt um fjórum vikum fyrr, 1. október 2010, og bendi raunar skýrt
til þess að vilji þess félags hafi ekki staðið til þess að veita upplýsingar.
Gagnstefnandinn Byko ehf. geti ekki borið ábyrgð á því að viðkvæmar
viðskiptaupplýsingar leki út úr samkeppnisaðila félagsins, og stjórnarmaður
þess fái þær síðan frá þriðja aðila. Þá geti slíkt ekki falið í sér samráð í
andstöðu við 10. gr. samkeppnislaga, enda ekki um nein samskipti keppinauta að
ræða.
Gagnstefnendur hafni því að unnt sé að leggja
sönnunarbyrðina á þá um að upplýsingarnar hafi ekki borist frá stjórnarformanni
Húsasmiðjunnar. Þá beri viðbrögð starfsmanna gagnstefnandans Byko ehf. í
tölvupósti sama dag tvennt með sér. Annars vegar að fyrirtækið hugðist nýta sér
það að hafa aflað þessara upplýsinga til að hafa betur í samkeppninni við
Húsasmiðjuna, sbr. ummælin: „Það skiptir lykilmáli hver er fyrstur í þessa
vegferð“, og hins vegar vangaveltur um hvað fælist í fyrirhugðum breytingum
Húsasmiðjunnar, sbr. ummælin: „Mér sýnist einsýnt að þetta sé EDLP- getur ekki
verið neitt annað.“ Er ljóst að hvorugt hefði átt sér stað ef upplýsingarnar
hefðu raunverulega stafað frá Húsasmiðjunni og verið liður í samráði félaganna.
Með vísan til alls framangreinds sé ósannað að
gagnstefnandinn Byko ehf. hafi brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga með
einhverjum samskiptum við Húsasmiðjuna í tengslum við fyrirhugaðar breytingar á
verðstefnu félagsins. Beri því að fella þann hluta umþrættra
stjórnvaldsúrlausna úr gildi.
Loks sé í fjórða lagi í úrskurði
áfrýjunarnefndar staðfest sú niðurstaða aðalstefnanda að gagnstefnandinn Byko
ehf. hafi brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga með símtali sem tiltekinn
starfsmaður félagsins hafi átt við starfsmann Húsasmiðjunnar 28. febrúar 2011.
Í úrskurði áfrýjunarnefndar sé lagt til grundvallar að starfsmaður
gagnstefnandans hafi hvatt til samráðs, kynnt eigin áform um hækkanir og bent á
einstök tilvik þar sem nauðsynlegt væri að hans mati að Húsasmiðjan breytti
verðstefnu sinni. Ekki verði fullyrt að Húsasmiðjan hafi brugðist við efni
símtalsins og ætluðu samráði þannig verið hrint í framkvæmd en gagnstefnendur
verði engu að síður að bera fulla ábyrgð á efni símtalsins. Gagnstefnendur
hafni því að símtalið feli í sér brot gegn 10. gr. samkeppnislaga sem þeir beri
ábyrgð á og vísa til fyrri umfjöllunar þar að lútandi en árétta að gögn málsins
gefi skýrt til kynna að um algjörlega einangrað tilvik hafi verið að ræða.
Þá árétta gagnstefnendur að framkvæmdastjórinn
hafi með þessu símtali farið þvert á fyrirmæli og stefnu fyrirtækisins. Þannig
hafði forstjóri félagsins lýst þeirri stefnu félagsins skýrt á
framkvæmdastjórnarfundum að engin samskipti skyldu vera við samkeppnisaðila
félagsins. Verði að telja að með því hafi framkvæmdastjórinn farið út fyrir
heimildir sínar í starfi að því marki sem í símtalinu geti yfirleitt talist
felast brot á 10. gr. samkeppnislaga. Í því samhengi vilja gagnstefnendur
jafnframt benda á að símtalið var alfarið að eigin frumkvæði framkvæmdastjórans
og sjálfstæð ákvörðun hans. Hafi hann ekki látið neinn innan fyrirtækisins vita
af símtalinu, hvorki fyrir það né eftir, og hafi því þaðan af síður fengið
nokkur fyrirmæli um að eiga þau samskipti sem í símtalinu felist. Komi þetta
bæði fram í skýrslutökum af umræddum framkvæmdastjóra, jafnt fyrir lögreglu sem
héraðsdómi í sakamálinu, sem og af öðrum sakborningum og vitnum. Benda
gagnstefnendur á að umfangsmiklar símhleranir hafi farið fram hjá
gagnstefnendum í marga daga eftir umrætt símtal auk þess sem bróðurpartur
rafrænna gagna og tölvupóstsamskipta fyrirtækisins hafi verið haldlögð við
húsleit. Þrátt fyrir það bendi engin samtímagögn til nokkurrar vitneskju neinna
starfsmanna stefnenda um tilvist eða efni símtalsins, öfugt við Húsasmiðjuna.
Verði að telja afar ósennilegt annað en að slík gögn fyndust hefði
starfsmaðurinn upplýst einhvern starfsmann fyrirtækisins um tilvist eða efni
símtalsins.
Gagnstefnendur byggja á því að að því marki sem
í símtalinu geti talist felast ólögmætt samráð í andstöðu við 10. gr.
samkeppnislaga hafi verið um tímabundinn dómgreindarskort starfsmannsins að
ræða. Hann hafi með því farið út fyrir valdheimildir sínar, þvert á skýr
fyrirmæli forstjóra um hið gagnstæða. Verði gagnstefnendur ekki gerðir ábyrgir
fyrir slíkri háttsemi eins einstaks starfsmanns enda ekkert sem félögin hafi
getað gert til að koma í veg fyrir símtalið.
Í þriðja lagi hafni gagnstefnendur því að í
efni símtalsins felist brot gegn 10. gr. samkeppnislaga og að símtalið sé sett
í samhengi við framlegðarátak sem hafi staðið fyrir dyrum hjá gagnstefnandanum
Byko ehf. í upphafi árs 2011. Framlegðarátakið hafi verið ákveðið á vettvangi
framkvæmdastjórnar félagsins og endanlega samþykkt af forstjóra. Enginn þessara
aðila, utan framkvæmdastjóra fagsölusviðs, hafi nokkra vitneskju haft um
símtalið. Byggja stefnendur á því að símtalið hafi augsýnilega verið
tilfallandi, óvænt og óundirbúið.
Grundvallaratriði málsins sé þó að í símtalinu
hafi umræddur starfsmaður engar tilteknar réttar upplýsingar veitt um starfsemi
gagnstefnandans Byko ehf. Þá felist það óhjákvæmilega í skorti á viðbrögðum
Húsasmiðjunnar, sem áfrýjunarnefnd leggur til grundvallar, að í símtalinu geti
ekki falist samningur, samþykkt eða samstillt aðgerð fyrirtækjanna í skilningi
10. gr. samkeppnislaga. Í úrskurði áfrýjunarnefndar sé umfjöllun um efni
símtalsins takmörkuð og þær ályktanir sem af því eru dregnar. Gagnstefnendur
taka því fram að þeir hafni alfarið þeim ályktunum sem aðalstefnandi dregur í
ákvörðun sinni, eins og þegar hefur verið gerð grein fyrir. Eigi þetta við um
ályktanir sem varða samskipti við Múrbúðina, hækkun á öllum tilboðum um 2% í
tvígang, verðlagningu á
ofnum og á svokölluðu grænu efni. Gagnstefnendum sé ókunnugt um hver
tilgangur starfsmannsins með þessum símtali hafi verið. Hins vegar sé vart hægt
að draga aðra ályktun en að tilgangurinn kunni að hafa verið að villa með
þessum hætti um fyrir samkeppnisaðila félagsins, eins og starfsmaðurinn hafi
borið fyrir héraðsdómi. Ljóst sé að í slíku geti ekki falist brot gegn 10. gr.
samkeppnislaga.
Þessa ályktun byggja gagnstefnendur einkum á
tveimur lykilatriðum. Annars vegar hafi markmið framlegðarátaks gagnstefnandans
Byko ehf. verið að auka framlegð félagsins um [...]. Fari það fjarri því sem
starfsmaðurinn hafi tjáð starfsmanni Húsasmiðjunnar um [...] hækkun framlegðar
í tvígang. Þrátt fyrir umfangsmiklar símhleranir, og gríðarlega umfangsmiklar
húsleitir liggi ekkert fyrir í gögnum málsins um að gagnstefnandinn Byko ehf.
hafi hækkað verð með þeim hætti sem starfsmaðurinn lýsti í símtalinu eða að það
hafi staðið til. Hafi ekki verið bent á eitt tilboð sem hafi verið hækkað í
kjölfar símtalsins, þaðan af síður með þeim hætti sem starfsmaðurinn greindi
frá. Í öðru lagi hafi starfsmaðurinn ekki haft upp á sitt eindæmi valdheimildir
til að breyta verðstefnu gagnstefnandans Byko með þeim hætti sem hann hafi lýst
í símtalinu. Hafi starfsmaðurinn því ekki getað gert neitt slíkt samkomulag við
starfsmann Húsasmiðjunnar um verðlagsmálefni þannig að í bága færi við 10. gr.
samkeppnislaga.
Meðal þátta framlegðarátaksins hafi verið að
senda skyldi öll tilboð yfir [...] krónur á netfangið tilbodsgerd@byko.is, og
hafi nefndur starfsmaður verið einn viðtakenda þess. Þrátt fyrir hinar
gífurlega umfangsmiklu húsleitir hafi aðalstefnandi ekki sýnt fram á neitt dæmi
þess að tilboð hafi yfirhöfuð verið sent á nefnt netfang, þaðan af síður að þau
hafi verið hækkuð af umræddum starfsmanni, og enn síður hækkuð með þeim hætti
sem hann greindi starfsmanni Húsasmiðjunnar frá. Þá hafi aðalstefnandi ekki svo
mikið sem sýnt fram á að það hafi yfirleitt staðið til.
Þar sem aðalstefnandi hafi ekki sýnt fram á að
þær ætluðu fyrirætlanir sem starfsmaður gagnstefnandans Byko ehf. greindi
starfsmanni Húsasmiðjunnar frá í símtalinu hafi staðið til, verið framkvæmdar
eða starfsmaðurinn haft valdheimildir til þess, verði ekki önnur ályktun dregin
af símtalinu en að ætlun starfsmannsins hafi verið að villa um fyrir
Húsasmiðjunni. Þar sem gagnstefnandinn Byko ehf. hafi í engu tilviki brotið
gegn 10. gr. samkeppnislaga beri því að fallast á aðalkröfu gagnstefnenda í
málinu og fella þennan hluta umþrættra stjórnvaldsúrlausna úr gildi.
Gagnstefnendur byggja jafnframt á því að fella
verði umþrættar stjórnvaldsúrlausnir úr gildi þar sem rannsókn málsins hafi verið
haldin svo verulegum annmörkum að réttarvernd þeirra og réttur til réttlátrar
málsmeðferðar hafi ekki verið tryggður. Með þessu hafi verið brotið gegn
ákvæðum 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu,
sbr. lög nr. 62/1994, með ítrekuðum og ámælisverðum hætti. Þá hafi málsmeðferð
aðalstefnanda falið í sér alvarlegt brot gegn rannsóknarreglu 10. gr.
stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Gagnstefnendur byggja á því að kæra
aðalstefnanda til lögreglu, sem markað hafi upphaf rannsóknar málsins og verið
grundvöllur símhlerana sem aftur voru grundvöllur umfangsmikilla húsleita, hafi
verið ólögmæt.
Upphaf málsins megi rekja til þess að
forsvarsmenn Múrbúðarinnar ehf., samkeppnisaðila gagnstefnandans Byko, hafi
leitað til aðalstefnanda og hafi verið haldnir með þeim tveir fundir. Hafi
forsvarsmennirnir „upplýst“ um heimsóknir og símtöl frá gagnstefnandanum Byko
ehf. og Húsasmiðjunni í tengslum við opnun Múrbúðarinnar á grófvörudeild við
Smiðjuveg. Aðalstefnandi hafi metið þessar staðhæfingar forsvarsmanna félagsins
„trúverðugar“ og talið að rökstuddur grunur væri um að gagnstefnandinn og
Húsasmiðjan hefðu með sér ólögmætt verðsamráð sem tæki a.m.k. til
upplýsingaskipta um verð. Þá hafi verið talinn rökstuddur grunur um að félögin
hefðu gert tilraunir til þess að fá Múrbúðina til að taka þátt í hinu ætlaða
ólögmæta samráði. Aðalstefnandi hafi eingöngu á grundvelli þessara upplýsinga
tekið ákvörðun um að kæra tiltekna starfsmenn gagnstefnandans og Húsasmiðjunnar
til lögreglu. Í kjölfarið hafi verið heimilaðar símhleranir hjá starfsmönnum
félaganna sem staðið hafi yfir um nokkurt skeið. Af þessu sé ljóst að upphaf
málsins hafi eingöngu grundvallast á upplýsingum sem forsvarsmenn
samkeppnisaðila, sem eðli málsins samkvæmt hafi átt verulegra hagsmuna að gæta,
hafi veitt gagnstefnanda munnlega án þess að nokkurn gögn hafi verið því til
stuðnings. Liggi enda fyrir niðurstaða bæði áfrýjunarnefndar samkeppnismála og
fjölskipaðs héraðsdóms og Hæstaréttar um að ekki hafi verið um brot gegn
samkeppnislögum að ræða í þessu tilviki.
Þá hafi einnig verið verulegt ósamræmi í
framburði fyrirsvarsmanna Múrbúðarinnar fyrir dómi í áðurnefndu sakamáli
varðandi það hvort skipst hafi verið á upplýsingum eða eingöngu falast eftir
upplýsingum um verð, eins og áður sé getið um. Í ákvörðun aðalstefnanda sé hins
vegar lagt til grundvallar að leitað hafi verið eftir því að skiptast á
upplýsingum um verð. Byggja gagnstefnendur á því að framburður forsvarsmanna
Múrbúðarinnar fyrir héraðsdómi dragi enn úr ætluðum trúverðugleika tilkynningar
þeirra til gagnstefnanda sem hafi verið grundvöllur kæru stefnda til lögreglu.
Mannréttindasáttmála Evrópu var veitt lagagildi
hér á landi með lögum nr. 62/1994, og um langt skeið hafi verið litið svo á að
túlka beri ákvæði íslenskra laga með hliðsjón af ákvæðum sáttmálans og
skýringum og túlkunum Mannréttindadómstóls Evrópu. Samkvæmt 8. gr. sáttmálans
eigi sérhver maður rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og
bréfaskrifta. Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar skuli opinber stjórnvöld eigi ganga
á rétt þennan nema að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Megi finna 8. gr.
sáttmálans samsvörun í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar þar sem kveðið sé á
um friðhelgi einkalífs. Hafi ákvæðið verið túlkað þannig af
Mannréttindadómstólnum að það taki ekki aðeins til einstaklinga heldur einnig
til hvers kyns lögaðila sem geti borið réttindi og skyldur.
Mannréttindadómstóllinn hafi slegið því föstu
að séu kröfur opinberra aðila um þvingunaraðgerðir byggðar á rangfærslum eða
misskilningi, sem hefði auðveldlega verið hægt og hefði átt að koma í veg fyrir
með réttum varúðarráðstöfunum, þá sé grundvöllur aðgerðarinnar ófullnægjandi,
og það leiði til þess að hún sé ólögmæt í skilningi 8. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu.
Með vísan til úrskurðar áfrýjunarnefndar, sem
fær einnig stoð í dómi fjölskipaðs héraðsdóms og dómi Hæstaréttar, liggi fyrir
að staðhæfingar forsvarsmanna Múrbúðarinnar um eðli og tilgang þeirra heimsókna
og símtala sem vitnað var til hafi verið rangar. Verði ekki séð að
aðalstefnandi hafi gripið til neinna ráðstafana til að afla gagna eða
upplýsinga sem gætu stutt þær staðhæfingar sem þar voru settar fram, áður en
kæra var lögð fram til lögreglu. Var þó, sem fyrr segir, sérstakt tilefni til
þess í ljósi þess að forsvarsmenn Múrbúðarinnar höfðu tvívegis hlotið dóm fyrir
meiðyrði. Þegar af þeirri ástæðu byggja stefnendur á því að þær símhleranir og
eftirfarandi húsleitir sem byggðu á þessum staðhæfingum hafi verið ólögmætar.
Fyrir liggi að aðalstefnandi byggi í málinu nær
eingöngu á þeim gögnum sem aflað hafi verið með símhlerunum lögreglu og
eftirfarandi húsleitum. Gagnstefnendur benda á að íþyngjandi stjórnvaldssektir
samkeppnisyfirvalda teljist refsing í skilningi 6. gr. Mannréttindasáttmála
Evrópu. Verði að túlka 70. gr. stjórnarskrárinnar með hliðsjón af því. Byggja
gagnstefnendur á því að þeim verði ekki gerð refsing í málinu þar sem fyrir
liggi að þeir hafi ekki notið þeirra réttinda við rannsókn málsins sem kveðið
sé á um í 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. og 8. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu. Beri því að fella hinar umþrættu stjórnvaldsúrlausnir úr gildi þegar af
þessari ástæðu.
Í öðru lagi byggja gagnstefnendur á því að
brotið hafi verið gegn réttindum þeirra við húsleit sem aðalstefnandi gerði í
málinu ásamt lögreglu og með eftirfarandi rannsókn haldlagðra gagna. Í 2. mgr.
20. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 sé kveðið á um að við húsleitir
aðalstefnanda skuli fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 um leit
og hald á munum. Sé þar vísað til 68. gr. laganna, en hún kveði á um að
óheimilt sé að leggja hald á tiltekin gögn, þar á meðal gögn sem innihaldi
upplýsingar sem 2. mgr. 119. gr. laganna taki til. Lúti sú grein m.a. að
upplýsingum sem mönnum hafi verið trúað fyrir í tilteknum störfum, þar á meðal
sem lögmenn. Við húsleitir hjá gagnstefnendum hafi verið lagt hald á gríðarlegt
magn gagna. Þar á meðal voru pósthólf og heimasvæði tiltekinna starfsmanna
afrituð í heilu lagi. Af því leiði að aðalstefnandi haldlagði óhjákvæmilega
gögn sem ólögmætt sé að leggja hald á samkvæmt framangreindum ákvæðum, þar á
meðal samskipti gagnstefnenda við lögmenn sína.
Eftir dóm Hæstaréttar í máli nr. 178/2002 hafi
framkvæmd aðalstefnanda almennt verið með þeim hætti að fulltrúum leitarþola
hafi verið gefinn kostur á að vera viðstaddir skoðun haldlagðra rafrænna gagna.
Sú hafi hins vegar ekki verið raunin við rannsókn þessa máls. Gagnstefnendur
byggja á því að ótvírætt sé að haldlagning og skoðun aðalstefnanda á samskiptum
gagnstefnenda við lögmenn sína brjóti gegn 1. mgr. 6. gr. og 8. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu eins og ítrekað hafi verið staðfest af Mannréttindadómstólnum. Í ljósi
þess að mannréttindasáttmáli Evrópu hafi verið lögfestur hér á landi og þeirrar
staðreyndar að 70. og 71. gr. stjórnarskrárinnar séu í meginatriðum sama efnis
og 1. og 2. mgr. 6. gr. og 8. gr. sáttmálans verði að skýra
haldlagningarheimildir aðalstefnanda til samræmis við úrlausnir
Mannréttindadómstóls Evrópu.
Ekkert hafi verið gert til að tryggja að
gagnstefnendur gætu gengið úr skugga um að slík gögn hefðu ekki verið skoðuð og
því útilokað að tryggt hafi verið að stefnendur nytu réttlátrar málsmeðferðar í
málinu í skilningi 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Með þessu hafi
jafnræðisregla einnig verið brotin þar sem annar málsaðilinn, stjórnvaldið,
hafi haft undir höndum samskipti aðila við lögmenn sína án þess að þeim hefði
verið gefinn nokkur kostur á að tryggja að svo væri ekki. Slíkt grafi undan
reglum réttarríkisins enda sé trúnaðarsamband lögmanna og skjólstæðinga varið í
22. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn, auk 1. mgr. 6. gr. og 17. gr. siðareglna
lögmanna. Gagnstefnendur taka fram að engu breyti hvort samskiptin sem skoðuð
voru hafi beinlínis verið lögð til grundvallar niðurstöðu málsins. Við þessar
aðstæður sé óhjákvæmilegt að fella umþrættar stjórnvaldsúrlausnir úr gildi,
Í þriðja lagi byggja gagnstefnendur á því að
aðalstefnandi hafi við rannsókn málsins brotið með svo stórfelldum hætti gegn
rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga að óhjákvæmilegt sé að fella umþrættar
stjórnvaldsúrlausnir úr gildi. Í ákvæðinu sé kveðið á um að stjórnvald skuli
sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun sé tekin í því. Í
ákvæðinu felist að stjórnvald skuli við rannsókn mála gæta hlutlægni, þannig að
jafnt sé litið til þátta sem séu málsaðila til hagsbóta og þeirra sem séu á
annan veg. Fái það einnig stoð í óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins.
Gera verði einkar ríkar kröfur til þess að stjórnvald gæti að hlutlægnisskyldu
sinni við meðferð mála þar sem lögð sé á verulega íþyngjandi refsikennd
viðurlög, sér í lagi þeirra sem teljist til refsingar í skilningi
Mannréttindasáttmála Evrópu. Gagnstefnendur byggja á því að við rannsókn
málsins hafi verið brotið gegn þessari hlutlægnisskyldu. Horft hafi verið fram
hjá gögnum sem aðalstefnandi hafði undir höndum og bentu til harðrar samkeppni
og ítrekaðra verðlækkana á ætluðu brotatímabil en samræmdust ekki þeirri mynd
sem gerð hafi verið tilraun til að teikna upp í ákvörðun aðalstefnanda. Einungis
hafi verið fjallað stuttlega um slík gögn á nokkrum síðum í lok
ákvörðunarinnar. Ekki hafi verið bætt úr þessum annmarka með úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar.
Þá séu í ákvörðun aðalstefnanda skýr dæmi um
ályktanir sem séu í beinu ósamræmi við gögn sem hann hafi haft undir höndum en
látið ógetið. Aðalstefnandi leggi t.d. til grundvallar að verðkönnunarsímtölin
hafi verið gagnkvæm allt hið ætlaða brotatímabil, þrátt fyrir skýra sönnun þess
að svo hafi ekki verið í tölvupóstsamskiptum starfsmanna Húsasmiðjunnar í
desember 2009 og janúar 2010. Þá leggi aðalstefnandi til grundvallar að markmið
verðkönnunarsímtala í mars og apríl 2010 hafi verið að hækka verð þó að fyrir
liggi að verðkönnunarsímtal þann 24. mars 2010 leiddi til þess að gagnstefnandi
tók ákvörðun um verðlækkun a.m.k. 18 vöruflokka. Gagnstætt ítarlegri umfjöllun
um hverja verðhækkun á ætluðu brotatímabili í ákvörðun aðalstefnanda sé enga
umfjöllun að finna um verðlækkanir á sama tímabili utan þess að um verðlagningu
í maí 2010 segi: „Líkt og sjá má hafði verðið lækkað allnokkuð frá því 24.
mars, sbr. töflu sem birt var hér að framan“. Engin frekari orð séu höfð um
þessa staðreynd. Þrátt fyrir þetta leggi aðalstefnandi til grundvallar að
markmið verðkönnunarsímtala í maí 2010 hafi verið að hækka verð. Hið sama megi
segja um ályktun aðalstefnanda um markmið verðkönnunarsímtala í október 2010 þó
að fyrir liggi að verðkönnunarsímtal þann 11. október hafi leitt til þess að
gagnstefnandinn Byko ehf. ákvað verðlækkun og í desember 2010 þó að fyrir liggi
að verðkönnunarsímtöl 16. og 29. desember hafi leitt til þess að
gagnstefnandinn ákvað verðlækkun í alls 44 vöruflokkum. Það sama sé upp á
teningnum í janúar 2011 en þar hafi verðkönnunarsímtal leitt til þess að
gagnstefnandi ákvað verðlækkun.
Einnig benda gagnstefnendur á að ekkert
kostnaðarmat hafi verið framkvæmt við mat á því hvort það hafi verið
kostnaðarsamara fyrir viðskiptavini fyrirtækjanna að afla verðupplýsinganna en
fyrir fyrirtækin sjálf með verðkönnunarsímtölunum þó að aðalstefnandi leggi
sjálfur til grundvallar ákvörðuninni að það sé sá mælikvarði sem beita skuli.
Telja gagnstefnendur liggja í augum uppi að niðurstaða slíks kostnaðarmats
hefði verið að svo væri ekki.
Með vísan til alls framangreinds byggja
gagnstefnendur á því að rannsókn aðalstefnanda hafi verið svo áfátt að
óhjákvæmilegt sé að fella umþrættar stjórnvaldsúrlausnir úr gildi.
3. Sektarheimild og
ákvörðun um sektarfjárhæð
Gagnstefnandinn Norvik hf. byggir í fyrsta lagi á því að óheimilt hafi
verið að beina sektarákvörðun að félaginu, en því sé hvorki gefið að sök að
hafa brotið gegn samkeppnislögum í umþrættum stjórnvaldsúrlausnum né að hafa
átt nokkurn þátt í ætluðum brotum. Stjórnvaldssektir á grundvelli
samkeppnislaga séu verulega íþyngjandi refsikennd viðurlög og verði álagning þeirra
að styðjast við skýra lagaheimild. Íslensk lög heimili ekki álagningu sekta á
önnur fyrirtæki en þau sem viðhafi brotlega háttsemi. Þegar af þeirri ástæðu
geti ekki komið til álita að leggja sekt á gagnstefnandann Norvik í málinu.
Verði talið að sjónarmið úr EB-rétti geti haft
þýðingu í þessu samhengi, líkt og lagt er til grundvallar í úrskurði
áfrýjunarnefndar, byggir gagnstefnandi Norvik á því að þau leiði jafnframt til
þess að óheimilt sé að leggja sekt á félagið. Byggir gagnstefnandinn á því að löglíkur
EB-réttar um að 100% eignarhlutur bendi til þess að móðurfélag hafi komið að
eða stjórnað ákvörðunum dótturfélags á markaði eigi ekki við eins og atvikum
þessa máls sé háttað.
Þessu til stuðnings vísar gagnstefnandinn í
fyrsta lagi til þess að félagið er eignarhaldsfélag en hafi sem slíkt ekki
eiginlegan sjálfstæðan rekstur. Allur rekstur samstæðunnar fari fram í
fjölmörgum sjálfstæðum dótturfélögum í nokkrum löndum. Stærstur hluti starfsemi
samstæðunnar sé erlendis og í rekstri óskyldum rekstri stefnanda Byko. Ekkert
liggi fyrir í gögnum málsins um að gagnstefnandinn Norvik hf. hafi komið að eða
stjórnað ákvörðunum gagnstefnandans Byko á markaði. Byggir gagnstefnandinn
Norvik hf. á því að rökstuðningi hinna umþrættu stjórnvaldsúrlausna sé verulega
áfátt enda takmarkist hann við það að 100% eignarhlutdeild og stjórnunarleg
tengsl leiði til þess að félögin séu ein efnahagsleg eining og þau hafi ekki
lagt fram nein gögn sem bendi til þess að þau hafi notið sjálfstæðis frá
gagnstefnandanum Norvik hf. Byggir gagnstefnandinn á því að þvert á móti hvíli
sönnunarbyrðin á aðalstefnanda og hana hafi hann ekki axlað.
Í öðru lagi hafi viðskiptalegar ákvarðanir
gagnstefnandans Byko aldrei verið háðar samþykki gagnstefnandans Norvikur hf.
Fyrrnefnda félagið sé rekið líkt og hvert annað einkahlutafélag, þar sem
ákvarðanir séu teknar af forstjóra og stjórn. Hafi gagnstefnandinn Norvik hf.
enga aðkomu haft að ákvarðanatöku innan félagsins. Þá hafi gagnstefnandinn
Norvik ekki verið upplýstur sérstaklega um aðgerðir gagnstefnandans Byko ehf. á
markaði og síðarnefnda félagið hafi haft fulla heimild til að undirgangast
stóra samninga án aðkomu þess fyrrnefnda. Önnur framkvæmd væri í andstöðu við
lög um einkahlutafélög nr. 138/1994 þar sem stjórnarseta sé bundin við einstaklinga.
Stjórnarmaður í félagi megi ekki framkvæma ákvarðanir eða framfylgja
viðskiptastefnu sem einvörðungu hafi þann tilgang að þóknast þeim aðila sem
tilnefndi eða kaus viðkomandi í stjórn. Stjórnarmenn megi ekki hygla hluthöfum
á kostnað annarra eða taka ákvarðanir sem séu skaðlegar fyrir félagið.
Loks vísar gagnstefnandinn í þriðja lagi til
þess að ekkert bendi til annars en að aðilar á markaði hafi upplifað
gagnstefnandann Byko ehf. sem félag aðskilið frá gagnstefnandanum Norvik hf.
Þegar litið sé til allra aðstæðna verði að
telja að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi notið fulls sjálfstæðis í rekstri og
ekkert bendi til þess að gagnstefnandinn Norvik hf. hafi komið að ákvörðunum
félagsins á markaði. Sé því ekki heimilt að leggja stjórnvaldssekt á gagnstefnandann
Norvik hf. vegna atvika málsins og beri af þeirri ástæðu einni að fella álagða
stjórnvaldssekt úr gildi. Verði talið að lögmætt hafi verið að leggja
stjórnvaldssekt á þennan gagnstefnanda byggja gagnstefnendur á því að eftir sem
áður beri að fella álagða stjórnvaldssekt úr gildi, eða í öllu falli ákvarða
hana sem óverulega fjárhæð.
Stjórnvaldssektir á grundvelli 37. gr.
samkeppnislaga séu refsikennd viðurlög, og teljist til refsingar í skilningi 1.
mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Það sé grundvallarregla íslensks
réttar að refsiheimildir skuli vera skýrar. Þannig sé ekki unnt að gera
einstaklingi refsingu á grundvelli óskýrrar refsiheimildar. Af því leiði
jafnframt að við málsmeðferð samkeppnisyfirvalda beri að tryggja gagnstefnendum
sömu réttindi og sakborningi við meðferð málsins.
Gagnstefnendur byggja á því að þau brot gegn
réttindum þeirra til réttlátrar málsmeðferðar sem rakin hafi verið hér framar
leiði í öllu falli til þess að fella beri álagða stjórnvaldssekt niður, verði
ekki fallist á að brotin leiði til þess að fella beri umþrættar
stjórnvaldsúrlausnir úr gildi. Ella sé stjórnvöldum játuð heimild til ítrekaðra
og alvarlegra brota gegn réttindum aðila sem sæti rannsókn án þess að það hafi
nokkur réttaráhrif.
Þá byggja gagnstefnendur á því að verði talið
að háttsemi gagnstefnandans Byko ehf. hafi farið gegn 10. gr. samkeppnislaga
hafi eðli og umfang ætlaðra brota verið afar takmarkað. Hvað varðar svokölluð
verðkönnunarsímtöl sé ljóst að ekki hafi verið um markmiðsbrot að ræða verði talið
að framkvæmd þeirra hafi af einhverjum ástæðum farið í bága við 10. gr.
samkeppnislaga. Hvað símtal tiltekins starfsmanns þessa gagnstefnanda 28.
febrúar 2011 áhræri geti í allra mesta lagi verið um að ræða eitt einangrað
símtal eins tiltekins starfsmanns, sem hafi falið í sér hvatningu til samráðs,
en ekki fullframið samráðsbrot. Þá verði ekki séð að gagnstefnendur hafi haft
nokkurn möguleika á að koma í veg fyrir símtalið eða grípa til aðgerða vegna
þess þar sem þeir höfðu ekki vitneskju um að það stæði til eða hefði átt sér
stað. Þá verði að líta svo á að ætlað brotatímabil geti ekki verið lengra en
sem nemi tímalengd símtalsins þar sem framkvæmd svokallaðra verðkönnunarsímtala
hafi ekki farið í bága við 10. gr. samkeppnislaga.
Þá byggi gagnstefnendur á því að önnur
sjónarmið sem vægi hafa við ákvörðun viðurlaga hnígi öll í sömu átt. Þannig séu
ítrekunaráhrif ekki fyrir hendi, enda hafi hvorki stefnendur né raunar nokkur
önnur félög í eigu gagnstefnandans Norvikur hf. nokkru sinni verið talin brotleg
gegn ákvæðum samkeppnislaga. Enginn ásetningur hafi verið fyrir hendi og
ætluðum brotum hafi ekki verið hrint í framkvæmd. Þá verði að taka tillit til
þess við álagningu mögulegrar sektar að rúm fjögur og hálft ár liðu frá upphafi
rannsóknar þar til ákvörðun aðalstefnanda var tekin. Byggja gagnstefnendur á
því að sá verulegi dráttur á meðferð málsins, sem í engu sé skýrður í ákvörðun
aðalstefnanda, sé í andstöðu við málshraðareglu 9. gr. stjórnsýslulaga.
Gagnstefnendur byggja á því að verði af
einhverjum ástæðum talið að í hinum svokölluðu verðkönnunarsímtölum hafi falist
brot gegn 10 gr. samkeppnislaga geti það ekki með nokkrum hætti talist
alvarlegt og eigi það að hafa áhrif á sektarfjárhæð. Sé þá um að ræða fyrsta
málið á heimsvísu þar sem fyrirtæki séu talin brjóta gegn 10. gr.
samkeppnislaga með því að veita og afla upplýsinga um gildandi smásöluverð sem
séu opinber samkvæmt lagaboði.
Gagnstefnendur kveðast taka undir tilvísun
áfrýjunarnefndar til samanburðar við mál nr. 37/2003 fyrir Hæstarétti Íslands
sem sérstaklega hafi verið vísað til í ákvörðun aðalstefnanda. Þannig hafi
ætlað brot gagnstefnandans Byko ekki verið skipulagt verðsamráð, líkt og fyrri
mál hér á landi, heldur einfaldar verðkannanir, sem gerðar séu daglega á
flestum eða öllum samkeppnismörkuðum landsins. Ekkert samráð hafi verið um
verðlagningu og engar upplýsingar veittar um framtíðarverðlagningu. Verði að
skilja þessa tilvísun áfrýjunarnefndar svo, í samhengi við ákvarðaða
sektarfjárhæð, að ætlað brot hafi ekki verið talið alvarlegt.
Aðalstefnandi staðhæfi að þessi athugasemd
áfrýjunarnefndar hafi verið tilefnislaus. Eingöngu hafi verið vísað til dómsins
í ákvörðuninni til þess að sýna fram á hve samráðsbrot séu litin alvarlegum
augum. Í ákvörðuninni hafi ekki verið að finna neinn samanburð á brotum stefnda
og þeim brotum sem fjallað sé um í dómi Hæstaréttar. Í einmitt því verður að
telja að kjarni athugasemdar áfrýjunarnefndar sé falinn. Þannig vísi
aðalstefnandi til dómsins í því skyni að sýna fram á alvarleika
samkeppnisbrota, að hans eigin sögn án þess að gera neinn samanburð á málunum
tveimur. Sá samanburður, líkt og áfrýjunarnefnd bendi réttilega á, sýni skýrt
að ætluð brot í máli þessu beri engin merki skipulagðs verðsamráðs þar sem
aðilar á markaði komi sér saman um verð.
Gagnstefnendur byggi á því að þar sem mál þetta
sé hið fyrsta sinnar tegundar, jafnt hér á landi sem erlendis, beri að fella
niður sektir, eða í öllu falli ákvarða óverulega sektarfjárhæð, verði af
einhverjum ástæðum talið að það geti brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga að afla
og veita upplýsingar um gildandi smásöluverð sem eru opinber samkvæmt lagaboði.
Byggja gagnstefnendur á því að það séu ríkjandi viðmið, jafnt hér á landi sem
erlendis, að mál sem séu með þessum hætti fyrstu sinnar tegundar og byggi
þannig á nýrri lagatúlkun, séu þess eðlis að ekki beri að ákvarða sektir. Vísa
stefndu því til stuðnings til úrskurða áfrýjunarnefndar samkeppnismála, auk
fræðiumfjöllunar og dómaframkvæmdar í Evrópurétti. Þá vísi gagnstefnendur
jafnframt til þess að ítrekunaráhrif, sem gefið hafi verið verulegt vægi í
framkvæmd samkeppnisyfirvalda hér á landi, séu engin í máli þessu. Hvorugir
gagnstefnenda, né nokkur félög í eigu gagnstefnandans Norvikur hf., hafi nokkru
sinni verið talinn brjóta gegn ákvæðum samkeppnislaga.
Aðalstefnandi geri mikið úr umfjöllun um
leiðbeiningar Eftirlitsstofnunar EFTA um sektarfjárhæðir. Gagnstefnendur hafni
því að þær leiðbeiningar geti haft nokkra þýðingu fyrir úrlausn málsins.
Reglurnar hafa enga lagastoð hér á landi og beiting þeirra í málum hér á landi
geti ekki uppfyllt þær kröfur sem gera verði til skýrleika refsiheimilda sem
leiði af 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
Þá telji gagnstefnendur útreikninga
aðalstefnanda á því sektarhámarki sem samkeppnislög kveði á um, eða 10% af
heildarveltu gagnstefnandans Norvikur hf., fjarstæðukennda. Í fyrsta lagi taki
þeir ekki tillit til þess sem fram kemur hér að framan, að ríkjandi viðmið í
EES/EB-rétti sýni að ekki beri að leggja á sektir eða þá ákvarða þær óverulegar
ef mál er hið fyrsta sinnar tegundar. Í öðru lagi taki þeir ekkert mið af
alvarleika ætlaðs brots. Líkt og réttilega sé lagt til grundvallar í úrskurði
áfrýjunarnefndar beri ætlað brot gagnstefnandans engin merki skipulagðs
verðsamráðs. Hljóti alvarleiki brots að vera ráðandi þáttur við ákvörðun
viðurlaga, líkt og við ákvörðun viðurlaga annarra brota almennt í þjóðfélaginu.
Í þriðja lagi taki útreikningarnir ekkert mið af þeim kröfum sem gera verði til
þess að jafnræðis og samræmis sé gætt við sektarákvarðanir aðalstefnanda.
Sektarákvarðarnir í málum hér á landi hafi aldrei verið nálægt 10%
sektarhámarki samkeppnislaga. Í fjórða lagi sé ranglega lagt til grundvallar í
þessum útreikningum að ætlað brotatímabil sé tvö og hálft ár. Brotatímabil geti
í mesta lagi numið um hálfu til einu ári enda sýni gögn málsins skýrt að hin
svokölluðu verðkönnunarsímtöl hafi ekki orðið gagnkvæm fyrr en á árinu 2010. Sé
með öllu óútskýrt af hálfu aðalstefnanda hvernig einhliða öflun upplýsinga um
gildandi opinber smásöluverð samkeppnisaðila geti brotið gegn 10. gr.
samkeppnislaga. Af þeirri ástæðu einni lækki ætluð álögð sekt samkvæmt
útreikningum um 67–80%. Loks í fimmta lagi sé upphafsforsenda útreikninga
aðalstefnanda röng. Verðmæti vegna sölu á þeim vöruflokkum sem verðkönnunarsímtölin
tóku til á árinu 2010 hafi ekki verið [...] milljónir króna, heldur [...] milljónir
króna. Af þeirri ástæðu einni lækki ætluð álögð sekt samkvæmt útreikningum um
meira en 75%. Af öllu framangreindu leiði að útreikningar aðalstefnanda séu að
vettugi virðandi og vart til annars fallnir en að drepa málinu á dreif.
Þá telji gagnstefnendur að svo virðist sem
aðalstefnandi leggi meiri áherslu á varnaðaráhrif við ákvörðun sektarfjárhæðar
en alvarleika brota. Í málinu séu gagnstefnandanum Byko ehf. að meginstefnu til
gefin að sök tvenns konar brot sem annars vegar séu talin felast í hinum
svokölluðu verðkönnunarsímtölum þar sem upplýst hafi verið um opinber, gildandi
verð. Málið sé hið fyrsta sinnar tegundar á heimsvísu og það hafi verið
útilokað fyrir gagnstefnendur að sjá fyrir að þessi samskipti yrðu talin brjóta
gegn 10. gr. samkeppnislaga, enda alkunn framkvæmd á öllum samkeppnismörkuðum.
Engin varnaðaráhrif geti skapast með ákvörðun hárra fjársekta fyrir brot sem
engin leið hafi verið fyrir hinn brotlega að sjá fyrir að yrðu talin ólögmæt.
Hins vegar sé um að ræða ætlað brot sem sé talið felast í símtali 28. febrúar
2011. Líkt og ítarlega er rakið í gagnsök máls þessa verði að telja sannað í
málinu að starfsmaðurinn hafi átt símtalið upp á sitt eindæmi, þvert á
fyrirmæli gagnstefnandans Byko ehf., og ekki látið neinn samstarfsmann sinn
vita af efni þess eða tilvist, hvorki fyrir né eftir símtalið. Geti engin
varnaðaráhrif skapast af því að beita háum fjársektum fyrir brot sem hinn
brotlegi hafi engin tök á að koma í veg fyrir.
Með hliðsjón af öllu framansögðu byggja
gagnstefnendur á því að rétt sé að fella álagða sekt niður, en til vara að
ákvarða beri sektarfjárhæð sem óverulega fjárhæð. Beri því að hafna fjárkröfu
aðalstefnanda í málinu.
Hvað sektarfjárhæð varðar byggja gagnstefnendur
á því, verði ekki fallist á kröfu þeirra um ógildingu ákvarðana
samkeppnisyfirvalda, að eins og mál þetta sé vaxið beri að fella
stjórnvaldssekt niður, eða í öllu falli ákvarða hana sem óverulega fjárhæð.
Að lokum taka gagnstefnendur fram að með
úrskurði áfrýjunarnefndar hafi að hluta til verið staðfest sú niðurstaða
aðalstefnanda að beina fyrirmælum til gagnstefnandans Byko ehf. á grundvelli
16. gr. samkeppnislaga. Hafi nánar tiltekið verið staðfestur sá hluti fyrirmælanna
sem beint hafi verið til gagnstefnandans í gr. 2.1 í ákvörðunarorðum
aðalstefnanda. Byggt sé á því að fyrirmælin séu óskýr og uppfylli ekki þær
kröfur sem gerðar séu til fyrirmæla sem beint sé að félögum með íþyngjandi
stjórnvaldsákvörðun. Þá séu fyrirmælin í engu rökstudd, hvorki í ákvörðun
aðalstefnanda né úrskurði áfrýjunarnefndar, eða ætluð nauðsyn þeirra. Beri því
að fella þau úr gildi.
Verði fallist á aðalkröfu um ógildingu eða
varakröfu gagnstefnenda í gagnsök um niðurfellingu sektarfjárhæðar gerir
gagnstefnandinn Norvik hf. þá kröfu á hendur stefnda íslenska ríkinu að stefndi
endurgreiði sér 65.000.000 króna, eða sem nemi þeirri sektargreiðslu sem
félagið innti af hendi með fyrirvara 30. október 2015. Verði fallist á
varakröfu gagnstefnenda um verulega lækkun stjórnvaldssektar gerir
gagnstefnandinn Norvik hf. kröfu um endurgreiðslu á mismun þeirrar fjárhæðar
sem hann greiddi annars vegar og þeirrar sektarfjárhæðar sem ákvörðuð verði með
dómi enda ljóst að gagnstefnandinn hafi þá ofgreitt sektarfjárhæðina sem því
nemi. Í báðum tilvikum sé krafist dráttarvaxta á endurgreiðslufjárhæðina frá
málshöfðunardegi, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og
verðtryggingu.
Krafa um málskostnað
í aðalsök og gagnsök styðst við 129. og 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð
einkamála.
IV
Niðurstaða
Ágreiningsefni máls þessa lýtur að ákvörðunum
samkeppnisyfirvalda eftir að tekið var til athugunar hvort gagnstefnandinn Byko
ehf. hefði með samskiptum sínum við Húsasmiðjuna ehf., á tímabilinu frá
nóvember 2008 til og með mars 2011, brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga og 53.
gr. EES-samningsins í tengslum við verð á byggingarvörum ,og hvort
gagnstefnandinn hefði brotið gegn þessum ákvæðum með tilteknum samskiptum við
Úlfinn Lagerverslun ehf. Er hér um að ræða ákvörðun Samkeppniseftirlitsins,
aðalstefnanda máls þessa, frá 15. maí 2015 í máli nr. 11/2015 og úrskurð
áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 28. september 2015 í máli nr. 6/2015.
Hinn 9. júlí 2014 var
undirrituð sátt milli aðalstefnanda og Holtavegar 10 ehf., áður Húsasmiðjunnar
ehf., þar sem viðurkennt var að á fyrrnefndu tímabili hefði Húsasmiðjan ehf.
brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga „með samfelldu samráði við Byko ehf. um m.a.
verð á byggingarvörum“. Vegna þessa féllst Holtavegur 10 ehf. á að greiða 325.000.000
króna í stjórnvaldssekt.
Í ákvörðun sinni komst
aðalstefnandi að þeirri niðurstöðu að á áðurnefndu tímabili hefði
gagnstefnandinn Byko ehf. átt samskipti við Húsasmiðjuna ehf. og önnur
fyrirtæki sem falið hefðu í sér brot á áðurnefndum ákvæðum. Var
gagnstefnandanum Norvik ehf. sem móðurfélagi Byko ehf. gert að greiða
650.000.000 króna í stjórnvaldssekt. Ákvörðun aðalstefnandans var skotið til
áfrýjunarnefndar samkeppnismála og með úrskurði hennar var ákvörðun
aðalstefnanda um brot á 10. gr. samkeppnislaga staðfest en stjórnvaldssektin
lækkuð niður í 65.000.000 króna og hún lögð á báða gagnstefnendur.
Samhliða stjórnsýslumálinu var,
eins og þegar hefur verið rakið, rekið sakamál á hendur nokkrum starfsmönnum
Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. vegna áðurgreindra samskipta. Með dómi
Héraðsdóms Reykjaness voru þeir allir sýknaðir utan einn sem sakfelldur var
fyrir hvatningu til verðsamráðs. Með dómi Hæstaréttar í máli nr. 360/2015 voru
átta starfsmenn fyrirtækjanna sakfelldir.
Hér að framan hefur verið gerð
ítarleg grein fyrir efni fyrrgreindra ákvarðana samkeppnisyfirvalda, umræddrar
sáttar Holtavegar ehf. og áðurnefndra dómsúrlausna í köflum II og III, að því
marki sem nauðsynlegt hefur þótt samhengis vegna. Rétt þykir þó að árétta hér
nokkur atriði vegna úrlausnar máls þessa. Í fyrrgreindri ákvörðun aðalstefnanda
var samráðinu markaður upphafstími 26. nóvember 2008. Jafnframt kemur fram í
ákvörðuninni að fyrirtækin hafi átt samskipti töluvert löngu fyrir þann tíma og
eru þau tilvik nánar rakin. Umrædd tilvik séu ekki hluti af samráði
fyrirtækjanna en þau eru talin vera því til frekari stuðnings að á milli
fyrirtækjanna hafi átt sér stað upplýsingaskipti sem bendi til samráðs á því
tímabili sem ákvörðunin tekur til. Er því þar slegið föstu að á þeim tíma sem
rannsókn aðalstefnanda tók til hafi gagnstefnandinn Byko ehf. og Húsasmiðjan
ehf. haft með sér reglubundið samráð sem aðallega hafi tengst viðskiptum með
grófvörur og taki flest tilvikin til ársins 2010 og fram í mars 2011. Hafi
Úlfurinn Lagerverslun ehf. að hluta tekið þátt í samráðinu.
Nánar tiltekið hafi brot
gagnstefnandans Byko ehf. falist í reglubundnum, yfirleitt vikulegum,
samskiptum við Húsasmiðjuna ehf. um verð, birgðastöðu o.fl. í því skyni að
hækka verð/vinna gegn verðlækkunum á grófvörum. Í ákvörðuninni var einnig talið
að Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf. hefðu gert ítrekaðar tilraunir til að fá
Múrbúðina til að taka þátt í samráði því sem þegar átti sér stað milli
fyrirtækjanna tveggja um verð á grófvöru. Jafnframt taldi aðalstefnandi í ákvörðun
sinni að með svokölluðu „samráðssímtali“ sem átti sér stað 28. febrúar 2011
hefðu fyrirtækin ákveðið að herða á samráði sínu með samkomulagi um að ráðast í
sérstakt átak í því skyni að hækka verð. Hafi þetta átt sér stað í
framangreindu símtali fulltrúa fyrirtækjanna, verið að frumkvæði
gagnstefnandans Byko ehf. og verið liður í svokölluðu „framlegðarátaki“
félagsins. Í því átaki hafi átt að hækka verð „almennt eftir verðkönnunum“,
þ.e. hækka verð í kjölfar verðsamskiptanna við Húsasmiðjuna ehf. Í ákvörðun
aðalstefnanda var nánar tiltekið talið felast í símtalinu að fyrirtækin hefðu
ákveðið að hækka í áföngum verð í öllum tilboðum á grófvöru, grípa til
sérstakra aðgerða til að minnka samkeppni í tilboðum á Selfossi og Akureyri,
vinna gegn verðsamkeppni í sölu á „græna efninu“ á aðalsölutíma þeirrar vöru og
reyna þess í stað að hækka verð, og hækka einnig verð á miðstöðvarofnum. Þá
hafi gagnstefnandinn Byko ehf. greint Húsasmiðjunni ehf. frá þeirri fyrirætlan
fyrirtækisins að hækka verð á annarri vöru en grófvöru, t.d. heimilistækjum. Þá
var gagnstefnandinn Byko ehf. talinn hafa tekið við mikilvægum viðskiptalegum
upplýsingum frá Húsasmiðjunni ehf. í febrúar og október 2010 og einnig var brot
hans talið felast í verðsamráði við Úlfinn Lagerverslun ehf.
Með
úrskurði sínum 28. september 2015 í máli nr. 6/2015 staðfesti áfrýjunarnefndin
í öllum tilvikum nema þremur niðurstöðu aðalstefnanda um brot gagnstefnandans
Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga. Þannig taldi nefndin tilraunir
gagnstefnandans til að fá Múrbúðina til að taka þátt í verðsamráði ekki vera
sannaðar og þar hefði aðalstefnandi dregið of víðtækar ályktanir af gögnum
málsins. Þá var hafnað þeirri niðurstöðu aðalstefnanda að ráða mætti af
tölvupósti forstjóra gagnstefnandans Byko ehf. 26. nóvember 2008 að hann hefði
fengið upplýsingar um yfirvofandi aðhaldsaðgerðir frá Húsasmiðjunni ehf., sem
væri til marks um verðsamráð fyrirtækjanna. Þá var hafnað þeirri niðurstöðu
aðalstefnanda að fyrirtækin tvö hefðu viðhaft ólögmætt samráð um verðlagningu á
miðstöðvarofnum. Áfrýjunarnefndin taldi að ekki hefði heldur verið sýnt fram á
brot stefnda á 53. gr. EES-samningsins, en málið hefði ekki verið flutt með
tilliti til þess fyrir nefndinni, eins og komist er að orði í niðurstöðum
úrskurðar hennar. Jafnframt taldi nefndin sátt þá sem aðalstefnandi hafði gert
við Húsasmiðjuna ehf. hafa takmarkaða þýðingu í málinu, svo og niðurstöðu
Héraðsdóms Reykjaness, en er nefndin kvað upp úrskurð sinn hafði málinu verið
áfrýjað og það var til meðferðar fyrir Hæstarétti.
Þá staðfesti áfrýjunarnefndin þá niðurstöðu
aðalstefnanda að í símtalinu frá 28. febrúar 2011 hefði falist brot gegn 10.
gr. samkeppnislaga. Þannig hafi í símtalinu falist hvatning til samráðs. Á hinn
bóginn hafnaði nefndin því að fyrir lægi að Húsasmiðjan ehf. hefði brugðist við
efni símtalsins með þátttöku í ólögmætu samráði. Jafnframt féllst
áfrýjunarnefndin á þá niðurstöðu aðalstefnanda að af dagbókarfærslu þáverandi
forstjóra gagnstefnandans Byko ehf. 19. febrúar 2010 mætti ráða að upplýsingar
sem þar er að finna hefðu borist frá Húsasmiðjunni ehf. Enn fremur var staðfest
sú niðurstaða aðalstefnanda að gagnstefnandanum Byko ehf. hefði ekki tekist að
sýna fram á að upplýsingar um fyrirhugðar breytingar á verðstefnu
Húsasmiðjunnar ehf., svokallað „Project Red“, hefðu ekki borist frá
Húsasmiðjunni og sönnunarbyrðin yrði því lögð á gagnstefnandann hvað þetta
varðaði, líkt og aðalstefnandi gerði í niðurstöðu sinni. Lagði áfrýjunarnefndin
í úrskurðarorði sínu 65.000.000 króna sekt á gagnstefnendur.
Með stefnu útgefinni 10.
febrúar 2016 höfðaði aðalstefnandi mál til hækkunar á álagðri stjórnvaldssekt
og ógildingar á ákvæði í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar um sektarfjárhæð.
Gagnstefnendur tóku til varna í málinu og kröfðust sýknu en til vara lækkunar
sektarinnar. Þeir höfðuðu jafnframt annað mál með stefnu útgefinni 26. febrúar
2016 þar sem þess var aðallega krafist að sá hluti úrskurðar
áfrýjunarnefndarinnar sem staðfesti að hluta ákvörðun aðalstefnanda um brot
gegn 10. gr. samkeppnislaga og greiðslu sektar að fjárhæð 65.000.000 króna yrði
felldur úr gildi, svo og að ákvörðun aðalstefnanda yrði felld úr gildi í heild
sinni. Þá var þess krafist að aðalstefnandi endurgreiddi gagnstefnandanum
Norvik hf. álagða sektarfjárhæð. Til vara var þess krafist að ákvæði í úrskurði
áfrýjunarnefndarinnar um greiðslu stjórnvaldssektar að fjárhæð 65.000.000 króna
yrði fellt úr gildi að öllu leyti eða sektarfjárhæðin lækkuð verulega. Þá var
þess einnig krafist að stefndi, íslenska ríkið, greiddi gagnstefnandanum Norvik
hf. mismun á 65.000.000 króna sekt sem ákvarðaður yrði með dómi.
Málin voru sameinuð í þinghaldi
22. september 2016 með vísan til 30. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
Eins og málið þannig liggur fyrir dóminum þykir verða að líta svo á að í
aðalsök sé leyst úr kröfum aðalstefnanda, Samkeppniseftirlitsins, en í gagnsök
sé leyst úr kröfum gagnstefnenda, Byko ehf. og Norvikur hf.
Má því segja að í þeim búningi
sem málið er sé í aðalsök fjallað um fjárhæð sektarinnar og sektarheimild
gagnvart móðurfélaginu, gagnstefnandanum Norvik hf., en í gagnsök um gildi
ákvarðana aðalstefnanda og áfrýjunarnefndarinnar þegar það á við. Umfang
málsins fyrir dóminum er mikið og málatilbúnaður aðila einnig. Hér framar hefur
verið gerð ítarleg grein fyrir sjónarmiðum þeirra, en eins og fram kom í þeirri
umfjöllun var fjallað um röksemdir aðila samhliða í aðalsök og gagnsök til
einföldunar og til að forðast tvítekningar. Rauði þráðurinn í málatilbúnaði
beggja aðila er þó það álitaefni hvort þau samskipti milli umræddra fyrirtækja
sem áttu sér stað á rannsóknartímabilinu hafi falið í sér brot á 10. gr.
samkeppnislaga, og þá eftir atvikum hvort um brot á 53. gr. EES-samningsins
hafi einnig verið að ræða, og ákvörðun sektarfjárhæðar, verði talið að um brot
hafi verið að ræða. Þá er einnig til úrlausnar fyrir dóminum hvort málsmeðferð
aðalstefnanda hafi verið í samræmi við lög. Dómurinn tekur fram að ágreiningur
aðila fyrir dóminum lýtur ekki að skilgreiningu markaðarins í fyrrgreindum
ákvörðunum samkeppnisyfirvalda.
Samandregið eru röksemdir aðalstefnanda í málinu byggðar á því að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi í öllum þeim tilvikum sem lýst sé í ákvörðun aðalstefnanda frá 15. maí 2015 brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og 53. gr. EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993. Aðalstefnandi byggir þannig á því að 650.000.000 króna sekt sé hæfileg en ekki „úr hófi fram há“, eins og kveðið var að orði í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 28. september 2015, þegar litið sé m.a. til alvarleika brotanna, umfangs þeirra og þess tíma sem samráðið stóð yfir, þess að samráðið átti sér stað á mikilvægum markaði þar sem samráðsfyrirtækin höfðu nálægt 100% markaðshlutdeild, og að teknu tilliti til veltu og efnahagslegs styrkleika fyrirtækjanna. Ekki hafi því verið tilefni fyrir áfrýjunarnefndina til að lækka álagða sekt. Þá sé niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar, þess efnis að ekki hafi verið sýnt fram á brot á 1. mgr. 53 gr. EES-samningsins, í andstöðu við rétta skýringu ákvæðisins. Jafnframt hafi samráðið náð til allra þeirra tilvika sem áfrýjunarnefndin hafi talið ósönnuð í úrskurði sínum og lutu að tölvuskeyti forstjóra gagnstefnandans 26. nóvember 2008, samskiptum við Múrbúðina og samráði um verð á miðstöðvarofnum. Byggir aðalstefnandi á því að niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar sé ekki reist á réttu mati á gögnum að því leyti sem hún greini sig á þennan hátt frá niðurstöðu hans. Þá hafi nefndin ranglega talið að sáttin við Holtaveg ehf. hefði ekki þýðingu í málinu. Hvað sem þessu atriðum líði hafi samráðið þó verið svo alvarlegt, umfangsmikið og staðið yfir í svo langan tíma, að jafnvel þó umrædd tilvik væru undanskilin samráðinu ætti það ekki að leiða til lækkunar á fjárhæð sektarinnar, líkt og áfrýjunarnefndin hafi ákveðið. Aðalstefnandi og stefndi íslenska ríkið hafna því öllum sjónarmiðum gagnstefnenda sem lúta að ógildi ákvarðana samkeppnisyfirvalda á þeim forsendum að ekki hafi verið um að ræða brot á 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins og um meint brot á rannsóknar- og jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, ákvæðum stjórnarskrárinnar eða ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu. Aðalstefnandi byggir á því að ályktanir hans og niðurstöður um brot gagnstefnandans Byko ehf. hafi fengið stoð í gögnum málsins. Komi ekki til álita að lækka sektina, hvað þá að fella hana niður. Þá bendir aðalstefnandi á, vegna röksemda gagnstefnenda um rannsóknaraðgerðir lögreglu, að lögmæti þeirra sé ekki til umfjöllunar í þessu máli, auk þess sem mögulegt ólögmæti þeirra gæti aldrei haft þau áhrif sem gagnstefnendur byggja á. Krefjast þeir því sýknu af kröfum gagnstefnenda í gagnsök málsins.
Samandregnar röksemdir gagnstefnenda í málinu eru reistar á því að þau
samskipti sem orðið hafi tilefni máls þessa og fjallað sé um í áðurnefndum
ákvörðunum samkeppnisyfirvalda feli ekki í sér brot á 10. gr. samkeppnislaga
eða 53. gr. EES-samningsins. Er þessu sjónarmiði teflt fram til stuðnings sýknu í
aðalsök og til stuðnings kröfu um ógildingu ákvarðana samkeppnisyfirvalda í
gagnsök. Um hafi verið að ræða
opinberar upplýsingar um gildandi verð sem öllum hafi verið aðgengilegar,
annaðhvort á heimasíðu gagnstefnandans Byko ehf. eða með því að hafa samband
við fyrirtækið og fá upplýsingar um verð í síma. Samskiptin hafi einungis falið
í sér öflun upplýsinga um verð keppinauta á markaði sem sé alvanaleg og
fyrirtækjum nauðsynleg í samkeppni. Ekkert ólögmætt hafi því verið við þessi
samskipti. Þá hafi ályktanir aðalstefnanda um ýmis meint samráðstilvik ekki
verið í samræmi við gögn málsins og því verið rangar. Eigi það við um tilvik
frá því í nóvember 2008 sem markað hafi upphaf rannsóknartímabilsins,
dagbókarfærslu forstjóra í febrúar 2010 og tölvupóstsamskipti í nóvember 2010
vegna verðstefnu Húsasmiðjunnar. Þá byggja gagnstefnendur á því að aðalstefnandi hafi
við rannsókn málsins brotið með alvarlegum hætti gegn rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins
og þeirri hlutlægnisskyldu sem á honum hvíli sem stjórnvaldi. Jafnframt hafi
upphaf rannsóknar málsins byggt á veikum grunni og verið ólögmætt. Þannig hafi
allar eftirfarandi rannsóknaraðgerðir lögreglu með þátttöku aðalstefnanda verið
ólögmætar, bæði hvað varðar húsleit og haldlagningu gagna og símhleranir í
kjölfarið. Þá sé ákvörðun aðalstefnanda um sekt allt of há og í engu samræmi
við staðreyndir málsins.
Af framansögðu má sjá að í málinu hefur
aðalstefnandi lagt áherslu á að áfrýjunarnefndin hafi ekki dregið réttar
ályktanir af gögnum og því ekki komist að réttri niðurstöðu í þeim tilvikum sem
hann og nefndina greinir á um hvort samráð hafi átt sér stað og hversu
alvarlegt það hafi verið. Að sama skapi hafa gagnstefnendur lagt áherslu á að
aðalstefnandi hafi ranglega komist að niðurstöðu um að samráð hafi átt sér stað
í öllum þeim tilvikum sem hann hafi fjallað um í ákvörðun sinni og
áfrýjunarnefndin þá einnig í þeim tilvikum sem hún tekur undir eða staðfestir
niðurstöðu aðalstefnanda. Þá taka gagnstefnendur undir með nefndinni hvað þau
tilvik varðar þar sem hún taldi samráð ekki hafa átt sér stað og að
aðalstefnandi hefði dregið of víðtækar ályktanir af gögnum málsins. Dómurinn
mun í eftirfarandi umfjöllun taka afstöðu til umræddra tilvika eftir því sem
þurfa þykir samhengis vegna.
Gagnstefnendur hafa einnig gert athugasemdir
við málatilbúnað aðalstefnanda og talið hann vera í andstöðu við d- og e-liði
1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991 og varða hugsanlega frávísun málsins án kröfu.
Aðalstefnandi taki þannig ekki tillit til þess að gagnstefnandinn Norvik hf.
hefur þegar innt af hendi þá sekt er áfrýjandinn lagði á gagnstefnendur, að
fjárhæð 65.000.000 króna, og yrði fallist á kröfu hans í aðalsök næmi endanleg
sektargreiðsla 715.000.000 króna, sem eðli málsins samkvæmt fái ekki staðist.
Þá sé þess krafist að greiðslan verði innt af hendi einum mánuði frá
dagsetningu úrskurðar nefndarinnar, en ómögulegt sé að verða við þeirri skyldu.
Þá láti aðalstefnandi við það sitja í umfjöllun um málsástæður að vísa til
dómskjala í ákvörðun sinni. Eigi það við um ýmis atriði sem aðalstefnandi telur
að áfrýjunarnefndin hafi ranglega komist að niðurstöðu um í úrskurði sínum.
Dómurinn telur að framangreind atriði séu ekki með þeim hætti að varði frávísun
málsins og krafa aðalstefnanda sé dómtæk þrátt fyrir vissan óskýrleika. Þá
verður ekki heldur talið að framsetning aðalstefnanda á málsástæðum sínum geti
leitt til frávísunar málsins á grundvelli vanreifunar, enda verður ekki séð að
hún hafi haft nokkur áhrif eða komið nokkuð niður á vörnum gagnstefnanda í
málinu, sem eru umfangsmiklar og ítarlegar eins og gögn málsins bera með sér.
Í máli þessu liggur fyrir að Holtavegur ehf.,
áður Húsasmiðjan ehf., gerði sátt við aðalstefnanda 9. júlí 2014 og hefur efni
hennar verið ítarlega rakið. Aðila máls þessa greinir á um hvort og þá hvaða
þýðingu sáttin eigi að hafa við úrlausn máls þessa. Byggja gagnstefnendur á því
að aðalstefnandi hafi gefið sáttinni verulegt vægi við úrlausn málsins, þvert á
staðreyndir þess, í andstöðu við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga. Þessu
hefur aðalstefnandi mótmælt og bent á að tekin hafi verið sjálfstæð afstaða til
þess hvort gagnstefnandinn Byko ehf. hefði brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga
og 53. gr. EES-samningsins, óháð efni sáttarinnar. Dómurinn telur óhjákvæmilegt
að líta svo á sáttin hafi ákveðið sönnunargildi, sér í lagi þar sem hún styður
við gögn málsins, sbr. dóm Hæstaréttar í málinu nr. 112/2014. Er það haft í
huga við úrlausn málsins hér á eftir.
Í 1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga kemur fram að allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru bindandi eða leiðbeinandi, og samstillar aðgerðir, sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni raskað, séu bannaðar. Samkvæmt a-lið 2. mgr. greinarinnar tekur bannið til samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem áhrif hafa á verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör með beinum eða óbeinum hætti. Í athugasemdum með 3. gr. í frumvarpi til laga nr. 107/2000, sem færði 10. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 í núverandi horf, sagði að með hugtakinu „samstilltar aðgerðir“ væri „átt við að tvö eða fleiri fyrirtæki samræmi aðgerðir sínar, án þess að eiginlegur samningur sé gerður þar um. Það verður þó að teljast skilyrði að fyrirtækin sem um ræðir hafi átt með sér einhvers konar bein eða óbein samskipti, t.d. í formi fundahalda eða með því að skiptast á upplýsingum.“ Þá sagði að erfitt kynni að vera í einstökum tilvikum að greina annars vegar á milli samræmdra eða samstilltra aðgerða fyrirtækja, sem þau meðvitað tækju þátt í til þess að takmarka samkeppni, og hins vegar þegar fyrirtæki hagi sér eins eða líkt á markaði vegna samkeppninnar. Sem dæmi um hið síðarnefnda megi nefna fákeppnismarkað þar sem fyrirtæki á slíkum markaði hafi sífellt í huga hver viðbrögð keppinautanna á markaðnum verða við tiltekinni markaðshegðun, t.d. verðlækkun. Yfirleitt eigi þó athugun á markaðnum og markaðsaðstæðum að geta leitt í ljós hvort um samstilltar aðgerðir sé að ræða. Á grundvelli slíkra athugana taki samkeppnisyfirvöld ákvörðun um viðeigandi ráðstafanir. Þannig muni samkeppnisyfirvöld geta lagt á stjórnvaldssekt telji þau að undangenginni slíkri athugun að yfirgnæfandi líkur séu á að um samstilltar aðgerðir sé að ræða, enda þótt engin skjalfest sönnun liggi fyrir. Þá segir að skýra beri „hugtakið samstilltar aðgerðir rúmt og í samræmi við evrópskan samkeppnisrétt á þann hátt að hugtakið taki til sérhverra beinna eða óbeinna samskipta milli fyrirtækja, sem hafa þann tilgang að hafa áhrif á samkeppni eða hafa slík áhrif í reynd. Í þessu getur m.a. falist að fyrirtæki skiptist á upplýsingum um verð eða framleiðslumagn eða öðrum slíkum viðskiptaupplýsingum og af því leiði samræmd markaðshegðun. Með því að tilgreina einnig samstilltar aðgerðir í ákvæðinu má segja að ekki skipti máli hver grundvöllurinn að hinum ólögmætu samkeppnishömlum er, þ.e. hvort þær byggjast á samningi, samþykkt eða þegjandi samkomulagi sem lýsir sér í samstilltum aðgerðum. Liggi fyrir að markmið aðgerðanna sé að takmarka samkeppni eða hún sé í raun takmörkuð af aðgerðum fyrirtækja sem leiðir af samanteknum ráðum er um að ræða brot á þessari grein.“
Í 1. mgr. 21. gr. samkeppnislaga segir að aðalstefnandi, áfrýjunarnefnd samkeppnismála og íslenskir dómstólar skuli beita 53. gr. EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, eftir því sem kveðið sé á um í lögunum. Þá segir í 1. mgr. 26. gr. laganna að beiti áðurnefndar stofnanir og dómstólar ákvæðum laganna vegna samninga fyrirtækja, ákvarðana samtaka fyrirtækja eða samstilltra aðgerða í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, sem gætu haft áhrif á viðskipti milli aðila að EES-samningnum, skuli þau einnig beita 53. gr. EES-samningsins að því er varðar slíka samninga, ákvarðanir eða samstilltar aðgerðir. Í athugasemdum um 26. gr. í frumvarpi því er að varð að lögum nr. 44/2005 segir að í ákvæðinu, sem sé nýmæli, sé fjallað um samspil samkeppnislaga og samkeppnisreglna EES-samningsins. Ef áhrifa af aðgerðum fyrirtækja gætir á Evrópska efnahagssvæðinu og hér á landi þannig að 53. gr. samningsins eigi við, svo og 10. gr. samkeppnislaga, skuli báðum bálkum beitt. Í 1.–2. mgr. ákvæðisins sé áréttað að hafi tiltekin athöfn fyrirtækis áhrif á viðskipti á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 53. gr. EES-samningsins, auk þess að hafa áhrif á Íslandi, falli sú athöfn innan beggja kerfa. Þeim sé með öðrum orðum beitt samtímis. Sé skilyrðið um áhrif á viðskipti á Evrópska efnahagssvæðinu ekki uppfyllt verði 53. gr. ekki beitt heldur aðeins samkeppnislögum.
Ákvæði 10. gr. núgildandi samkeppnislaga er samhljóða 10. gr. eldri samkeppnislaga, en það var lögfest með lögum nr. 107/2000 um breytingu á samkeppnislögum nr. 8/1993. Í frumvarpi sem varð að þeim lögum segir að fyrirmynd ákvæðisins sé sótt til 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins og sé framkvæmd Eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA-dómstólsins, auk dómstóla EB og framkvæmdastjórnar ESB, leiðbeinandi við túlkun ákvæðisins eftir því sem við eigi um markaðsaðstæður hér á landi. Samkvæmt 53. gr. EES-samningsins eru bannaðir allir samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og samstilltar aðgerðir sem geta haft áhrif á viðskipti milli samningsaðila og hafa að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni raskað á því svæði sem samningurinn tekur til.
Eins og áður er fram komið er ákvörðun aðalstefnanda ítarleg og studd fjölmörgum gögnum. Má ljóst vera að rannsókn málsins var gríðarlega umfangsmikil. Hefur uppbyggingu ákvörðunarinnar þegar verið lýst en rétt er að árétta hér að í henni er gerð grein fyrir samskiptum starfsmanna gagnstefnandans Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. á öllu rannsóknartímabilinu og raunar fyrir þann tíma, þau greind á nákvæman hátt eftir efni og tímabilum og af þeim dregnar ályktanir. Þá er í öllum tilvikum gerð grein fyrir sjónarmiðum og útskýringum gagnstefnandans gagnvart ályktunum aðalstefnandans í umfjöllun um einstaka efnisþætti málsins. Dómurinn tekur því fram strax í upphafi að hann telur ekkert í ákvörðun aðalstefnanda benda til þess að rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins hafi verið brotin við meðferð málsins hjá aðalstefnanda eins og gagnstefnendur halda fram. Benda gögn málsins raunar til þess, eins og áður sagði, að rannsóknin hafi þvert á móti verið ítarleg og nákvæm og miðað að því að draga fram þau atriði sem leiddu til þess að málið væri nægjanlega upplýst áður en ákvörðun yrði tekin í því. Á það einnig við um tilvik sem gagnstefnendur benda á því til stuðnings að ekki hafi verið horft til tímabila og atriða er bentu til þess að samkeppni væri milli fyrirtækjanna tveggja og styddu því ekki samráð þeirra á milli. Tekur dómurinn fram að ekkert sé að athuga við framsetningu og umfjöllun aðalstefnanda hvað þetta varðar sem er að finna í lok ákvörðunarinnar. Bendir dómurinn á að rannsókn aðalstefnanda beindist að samráði fyrirtækjanna í tilteknum vöruflokkum á tilteknu tímabili sem fram fór með tilteknum hætti. Þótt fyrirtækin hafi á sama tíma átt í samkeppni um aðrar vörur í öðrum vöruflokkum sýni það ekki fram á að aðalstefnandi verði ekki talinn hafi sinnt rannsóknarskyldu sinni eða hafa beitt nægilegri hlutlægni við meðferð málsins. Er sjónarmiðum gagnstefnenda hvað þetta varðar því hafnað.
Í samkeppnisrétti hefur verið litið svo á að starfi fyrirtæki reglubundið saman á ákveðnu tímabili til að ná fram sameiginlegu markmiði um að raska samkeppni andstætt ákvæðum 10. gr. samkeppnislaga megi líta svo á að um samfellt samráð þeirra hafi verið að ræða. Hefur þegar verið gerð grein fyrir efni 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins og hugtakinu „samstilltar aðgerðir“.
Í máli þessu liggur fyrir að lykilstarfsmenn í þeim samskiptum sem lýst er í ákvörðun aðalstefnanda voru með dómi Hæstaréttar í málinu nr. 360/2015 sakfelldir fyrir samráðsbrot sem fóru gegn ákvæðum samkeppnislaga, en eins og áður er fram komið hafði héraðsdómur einungis sakfellt einn þeirra en sýknað hina. Hæstiréttur taldi sannað, með vísan til þeirra gagna sem lögð höfðu verið fram í málinu, að samráðið hefði verið með þeim hætti að gagnstefnandinn Byko ehf. hefði upphaflega spurst fyrir um verð hjá Húsasmiðjunni ehf. í símtölum en samskiptin hefðu síðan þróast úr því að vera einhliða í að verða gagnkvæm þar sem þeir sem ræðst hefðu við skiptust á upplýsingum um verð hjá fyrirtækjunum á sömu eða sambærilegum vörutegundum sem einkum hefðu tilheyrt svokallaðri grófvöru. Hefði tilgangurinn með upplýsingagjöfinni augljóslega verið sá að fá gleggri mynd af verðum keppinautarins á samkeppnisvörum og þróun þeirra en kostur hefði verið fyrir fyrirtækin hvort um sig með því að kynna sér einungis verðin með þeim aðferðum sem neytendum stóðu til boða. Taldi dómurinn að hin tíðu og reglubundnu samskipti fyrirtækjanna hefðu falið í sér samstilltar aðgerðir með það að markmiði að raska samkeppni milli þeirra og því brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga. Hið sama var talið eiga við um samskipti gagnstefnandans og þriðja fyrirtækisins þótt umfang þeirra hefði verið takmarkað. Þar sem um hefði verið að ræða samráð um verð milli fyrirtækja á sama sölustigi hefðu þeir sem framkvæmdu, hvöttu til þess eða létu framkvæma það borið refsiábyrgð samkvæmt 1. mgr. og a-lið 2. mgr. 41. gr. a. laganna.
Gagnstefnendur hafa í máli þessu byggt á því að dómur Hæstaréttar byggi á röngum forsendum og verður að skilja grundvöll málatilbúnaðar þeirra hér fyrir dóminum á þann veg að í framangreindum samskiptum, sem er fjallað um í dóminum og ákvarðanir samkeppnisyfirvalda taka til, hafi ekki falist brot á 10. gr. samkeppnislaga. Þau hafi verið upplýsingagjöf um gildandi, opinber verð sem öllum voru aðgengileg sem á annað borð vildu nálgast þau. Þannig geti háttsemin ekki talist brot gegn ákvæðinu þar sem hún hafi hvorki verið til þess fallin að hafa áhrif á verð á markaði né gert það í raun, en bæði þessi atriði hafi verulega þýðingu við mat á því hvort háttsemi verði talin brjóta gegn áðurnefndu ákvæði, og þá á alvarleikastig slíks brots.
Undir rekstri þessa máls freistuðu gagnstefnendur þess að færa sönnur á framangreint með öflun matsgerðar um að háttsemi gagnstefnandans Byko ehf. hefði ekki verið til þess fallin að hafa áhrif á verðmyndun á markaði. Þessari kröfu var hafnað í héraði og sú niðurstaða staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 224/2017. Þar kemur fram að með dómi Hæstaréttar í máli nr. 360/2015, sem áður er getið, hefði verið komist að þeirri niðurstöðu að háttsemi gagnstefnandans hefði á ákveðnu tímabili brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga og hefði sá dómur fullt sönnunargildi um það atriði þar til hið gagnstæða væri sannað, sbr. 4. mgr. 116. gr. laga nr. 91/1991 og 4. mgr. 186. gr. laga nr. 88/2008.
Í málinu leiddu gagnstefnendur fram fjölmörg vitni fyrir dóminn, sem mörg hver sættu ákæru í áðurnefndu sakamáli, þar sem þau lýstu því að um venjuleg samskipti keppinauta hefði verið að ræða sem væru alvanaleg á þeim samkeppnismarkaði sem fyrirtækin störfuðu á og að skipst hefði verið á opinberum upplýsingum um gildandi smásöluverð sem hefðu verið aðgengilegar öllum þeim sem vildu nálgast þær. Þá voru einnig lögð fram í málinu endurrit af skýrslutökum yfir fjölmörgum ákærðu í fyrrnefndu sakamáli.
Þrátt fyrir þetta verður að telja að því hafi ekki verið hnekkt fyrir dóminum að gagnstefnandinn Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf. hafi með samskiptum sínum, sem lýst er í ákvörðunum samkeppnisyfirvalda og fá stoð í gögnum málsins, brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga og hafa ekki verið færðar sönnur á annað. Fólust samskiptin í samstilltum aðgerðum sem höfðu það að markmiði að halda uppi verði og takmörkuðu þannig og röskuðu samkeppni milli fyrirtækjanna. Fyrirkomulag samskiptanna, sem voru regluleg og tíð, oftast milli sömu starfsmanna fyrirtækjanna og um sömu vöruflokkana, leiddi til þess að ástand skapaðist milli fyrirtækjanna sem dró úr óvissu en gerði hegðun keppinautarins gagnsærri og gerði þeim kleift að sjá fyrir framtíðarhegðun keppinautarins. Getur það ekki verið nokkrum vafa undirorpið að um var að ræða samráð í skilningi samkeppnisréttar. Auk þess þykja gögn málsins sýna hvernig hin reglulegu verðsamskipti í umræddum verðkönnunarsímtölum voru notuð til að halda verði uppi og að framkvæmd þeirra gerði fyrirtækjunum kleift að takmarka þannig samkeppni í sölu á grófvöru.
Með 10. gr. samkeppnislaga er ekki lagt bann við því að fyrirtæki kanni verð hjá keppinautum sínum. Þótt dómurinn fallist þannig á að í samkeppni sé mikilvægt fyrir fyrirtæki að fylgjast með verðbreytingum á markaðnum í því skyni að ná til sín viðskiptum er engan veginn hægt að líta svo á að svo markviss upplýsingasöfnun í formi tíðra og skipulagðra samskipta geti talist eðlileg og til marks um heilbrigða samkeppni. Þegar litið er til tíðni samskiptanna, áframsendingar og miðlunar þeirra til næstu yfirmanna og þannig til þeirra sem tóku ákvarðanir um verð, útfærslu kannananna og framsetningar í hinum svokölluðu verðkönnunarskjölum er óhjákvæmilegt að telja að stjórnendum gagnstefnandans hafi ekki getað dulist að slík samskipti gætu ekki talist eðlileg milli keppinauta á samkeppnismarkaði. Þá gat þeim heldur ekki dulist að upplýsinganna var aflað með reglubundnum símtölum milli fyrirtækjanna, en fram er komið í málinu að fjallað var um verðkannanir á framkvæmdastjórafundum gagnstefnandans Byko ehf. og ákvarðanir um verðbreytingar voru teknar á þeim fundum í kjölfar verðkannana.
Þá er hafnað
þeim sjónarmiðum gagnstefnenda að samskiptin hafi ekki getað falið í sér brot
gegn 10. gr. samkeppnislaga þar sem veittar hafi verið upplýsingar um gildandi,
opinber verð. Fyrir það fyrsta er því slegið föstu í áðurnefndum dómi
Hæstaréttar að svo hafi ekki verið í öllum tilvikum. Þannig hafi sumar vörur
verið tilboðs- eða stjörnumerktar. Dómurinn telur að þessar merkingar hafi í
sjálfu sér ekki nein úrslitaáhrif á þá niðurstöðu hvort verðin voru talin
opinber eða ekki, þegar það er haft í huga að afleiðing samskiptanna var sú að
fyrirtækjunum var gert kleift að laga sig að verðum keppinautarins og tryggja
þannig að vera ávallt hæfilega nálægt hvort öðru. Virðist þá hafa verið
misjafnt hvort fyrirtækið „elti“ hitt. Með þessu héldu fyrirtækin uppi
vöruverði og bættu framlegð sín á kostnað viðskiptavina. Er því tekið undir með
aðalstefnanda hvað það varðar að verðin hafi ekki verið „fyllilega opinber“ í
skilningi samkeppnisréttar þar sem þau fólu ekki í sér „skuldbindingargildi“ að
þessu leyti. Raunar verður að fallast á með aðalstefnanda að það myndi engu
breyta þótt
andlag verðsamskiptanna hafi verið opinberar upplýsingar um gildandi verð.
Eftir sem áður var um bein verðsamskipti höfuðkeppinauta að ræða, sem ljóslega
voru til þess fallin að raska samkeppni, og það eru samskiptin sem fela í sér
brot.
Auk þess verður að hafa í huga að framkvæmd verðkönnunarsímtalanna sýnir að fyrirtækin höfðu nokkuð fyrir því að fá umræddar verðupplýsingar, enda gátu símtölin tekið langan tíma og inn í verðkönnunarskjölin voru færðar upplýsingar um yfir 100 vöruflokka. Líta verður svo á að fyrirkomulag þessara símtala hafi gert fyrirtækjunum auðveldara en t.d. almennum neytendum að fá umræddar verðupplýsingar. Er í það minnsta ekki sýnt fram á það af hálfu gagnstefnenda af hverju fyrirtækin lögðu í svo mikil samskipti vegna annars en þess að þetta gerði þeim auðveldara fyrir en öðrum og skapaði meira hagræði við upplýsingaöflun en ella og þau hafi séð sér hag í því. Er tekið undir það með aðalstefnanda að hafi keppinautar fyrir því að eiga í beinum upplýsingaskiptum gefi það til kynna að viðkomandi upplýsingar séu ekki að öllu leyti opinberar í þessum skilningi. Er því ekki unnt að líta svo á að upplýsingarnar hafi verið jafn aðgengilegar fyrir almenna viðskiptavini fyrirtækjanna. Telur dómurinn að þau sjónarmið gagnstefnenda að af hálfu aðalstefnanda hafi ekki hafi farið fram kostnaðarmat hvað þetta varðar hafi ekki nokkra þýðingu í þessu sambandi.
Samkvæmt ofansögðu verður að telja að framangreind háttsemi hafi haft það að markmiði og verið til þess fallin að raska samkeppni. Verður því staðfest sú niðurstaða áfrýjunarnefndar samkeppnismála að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi á rannsóknartímabilinu brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga að þessu leyti, en nefndin staðfesti með því niðurstöðu aðalstefnanda. Hefur gagnstefnendum ekki lánast sönnun fyrir öðru í málinu eins og áður sagði.
Í ákvörðun aðalstefnanda er því lýst að umrædd fyrirtæki, Byko ehf. og Húsasmiðjan ehf., hafi um langt árabil átt samskipti um verðlagningu á byggingarvörum og önnur viðskiptaleg málefni. Þannig hafi við húsleit fundist gögn sem gefi til kynna að verðsamskipti hafi átt sér stað milli fyrirtækjanna allt frá árinu 2000. Þá bendi gögn málsins einnig til þess að á milli fyrirtækjanna hafi ríkt samkomulag um afsláttarmál allt frá árinu 1996. Þótt framangreind tilvik hafi ekki verið talin hluti af hinu samfellda samráði eru þau talin hafa þýðingu við að varpa ljósi á samskipti fyrirtækjanna í aðdraganda rannsóknartímabilsins. Er rakið í ákvörðun aðalstefnanda og málatilbúnaði hans fyrir dóminum hvernig litið er heildstætt á samskipti fyrirtækja þegar skorið er úr um hvort samráð hafi átt sér stað. Í framangreindum tilvikum hafi verið um að ræða yfirmenn hjá fyrirtækjunum sem síðar hafi gegnt lykilhlutverki í því samráði sem málið taki til. Eins og áður sagði markast upphaf samráðstímabilsins í ákvörðun aðalstefnanda við tölvuskeyti sem þáverandi forstjóri Byko ehf. sendi stjórn fyrirtækisins 26. nóvember 2008 og það er talið vera hluti af samfelldu broti sem staðið hafi frá þeim tíma og fram í mars 2011.
Tölvuskeytið varðaði upplýsingar um almennan starfsmannafund hjá Húsasmiðjunni ehf. það kvöld, hópuppsagnir, breytta opnunartíma, ýmsar aðhaldsaðgerðir o.fl. Af þeim upplýsingum sem þar komu fram dró aðalstefnandi þá ályktun að gagnstefnandinn hefði fengið þær frá Húsasmiðjunni ehf. Þá er í ákvörðuninni sérstaklega tiltekið að síðarnefnda fyrirtækið hafi viðurkennt í sáttinni að hafa í nóvember 2008 brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga með því að hafa veitt gagnstefnandanum upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á rekstri fyrirtækisins. Í úrskurði sínum féllst áfrýjunarnefnd samkeppnismála ekki á þetta og taldi ljóst að ekki yrði fullyrt að umræddar upplýsingar hefðu komið frá starfsmanni Húsasmiðjunnar. Dómurinn tekur undir það sjónarmið nefndarinnar og áréttar í því sambandi að efni tölvupóstsins beri frekar merki þess að vera „almennar vangaveltur“ um stöðu fyrirtækisins á erfiðum markaði, en alkunna er að aðstæður í samfélaginu á þessum tíma höfðu breyst frá því sem verið hafði nokkrum árum áður. Hafnar dómurinn því þeim sjónarmiðum aðalstefnanda að þetta tilvik sé hluti af samfelldu samráði fyrirtækjanna tveggja, en staðfestir ályktun áfrýjunarnefndarinnar að þessu leyti. Þykir ekki breyta í þessu samhengi þótt Húsasmiðjan ehf. hafi að þessu leyti viðurkennt brot á 10. gr. samkeppnislaga í sátt sinni við aðalstefnanda.
Hvað varðar dagbókarfærslu forstjóra gagnáfrýjandans Byko ehf. frá 19. febrúar 2010, þar sem fjallað er um framlegð, verð á timbri, afskriftarfjárhæðir o.fl., tekur dómurinn undir það með aðalstefnanda að færslan beri með sér að þar hafi einhver stjórnandi Húsasmiðjunnar veitt viðkvæmar viðskiptaupplýsingar. Þykir dóminum ljóst að þarna hafi átt sér stað miðlun upplýsinga um rekstur samkeppnisaðilans, þess eðlis að ekki gat annað verið en að þær kæmu frá honum. Þetta tilvik sé því til marks um og hluti af samfelldu samráði fyrirtækjanna.Verður því að telja að um sé að ræða tilvik sem styðji að um samráðsbrot hafi verið að ræða og tilvikið sé til marks um og hluti af samfelldu samráði fyrirtækjanna. Sjónarmiðum gagnstefnenda um annað er því hafnað og niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar hvað þetta varðar staðfest.
Eins og rakið hefur verið taldi aðalstefnandi í ákvörðun sinni að fyrirspurnir starfsmanna gagnstefnandans Byko ehf. og Húsasmiðjunnar ehf. í október 2010 hefðu falið í sér samstillt tilboð um verðsamráð. Áfrýjunarnefndin taldi samskiptin ekki hafa verið þess eðlis að hægt væri að segja að Múrbúðinni hefði verið boðin þátttaka í samráði og ekki umfram það sem búast mætti við þegar gengið væri eftir verðum sem nýr þáttakandi á markaði byði. Dómurinn fellst ekki á þessi sjónarmið áfrýjunarnefndarinnar, heldur telur hann að gögn málsins bendi til þess að starfsmenn fyrirtækjanna hafi gengið mjög hart fram í því að fá upplýsingar um verð grófvöru, birgja o.fl. frá væntanlegum samkeppnisaðila á markaðnum. Hafa verður í huga að þegar starfsmennirnir gengu sem harðast fram í þessu hafði Múrbúðin ekki opnað verslun sína. Er ekki unnt að fallast á að þessi samskipti hafi falið í sér eðlilegar fyrirspurnir um verð. Er þá horft til tíðni símtala fyrirtækjanna tveggja við Múrbúðina og heimsókna lykilstarfsmanna á sviði grófvöru í húsnæði hennar. Þá telur dómurinn að ummæli starfsmanna í símtali sem átti sér stað 28. febrúar 2011 styðji það að samráð hafi átt sér stað vegna innkomu Múrbúðarinnar í október 2010. Telur dómurinn að gögn málsins bendi eindregið til þess að samráð hafi átt sér stað varðandi Múrbúðina og hefur því ekki verið hnekkt í málinu. Er tekið undir sjónarmið aðalstefnanda að þessu leyti.
Hvað varðar tölvuskeyti stjórnarmanns gagnstefnandans Norvikur hf. 25. október 2010 til samstarfsmanna sinna þar sem vísað er til mats „stjórnarformanns Húsasmiðjunnar“ vegna breyttrar verðstefnu síðarnefnda fyrirtækisins sem gekk undir heitinu „Project Red“ þykir dóminum ljóst að þarna hafi átt sér stað miðlun upplýsinga um rekstur samkeppnisaðilans sem ekki hefur verið sýnt fram á að hafi komið frá öðrum en þeim sem nefndur er í skeytinu. Verður því, rétt eins og hér greinir að framan, að telja að um sé að ræða tilvik sem styðji að um samráðsbrot sé að ræða, sem þar að auki hafi átt sér stað á vettvangi stjórna gagnstefnenda. Er sjónarmiðum gagnstefnenda um annað hafnað. Dómurinn tekur fram að verðstefna keppinautarins mun ekki hafa verið komin til framkvæmda á þessum tíma, og raunar ekki orðin opinber, og má ráða af gögnum að stjórnendur gagnstefnandans Byko ehf. undirbjuggu viðbrögð í ljósi þessara upplýsinga. Verður því staðfest niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar hvað þetta varðar.
Hvað varðar
símtal lykilstarfsmanna fyrirtækjanna á sviði grófvöru 28. febrúar 2011 er lagt til grundvallar í
úrskurði áfrýjunarnefndar að starfsmaður gagnstefnandans Byko ehf. hafi hvatt
til samráðs, kynnt eigin áform um hækkanir og bent á einstök tilvik þar sem
nauðsynlegt væri að hans mati að Húsasmiðjan breytti verðstefnu sinni. Ítarlega
hefur verið gerð grein fyrir efni símtalsins hér framar og helstu efnisatriði
þess rakin þar. Í dómi Hæstaréttar í málinu nr. 360/2015 kemur fram að ekki
fari á milli mála að í símtalinu hafi hinir ákærðu hvatt hvor annan til að
haldi uppi verðum hjá fyrirtækjunum í grófvöru, þ. á m. við gerð tilboða.
Starfsmaður gagnstefnandans Byko ehf. hafi þó gengið lengra í þá veru. Dómurinn
telur að ekkert sé fram komið í málinu sem hrakið geti það að um brot á 10. gr.
samkeppnislaga hafi verið að ræða í þessu tilviki, og það alvarlegt brot.
Verður niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar hvað þetta varðar því staðfest.
Dómurinn telur raunar að áfrýjunarnefndin hafi gengið of skammt í ályktunum
sínum, en tekur undir það með aðalstefnanda að í símtalinu hafi fyrirtækin
ákveðið að hækka verð í áföngum í öllum tilboðum sínum á grófvöru, að grípa til
sérstakra aðgerða í þeim tilgangi að minnka samkeppni í tilboðum á Selfossi og
Akureyri, að vinna gegn verðsamkeppni í sölu á gagnvörðu timbri, græna efninu
svokallaða, og reyna þess í stað að hækka verð á því, að hækka verð á
miðstöðvarofnum og að fylgjast með aðgerðum Múrbúðarinnar ehf. á markaðnum. Þá
greindi gagnstefnandinn Húsasmiðjunni ehf. frá þeirri fyrirætlan sinni að hækka
verð á annarri vöru en grófvöru, t.d. heimilistækjum. Þá tekur dómurinn undir
það með aðalstefnanda að brotið hafi verið fullframið er símtalið átti sér stað
en auk þess sé skýrt af samtímagögnum að bæði fyrirtækin brugðust við og
hækkuðu verð. Dómurinn hafnar því að um einangrað tilvik sé að ræða og
fyrirtækin geti ekki borið ábyrgð á dómgreindarskorti eins starfsmanns síns.
Dómurinn telur það engum vafa undirorpið að fyrirtæki bera ábyrgð á slíkri
samkeppnisskaðandi háttsemi starfsmanna sinna. Árétta verður að þau samskipti
sem þróast höfðu með fyrirtækjunum þegar þarna var komið sögu sköpuðu jarðveg
til að víkka útsamráðið og ganga sífellt lengra í samstilltum aðgerðum og höfðu
þannig eflt samvinnu fyrirtækjanna frekar en ekki. Þá áréttar dómurinn einnig
að ekkert í samtalinu eða atvikum eftir að það átti sér stað gefur til kynna að
gagnstefnandi hafi haft uppi einhver mótmæli eða sett fram skýra fyrirvara
þegar vitneskjan var látin því í té. Er því um skýrt brot gegn 10. gr.
samkeppnislaga að ræða.
Þá tekur dómurinn
fram að hann fellst á þá niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar að fyrirtækin hafi
ekki haft ólögmætt samráð um sölu og verð á miðstöðvarofnum í nóvember og
desember 2010, og telur þau samskipti ekki tengjast því samráði sem komst á í
símtalinu 28. febrúar 2011 og getið er hér að framan.
Dómurinn tekur fram að
ályktanir um einstök samráðstilvik hafa fyrst og fremst þýðingu við mat á
alvarleika samráðsins. Er tekið undir með áfrýjunarnefndinni að þessu leyti. Þá
tekur dómurinn einnig undir það með nefndinni að upplýsingaskiptin á
rannsóknartímabilinu hafi verið til þess fallin að raska samkeppni og því
brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga. Dómurinn telur þó rétt að árétta að gögn
málsins benda til þess að samskipti fyrirtækjanna hafi ekki í upphafi
rannsóknartímabilsins verið jafnkerfisbundin og raunin varð síðar. Virðast
samskiptin þó hafa verið orðin nokkuð regluleg í upphafi ársins 2010 og komin í
nokkuð fastar skorður um haustið það ár og í flestum tilvikum orðin gagnkvæm.
Horfir dómurinn þar sérstaklega til gagna sem rakin eru um samskipti innan
fyrirtækjanna á þessum tíma og styðja þetta, t.d. verðhækkun gagnstefnandans
Byko ehf. 14. janúar 2010 og tölvuskeyti vörustjóra timbursölu Húsasmiðjunnar
27. janúar 2010. Á þessum tíma fer að skapast ástand þar sem keppninauturinn er
meðvitaður um líkleg viðbrögð við hækkunum og það leiðir til þess að nauðsynleg
óvissa á markaðnum minnkar en að sama skapi verður til vissa hjá keppinautunum
um hegðun hvors annars. Virðist sem fyrirtækin hafi verið farin að ganga út frá
því að samskiptin ættu sér stað með reglulegum hætti og jafnvel á tilteknum
vikudögum. Þá verður ekki fram hjá því litið að verðsamskiptin fólu einnig í
sér upplýsingar um verðáform eða verðfyrirætlanir í skilningi samkeppnisréttar,
þ.e. upplýsingar um framtíðarhegðun. Var þá í rauninni upplýst um áform um að
hækka verð eða tilboð gert um verðhækkun. Það er því ekki heldur í þessu ljósi
hægt að taka undir að verðsamskiptin hafi að mestu einskorðast við gildandi
verð. Þá áréttar dómurinn að ekki skipti máli þótt í einhverjum tilvikum hafi
verð lækkað eða samkeppni verið milli fyrirtækjanna í öðrum vöruflokkum en
rannsókn aðalstefnanda tók til. Horfa verði til heildarmats á gögnum að þessu
leyti. Þá verður að árétta að það er eðli samskiptanna og fyrirkomulag þeirra
sem gerir þau ólögmæt.
Undir rekstri þessa mál óskuðu gagnstefnendur eftir því að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á túlkun 53. gr. EES-samningsins. Þessari kröfu var hafnað í héraðsdómi og var sú niðurstaða staðfest í dómi Hæstaréttar í máli nr. 298/217. Þar er áréttað að með dómi réttarins í máli nr. 360/2015 hafi starfsmenn fyrirtækjanna verið sakfelldir fyrir brot gegn 41. gr. a. samkeppnislaga nr. 44/2005, sbr. 10. gr. laganna. Í dóminum hafi 1. mgr. 10. gr. samkeppnislaga, sem sé sama efnis og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993, verið skýrð með þeim hætti að sú háttsemi sem ákært var fyrir, sem sé sú sama og mál þetta sé sprottið af, hafi verið ólögmæt. EFTA-dómstóllinn hefði í dómi sínum í máli nr. E-3/2016 vísað til þess hvernig 53. gr. samningsins og samsvarandi ákvæði í sáttmálum Evrópubandalagsins og Evrópusambandsins hefðu verið túlkuð í dómaframkvæmd. Samkvæmt henni væri augljóst að vissar tegundir samráðs milli fyrirtækja feli í eðli sínu í sér slíka röskun á samkeppni, svo sem vegna markmiðs samráðsins, að unnt sé að slá því föstu að um sé að ræða brot án þess að þörf sé á að kanna hverjar afleiðingar þess hafi verið. Í ljósi þessara ummæla EFTA-dómstólsins yrði ekki fallist á að túlkun hans á 53. gr. EES-samningsins hefði ekki samrýmst afstöðu Hæstaréttar í fyrrnefndum dómi, að háttsemin, sem þar var fjallað um, hefði samkvæmt markmiði sínu verið til þess fallin að raska samkeppni í skilningi 10. gr. samkeppnislaga.
Þegar hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að þau samskipti sem um er fjallað í máli þessu hafi haft það að markmiði og verið til þess fallin að raska samkeppni og því brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga. Hafi gagnstefnendum ekki lánast sönnun fyrir öðru. Ákvæði 53. gr. EES-samningsins bannar samninga og samstilltar aðgerðir fyrirtækja sem raskað geta samkeppni og gildir ef sú háttsemi getur haft áhrif á viðskipti milli samningsaðila EES-samningsins, sbr. dóm EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/05. Líta verður svo á að orðalagið að samningur eða aðgerðir „geti haft áhrif“ milli EES-ríkja feli í sér að samningurinn eða aðgerðin geti haft áhrif, bein eða óbein, raunveruleg eða hugsanleg, á mynstur viðskipta milli EES-ríkjanna. Þá hefur verið talið að þótt samráð sé bundið við aðeins eitt ríki sé það ekki nægilegt til að útiloka möguleikann á því að viðskipti milli ríkja geti, beint eða óbeint, orðið fyrir áhrifum.
Dómurinn telur ljóst að 53. gr. EES-samningsins verði túlkað á þann hátt að nægjanlegt sé að háttsemi aðila á markaði verði talin fela í sér brot gegn ákvæðinu geti hún haft skaðleg áhrif, þ.e. sé til þess fallin að raska samkeppni, þó að hún hafi ekki raunverulega haft slík áhrif. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Dómurinn telur raunar að þetta hafi Hæstiréttur nú þegar gert varðandi 10. gr. samkeppnislaga, sbr. 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, sbr. dóm réttarins í málinu nr. 360/2015. Dómurinn telur því engum vafa undirorpið að beita beri 53. gr. EES-samningsins samhliða 10. gr. samkeppnislaga í máli þessu. Er sjónarmiðum og röksemdum gagnstefnanda um annað hafnað. Það er því niðurstaða dómsins hvað þetta varðar að gagnstefnandinn Byko ehf. hafi í verðkönnunarsímtölum á framangreindu tímabili og í þeim tilvikum sem að framan eru rakin brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins. Telur dómurinn heimfærslu aðalstefnanda rétta hvað þetta varðar .
Í málinu hafa
gagnstefnendur byggt á því að þeir hafi ekki notið réttlátrar málsmeðferðar undir
rekstri málsins, að því er virðist bæði hjá lögreglu og aðalstefnanda. Dómurinn
tekur fram að upphaf málsins hjá aðalstefnanda geti ekki haft neina þýðingu
varðandi gildi ákvarðana samkeppnisyfirvalda sem deilt er um í máli þessu. Þó
að ábendingar hefðu borist frá keppinauti fyrirtækjanna gat það ekki eitt og
sér orðið til þess að aðalstefnandi myndi ekki aðhafast í málinu. Kemur enda
fram í gögnum málsins að þær upplýsingar sem forsvarsmenn Múrbúðarinnar gáfu
aðalstefnanda fengu stoð í símagögnum sem aðalstefnandi aflaði, varðandi fjölda
og tímasetningu símtala. Er þessum sjónarmiðum gagnstefnenda hafnað.
Í 1. mgr. 20. gr. samkeppnislaga er kveðið á
um að gagnáfrýjandi geti við rannsókn máls gert nauðsynlegar athuganir á
starfsstað fyrirtækis og samtaka fyrirtækja og lagt hald á gögn þegar ríkar
ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn lögunum eða ákvörðunum
samkeppnisyfirvalda. Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar skal við framkvæmd aðgerða
fylgja ákvæðum um leit og hald muna í lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála.
Dómurinn bendir á að
rannsóknaraðgerðir í málinu, eins og húsleit og haldlagning gagna, byggðu á
heimildum dómstóla sem töldu á þeim tíma að rökstuddur grunur væri fyrir hendi
um brot og heimiluðu aðgerðirnar á þeim forsendum. Lögmæti þessara aðgerða var
ekki hnekkt fyrir dómi og þær sæta ekki endurskoðun í þessu máli. Gagnstefnendur telja einnig þann annmarka
hafa verið á málsmeðferð aðalstefnanda að aflað hafi verið gagna sem ekki hafi
tengst rannsókn málsins, eins og trúnaðarsamskipta við utanaðkomandi lögmenn
hans. Dómurinn fær ekki séð að byggt hafi verið á slíkum gögnum í úrlausnum
samkeppnisyfirvalda og raunar tilgreina gagnstefnendur ekki nánar hvaða gögn er
um að ræða. Er þessum sjónarmiðum því hafnað. Dómurinn tekur þó fram hvað varðar
símhleranir sem áttu sér stað eftir 8. mars 2011, þegar ákærðu höfðu gefið
skýrslu hjá lögreglu og höfðu þá réttarstöðu sakaðs manns og Hæstiréttur gerir
að umtalsefni í dómi sínum í máli nr. 360/2015, að rétt þyki vegna þeirra
mikilsverðu réttinda sem þar reynir á að líta einnig fram hjá gögnum er til
urðu eftir þann tíma við úrlausn þessa máls.
Samkvæmt a. lið 1. mgr. 37. gr. samkeppnislaga
leggur aðalstefnandi stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn banni 10.
gr. laganna. Samkvæmt 2. gr. lagagreinarinnar geta sektir numið allt að 10% af
heildarveltu síðasta rekstrarárs hjá hverju því fyrirtæki eða samtökum
fyrirtækja sem aðild eiga að broti. Við ákvörðun á fjárhæð sektar skal hafa
hliðsjón af eðli og umfangi brota, hversu lengi brot hafa staðið og hvort um
ítrekað brot er að ræða. Þannig skiptir tímalengd brots, umfang og huglæg
afstaða máli þegar fjárhæð sektar er ákveðin innan þessara marka, en einnig er
litið til fjárhagslegs styrkleika viðkomandi fyrirtækja.
Hugtakið fyrirtæki er skilgreint í 2. tölulið
1. mgr. 4. gr. samkeppnislaga og hefur það verið skýrt þannig að með því sé
fremur vísað til efnahagslegrar einingar en lögformlegrar. Af því leiðir að um
slíka einingu er að ræða í tilviki móðurfélags og dótturfélags þar sem hið
síðarnefnda hefur ekki raunverulegt frelsi til að ákveða aðgerðir sínar á
markaði, svo sem tekið var fram í athugasemdum er fylgdu frumvarpi til laga nr.
107/2000, sem færði 10. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 í núverandi
horf. Þegar svo hefur staðið á hefur samkeppnisyfirvöldum verið játuð heimild
til að leggja sekt á móðurfélagið fyrir brot dótturfélagsins á 10. gr.
samkeppnislaga með þeim rökum að eðlilegt sé að sá sem á endanum hefur arð af
starfsemi hins brotlega félags hlíti viðurlögum vegna brotsins.
Í máli þessu liggur fyrir að aðalstefnandi
lagði 650.000.000 króna sekt á gagnstefnandann Norvik hf. með ákvörðun sinni
15. maí 2015 en áfrýjunarnefndin lækkaði sektina niður í 65.000.000 króna í
úrskurði sínum 28. september 2015 og beindi henni að báðum gagnstefnendum. Eins
og fram er komið var gagnstefnandinn Norvik hf. á þeim tíma sem mál þetta tekur
til eini eigandi gagnstefnandans Byko ehf. Þá háttar svo til að stjórnendur
þess síðarnefnda áttu sæti í stjórn þess fyrrnefnda. Þegar litið er til þessara
eignar- og stjórnunartengsla hníga rök að því líta svo á að um eina
efnahagslega einingu sé að ræða í skilningi samkeppnislaga. Hafa gagnstefnendur
ekki hnekkt þeim löglíkum sem þessi staða felur í sér. Var aðalstefnanda því
heimilt að leggja stjórnvaldssekt á gagnstefnandann Norvik hf. vegna
samkeppnisbrota gagnstefnandans Byko ehf. Verður fallist á sjónarmið
aðalstefnanda hvað þetta varðar. Þykir ekki breyta þessari niðurstöðu þótt
gagnstefnandinn Norvik hf. sé eignarhaldsfélag líkt og byggt hefur verið á af
hálfu gagnstefnenda.
Með hliðsjón af niðurstöðu dómsins um brot,
brotatímabil og alvarleika brota þykir sú sekt sem áfrýjunarnefndin lagði á of
lág. Hér hefur helst þýðingu að um alvarlegt brot var að ræða á markaði milli
markaðsráðandi fyrirtækja sem framin voru í þeim tilgangi að styrkja stöðu
þeirra á kostnað neytenda. Var með því brotið gegn mikilvægum hagsmunum þorra
almennings. Er þá einnig litið hvoru tveggja til almennra og sérstakra
varnaraðaráhrifa stjórnvaldssekta í samkeppnismálum. Jafnframt þykir verða að
horfa til þess að gagnstefnandinn Byko ehf. er hluti af öflugri efnahagslegri
einingu sem dótturfélag gagnstefnandans Norvikur hf. Er óhjákvæmilegt að horfa
til fjárhagslegs styrkleika þess síðarnefnda við sektarákvörðun. Hefur þeim
tölulegu viðmiðum sem fram eru sett í ákvörðun aðalstefnanda um heildarveltu,
hagnað og eigið fé ekki verið hnekkt hér fyrir dóminum. Þá þykir dóminum ekki
óvarlegt, eins og máli þessu er háttað, að horfa til hliðsjónar til dóms Hæstaréttar
í máli nr. 419/2015 hvað sektarfjárhæð varðar. Tekið skal þó fram að í því máli
hafði ítrekun brots áhrif á sektarfjárhæð og þá var einnig talið að bæði væri
um brot gegn 10. og 11. gr. samkeppnislaga að ræða. Dómurinn telur, að teknu
tilliti til alls framangreinds, með vísan til þeirra viðmiða sem fram eru sett
hér að framan, og að lögðu heildarmati á aðstæður í máli þessu, að
sektarfjárhæð vegna brotanna sé hæfilega ákveðin 400.000.000 króna.
Eins og rakið er í upphafi forsendna dómsins er
ekki í kröfugerð aðalstefnanda tekið tillit til þess að gagnstefnandinn Norvik
hf. innti af hendi 65.000.000 króna sektargreiðslu að gengnum úrskurði
áfrýjunarnefndar. Dómurinn taldi þó að þetta varðaði ekki frávísun málsins. Á
hinn bóginn stoðar ekki fyrir aðalstefnanda að vísa til þess að í framkvæmd
myndi þessi greiðsla dragast frá þegar þar að kæmi, féllist dómurinn á annað
borð á hærri sektargreiðslu úr hendi gagnstefnanda en sem næmi fyrrgreindri
greiðslu, sbr. 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991. Dómurinn telur því
óhjákvæmilegt að mæla svo fyrir í dómsorði að til frádráttar dæmdri
sektarfjárhæð, 400.000.000 króna, komi sú fjárhæð sem gagnstefnandinn hefur
þegar innt af hendi, þ.e. 65.000.000 króna. Telur dómurinn að það felist
efnislega í kröfu aðalstefnanda og rúmist innan kröfugerðar hans.
Af öllu framangreindu leiðir að dómurinn
fellst á niðurstöðu áfrýjunarnefndar samkeppnismála um brot gagnstefnandans
Byko ehf. gegn 10. gr. samkeppnislaga, sem staðfesti með því niðurstöðu
aðalstefnanda hvað þetta varðar, með framangreindum undantekningum um tiltekna
háttsemi og heimfærslu undir 53. gr. EES-samningsins, en hvað þá þætti varðar
tekur dómurinn undir sjónarmið aðalstefnanda. Dómurinn hefur komist að þeirri
niðurstöðu að af þessum sökum beri að gera gagnstefnandanum Norvik hf. að inna
af hendi sektargreiðslu vegna brota gagnstefnandans Byko ehf. sem nemur
400.000.000 króna. Verður ákvæði úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar um
sektarfjárhæð fellt úr gildi, eins og nánar greinir í dómsorði, og fallist að
öðru leyti á kröfu aðalstefnanda í aðalsök. Í samræmi við þetta er kröfum
gagnstefnenda í aðalsök og gagnsök hafnað og aðalstefnandi og stefndi, íslenska
ríkið, sýknaðir af aðal- og varakröfu gagnstefnenda.
Líta verður svo á að krafa gagnstefnenda, sem
kemur fram í málsástæðukafla þeirra í stefnu í gagnsök málsins, um að fellt
verði úr gildi ákvæði gr. 2.1 í ákvörðun aðalstefnanda, sé hluti af kröfu
þeirra um ógildingu ákvarðana samkeppnisyfirvalda, en krafa þessi er ekki
sérstaklega orðuð í dómkröfum gagnstefnenda. Telja gagnstefnendur að fyrirmælin
séu óskýr og órökstudd og uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar séu til fyrirmæla
sem beint er að félögum með íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun. Sjónarmið
gagnstefnenda voru ekki reifuð frekar við meðferð málsins en að framan greinir.
Dómurinn telur enga ástæðu til að hrófla við þessum fyrirmælum og hafnar
sjónarmiðum gagnstefnenda þar að lútandi.
Þar sem sjónarmiðum gagnstefnenda í málinu
hefur að meginstefnu til verið hafnað, en fallist að mestu leyti á sjónarmið
aðalstefnanda, ber með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 að gera
gagnstefnendum að greiða aðalstefnanda og stefnda málskostnað í gagnsök og
aðalsök, sem þykir hæfilega ákveðinn samtals 3.500.000 krónur að teknu tilliti
til umfangs málsins og alls reksturs þess fyrir dóminum en fyrir liggur að
málið var á fyrri stigum bæði flutt um kröfu gagnstefnenda um dómkvaðningu
matsmanns og um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins.
Hólmfríður Grímsdóttir héraðsdómari kveður
upp dóm þennan. Dómarinn tók við meðferð málsins 3. janúar 2018.
D Ó
M S O R Ð:
Aðalstefnandi, Samkeppniseftirlitið, og stefndi, íslenska ríkið, eru sýknaðir af öllum kröfum gagnstefnenda, Norvik hf. og Byko ehf., í aðalsök og gagnsök.
Ákvæði í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 28. september 2015 í máli nr. 6/2015, um 65.000.000 króna sektargreiðslu gagnstefnenda og að sektin skuli greiðast eigi síðar en mánuði frá dagsetningu þess úrskurðar, er fellt úr gildi.
Gagnstefnandinn, Norvik hf., greiði 400.000.000 króna sekt í ríkissjóð að frádregnum 65.000.000 króna sem hann hefur þegar innt af hendi með greiðslu 30. október 2015.
Gagnstefnendur greiði
aðalstefnanda og stefnda samtals 3.500.000 krónur í málskostnað í aðalsök og
gagnsök.
Hólmfríður
Grímsdóttir